Как происходит эвакуация автомобиля и что при этом предпринять?
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку осуществляется специализированной организацией на основании протокола инспектора ДПС и по акту приема-передачи автомобиля. Если автомобиль задерживают в вашем присутствии, устраните по возможности причины его задержания. Если устранить такие причины не удалось или автомобиль задержан без вашего присутствия, придётся предпринять определённые меры по возврату автомобиля.
Как происходит эвакуация автомобиля
Задержать и поместить автомобиль на штрафстоянку инспектор ДПС может в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования и управления автомобилем (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ).
Задержание автомобиля осуществляется инспектором ДПС после составления протокола об административном правонарушении или вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. О задержании автомобиля составляется протокол (п. п. 245, 250, 251 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 (далее – Административный регламент № 664)).
В случае если до начала перемещения задерживаемого транспортного средства должностным лицом принято решение об устранении причины задержания транспортного средства на месте выявления административного правонарушения, перемещение задерживаемого транспортного средства не осуществляется. Моментом начала перемещения задерживаемого транспортного средства считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на него указанным транспортным средством (п. 4 разд. 2 Порядка № 216-ПП).
❗При задержании вашего автомобиля возможны два варианта развития событий.
Задержание автомобиля осуществлено без вашего присутствия
Протокол о задержании в ваше отсутствие автомобиля составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола с решением о возврате задержанного автомобиля незамедлительно после устранения причины задержания автомобиля будет вручена вам, вашему представителю или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным автомобилем (ч. 8 ст. 27.13 КоАП РФ).
Задержание автомобиля осуществляется в вашем присутствии
В случае если задержание автомобиля осуществляется в вашем присутствии с самого начала или же вы успели вернуться к автомобилю до отъезда эвакуатора, вам следует (ч. 1.1, 5 - 7, 10 ст. 27.13 КоАП РФ; п. п. 246, 251, 252, 254 Административного регламента № 664; п. 4 разд. 2 Порядка № 216-ПП):
✔️ 1) узнать у инспектора, какое административное правонарушение стало основанием для задержания автомобиля;
✔️2) ознакомиться с протоколом об административном правонарушении или о задержании транспортного средства;
✔️ 3) по возможности устранить причины задержания автомобиля на месте выявления административного правонарушения (представить документы, устранить нарушение правил остановки или стоянки и т.д.). После этого, если причина задержания автомобиля устранена до начала его движения, вам обязаны его вернуть и вы понесете ответственность только за само правонарушение;
✔️ 4) если устранить причину задержания не представляется возможным, то следует получить копию протокола. Вручая протокол (или при любом другом обращении), инспектор обязан сообщить о месте хранения задержанного автомобиля и порядке его возврата;
✔️ 5) в целях экономии денег как можно скорее начинать процедуру возврата автомобиля. Перемещение, хранение, возврат транспортных средств и оплаты данных услуг осуществляются в порядке, установленном законодательством субъектов РФ.
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку осуществляется специализированной организацией на основании протокола инспектора ДПС и по акту приема-передачи автомобиля. Если автомобиль задерживают в вашем присутствии, устраните по возможности причины его задержания. Если устранить такие причины не удалось или автомобиль задержан без вашего присутствия, придётся предпринять определённые меры по возврату автомобиля.
Как происходит эвакуация автомобиля
Задержать и поместить автомобиль на штрафстоянку инспектор ДПС может в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования и управления автомобилем (ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ).
Задержание автомобиля осуществляется инспектором ДПС после составления протокола об административном правонарушении или вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. О задержании автомобиля составляется протокол (п. п. 245, 250, 251 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 23.08.2017 № 664 (далее – Административный регламент № 664)).
В случае если до начала перемещения задерживаемого транспортного средства должностным лицом принято решение об устранении причины задержания транспортного средства на месте выявления административного правонарушения, перемещение задерживаемого транспортного средства не осуществляется. Моментом начала перемещения задерживаемого транспортного средства считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на него указанным транспортным средством (п. 4 разд. 2 Порядка № 216-ПП).
❗При задержании вашего автомобиля возможны два варианта развития событий.
Задержание автомобиля осуществлено без вашего присутствия
Протокол о задержании в ваше отсутствие автомобиля составляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. Копия протокола с решением о возврате задержанного автомобиля незамедлительно после устранения причины задержания автомобиля будет вручена вам, вашему представителю или лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным автомобилем (ч. 8 ст. 27.13 КоАП РФ).
Задержание автомобиля осуществляется в вашем присутствии
В случае если задержание автомобиля осуществляется в вашем присутствии с самого начала или же вы успели вернуться к автомобилю до отъезда эвакуатора, вам следует (ч. 1.1, 5 - 7, 10 ст. 27.13 КоАП РФ; п. п. 246, 251, 252, 254 Административного регламента № 664; п. 4 разд. 2 Порядка № 216-ПП):
✔️ 1) узнать у инспектора, какое административное правонарушение стало основанием для задержания автомобиля;
✔️2) ознакомиться с протоколом об административном правонарушении или о задержании транспортного средства;
✔️ 3) по возможности устранить причины задержания автомобиля на месте выявления административного правонарушения (представить документы, устранить нарушение правил остановки или стоянки и т.д.). После этого, если причина задержания автомобиля устранена до начала его движения, вам обязаны его вернуть и вы понесете ответственность только за само правонарушение;
✔️ 4) если устранить причину задержания не представляется возможным, то следует получить копию протокола. Вручая протокол (или при любом другом обращении), инспектор обязан сообщить о месте хранения задержанного автомобиля и порядке его возврата;
✔️ 5) в целях экономии денег как можно скорее начинать процедуру возврата автомобиля. Перемещение, хранение, возврат транспортных средств и оплаты данных услуг осуществляются в порядке, установленном законодательством субъектов РФ.
Как обжаловать решение призывной комиссии?
Гражданин вправе обжаловать решение (заключение) призывной комиссии. В зависимости от обстоятельств дела допускается внесудебный и (или) судебный порядок обжалования.
Внесудебный порядок обжалования решения призывной комиссии
По общему правилу председатель призывной комиссии обязан объявить решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно принято (вынесено).
По письменному заявлению гражданина, поданному в военный комиссариат, ему выдается выписка из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении). В течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления выписка из протокола может быть выдана гражданину лично или направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу (п. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Если гражданин не согласен с вынесенным призывной комиссией решением (заключением), он может его обжаловать в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ.
Жалобу нужно подать в течение трех месяцев со дня вынесения обжалуемого решения (заключения).
Призывная комиссия субъекта РФ должна рассмотреть жалобу на решение призывной комиссии в течение пяти рабочих дней, а на заключение призывной комиссии - в течение месяца со дня поступления жалобы в призывную комиссию (п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Призывная комиссия субъекта РФ может отменить решение или заключение нижестоящей призывной комиссии. Одновременно с этим она может принять иное решение (например, о призыве на военную службу, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу).
Выполнение обжалуемого решения (заключения) призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией субъекта РФ (п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Судебный порядок обжалования решения призывной комиссии
Как правило, обжаловать решение (заключение) призывной комиссии в суд можно наряду с подачей жалобы во внесудебном порядке. Однако в некоторых случаях допускается только судебный порядок. Например, в судебном порядке обжалуется решение призывной комиссии субъекта РФ, решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (п. 7 ст. 28, п. 4 ст. 29 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ).
Чтобы признать незаконным решение призывной комиссии в судебном порядке, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
❗Шаг 1. Подготовьте административное исковое заявление и необходимые документы
Административное исковое заявление можно подать в суд в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде на официальном сайте суда при наличии технической возможности в суде.
❗Шаг 2. Подайте административное исковое заявление в суд
Административное исковое заявление можно подать в суд в течение трех месяцев с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 219 КАС РФ).
❗Шаг 3. Дождитесь рассмотрения дела и решения суда
Выполнение обжалуемого решения (заключения) призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда (п. 7 ст. 28, п. 4 ст. 29 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ).
Решение суда, не вступившее в законную силу, можно обжаловать в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 297, ч. 1 ст. 298 КАС РФ).
Гражданин вправе обжаловать решение (заключение) призывной комиссии. В зависимости от обстоятельств дела допускается внесудебный и (или) судебный порядок обжалования.
Внесудебный порядок обжалования решения призывной комиссии
По общему правилу председатель призывной комиссии обязан объявить решение (заключение) гражданину, в отношении которого оно принято (вынесено).
По письменному заявлению гражданина, поданному в военный комиссариат, ему выдается выписка из протокола заседания призывной комиссии о соответствующем решении (заключении). В течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления выписка из протокола может быть выдана гражданину лично или направлена по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по указанному в заявлении адресу (п. 6 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Если гражданин не согласен с вынесенным призывной комиссией решением (заключением), он может его обжаловать в призывную комиссию соответствующего субъекта РФ.
Жалобу нужно подать в течение трех месяцев со дня вынесения обжалуемого решения (заключения).
Призывная комиссия субъекта РФ должна рассмотреть жалобу на решение призывной комиссии в течение пяти рабочих дней, а на заключение призывной комиссии - в течение месяца со дня поступления жалобы в призывную комиссию (п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Призывная комиссия субъекта РФ может отменить решение или заключение нижестоящей призывной комиссии. Одновременно с этим она может принять иное решение (например, о призыве на военную службу, о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу).
Выполнение обжалуемого решения (заключения) призывной комиссии приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией субъекта РФ (п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).
Судебный порядок обжалования решения призывной комиссии
Как правило, обжаловать решение (заключение) призывной комиссии в суд можно наряду с подачей жалобы во внесудебном порядке. Однако в некоторых случаях допускается только судебный порядок. Например, в судебном порядке обжалуется решение призывной комиссии субъекта РФ, решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (п. 7 ст. 28, п. 4 ст. 29 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ).
Чтобы признать незаконным решение призывной комиссии в судебном порядке, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
❗Шаг 1. Подготовьте административное исковое заявление и необходимые документы
Административное исковое заявление можно подать в суд в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде на официальном сайте суда при наличии технической возможности в суде.
❗Шаг 2. Подайте административное исковое заявление в суд
Административное исковое заявление можно подать в суд в течение трех месяцев с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов (ч. 1 ст. 219 КАС РФ).
❗Шаг 3. Дождитесь рассмотрения дела и решения суда
Выполнение обжалуемого решения (заключения) призывной комиссии приостанавливается до вступления в законную силу решения суда (п. 7 ст. 28, п. 4 ст. 29 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ; ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ).
Решение суда, не вступившее в законную силу, можно обжаловать в апелляционном порядке. Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 295, ч. 1 ст. 297, ч. 1 ст. 298 КАС РФ).
В каких случаях банк может досрочно взыскать сумму кредита и проценты?
В некоторых случаях кредитор может потребовать возврата суммы кредита и уплаты процентов по нему досрочно, то есть ранее установленного кредитным договором срока. Сегодня рассмотрим такие случаи.
Общие случаи досрочного возврата кредита по инициативе банка
Банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами в следующих случаях (п. 2 ст. 811, ст. 813, п. 2 ст. 814, ст. 821.1 ГК РФ; ст. 35, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ):
✔️ 1) при нарушении заемщиком срока возврата очередной части кредита;
✔️ 2) если заемщик не выполняет предусмотренные договором обязанности по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает;
✔️ 3) при невыполнении заемщиком условия договора о целевом использовании кредита;
✔️ 4) если заемщик препятствует кредитору контролировать целевое использование кредита.
Кроме того, в отдельных случаях кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита, обеспеченного ипотекой, а при невыполнении этого требования - обращения взыскания на заложенное имущество независимо от надлежащего либо ненадлежащего погашения самого кредита. Одним из таких случаев является неисполнение заемщиком-залогодателем обязанности письменно предупреждать залогодержателя обо всех известных ему правах третьих лиц на предмет ипотеки, в частности правах залога, пожизненного пользования, аренды и сервитутах (ст. 12, п. 4 ст. 50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ).
Если заемщик не возвращает в установленный срок сумму кредита, на нее помимо процентов за пользование кредитом начисляются проценты за неисполнение денежного обязательства. При просрочке уплаты процентов за пользование кредитом также могут быть взысканы проценты за неисполнение денежного обязательства или неустойка, установленная договором (п. п. 1, 4 ст. 395, п. 1 ст. 811 ГК РФ).
Особенности досрочного возврата потребительского кредита
При нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения кредитного договора (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Такое право возникает у кредитора в случае, если продолжительность (общая продолжительность) просрочки платежа по кредиту составляет (ч. 2, 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ):
✔️1) более 60 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;
✔️ 2) более 10 календарных дней, если договор заключен на срок менее 60 календарных дней.
Право требовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами возникает у банка также, если заемщик свыше 30 календарных дней не исполняет обязанность по страхованию, предусмотренную договором потребительского кредита.
Исключением из данного правила является случай, когда в кредитном договоре содержится условие о праве кредитора увеличить до определенного уровня размер процентной ставки при неисполнении заемщиком обязанности по заключению договора страхования (ч. 11, 12 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Еще одно основание для отказа банка от дальнейшего кредитования заемщика или предъявления требования о полном досрочном возврате кредита - нарушение заемщиком обязанности использовать кредит на цели, определенные договором потребительского кредита (ч. 13 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
В некоторых случаях кредитор может потребовать возврата суммы кредита и уплаты процентов по нему досрочно, то есть ранее установленного кредитным договором срока. Сегодня рассмотрим такие случаи.
Общие случаи досрочного возврата кредита по инициативе банка
Банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами в следующих случаях (п. 2 ст. 811, ст. 813, п. 2 ст. 814, ст. 821.1 ГК РФ; ст. 35, п. 2 ст. 36 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ):
✔️ 1) при нарушении заемщиком срока возврата очередной части кредита;
✔️ 2) если заемщик не выполняет предусмотренные договором обязанности по обеспечению возврата суммы кредита, а также при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает;
✔️ 3) при невыполнении заемщиком условия договора о целевом использовании кредита;
✔️ 4) если заемщик препятствует кредитору контролировать целевое использование кредита.
Кроме того, в отдельных случаях кредитор вправе потребовать досрочного возврата кредита, обеспеченного ипотекой, а при невыполнении этого требования - обращения взыскания на заложенное имущество независимо от надлежащего либо ненадлежащего погашения самого кредита. Одним из таких случаев является неисполнение заемщиком-залогодателем обязанности письменно предупреждать залогодержателя обо всех известных ему правах третьих лиц на предмет ипотеки, в частности правах залога, пожизненного пользования, аренды и сервитутах (ст. 12, п. 4 ст. 50 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ).
Если заемщик не возвращает в установленный срок сумму кредита, на нее помимо процентов за пользование кредитом начисляются проценты за неисполнение денежного обязательства. При просрочке уплаты процентов за пользование кредитом также могут быть взысканы проценты за неисполнение денежного обязательства или неустойка, установленная договором (п. п. 1, 4 ст. 395, п. 1 ст. 811 ГК РФ).
Особенности досрочного возврата потребительского кредита
При нарушении заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору потребительского кредита банк-кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения кредитного договора (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Такое право возникает у кредитора в случае, если продолжительность (общая продолжительность) просрочки платежа по кредиту составляет (ч. 2, 3 ст. 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ):
✔️1) более 60 календарных дней в течение последних 180 календарных дней;
✔️ 2) более 10 календарных дней, если договор заключен на срок менее 60 календарных дней.
Право требовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами возникает у банка также, если заемщик свыше 30 календарных дней не исполняет обязанность по страхованию, предусмотренную договором потребительского кредита.
Исключением из данного правила является случай, когда в кредитном договоре содержится условие о праве кредитора увеличить до определенного уровня размер процентной ставки при неисполнении заемщиком обязанности по заключению договора страхования (ч. 11, 12 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Еще одно основание для отказа банка от дальнейшего кредитования заемщика или предъявления требования о полном досрочном возврате кредита - нарушение заемщиком обязанности использовать кредит на цели, определенные договором потребительского кредита (ч. 13 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ).
Работодатель перечислил зарплату в большем размере, можно ли всё тратить?
Случается такое, что работодатель перечисляет на карту работодателя средства в большем размере, чем положено. Это касается как заработной платы, так и премии, которая зачастую является её неотъемлемой частью.
Как правильно поступить?
А вот это уже решать исключительно вам! Вы можете вернуть излишне уплаченную сумму, либо отмахнуться и ответить, что ошибки работодателя вас не касаются. И по закону вы будете правы!
Более того, работодатель не имеет никакого права самостоятельно удержать излишне выплаченную сумму из вашей будущей зарплаты!
Дело в том, что случаи, когда такие удержания возможны по инициативе работодателя, строго регламентированы статьёй 137 Трудового кодекса. Ошибочное перечисление зарплаты в большем размере в этой норме закона не значится.
Что может предпринять работодатель?
Конечно же, первое, что приходит на ум – это то, что работодатель может обратиться с иском в суд и взыскать излишне уплаченную сумму, как неосновательное обогащение. Однако если мы обратимся к статье 1109 ГК, то с удивлением для себя обнаружим, что заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию в качестве неосновательного обогащения, возврату не подлежат.
Исключение
Излишне выплаченная заработная плата (даже если это произошло по причине неправильного применения норм трудового законодательства или других правовых актов, которые содержат нормы трудового права) не подлежит взысканию кроме следующих случаев:
✔️ признание вины работника в невыполнении норм труда органом по рассмотрению трудовых споров;
✔️ выплата излишней заработной платы работнику из-за его неправомерных действий, которые установлены в судебном порядке;
✔️ счетная ошибка.
Если с двумя первыми случаями всё понятно, то вот счётная ошибка вызывает вопрос: собственно, что под этим стоит понимать? Счетной ошибкой считается ошибка, которая была допущена в арифметических действиях, связанных с подсчетами. Технические ошибки, даже если они возникли по вине работодателя, счетными не считаются. Такой вывод следует на основании буквального толкования норм материального права.
Если переплата связана с перечисленными случаями, то работодатель в счёт её возврата имеет право на удержания из будущих выплат в размере 20% ежемесячно. Такое требование установлено в письме Федеральной службы по труду и занятости от 30 мая 2012 г. N ПГ/3890-6-1.
Случается такое, что работодатель перечисляет на карту работодателя средства в большем размере, чем положено. Это касается как заработной платы, так и премии, которая зачастую является её неотъемлемой частью.
Как правильно поступить?
А вот это уже решать исключительно вам! Вы можете вернуть излишне уплаченную сумму, либо отмахнуться и ответить, что ошибки работодателя вас не касаются. И по закону вы будете правы!
Более того, работодатель не имеет никакого права самостоятельно удержать излишне выплаченную сумму из вашей будущей зарплаты!
Дело в том, что случаи, когда такие удержания возможны по инициативе работодателя, строго регламентированы статьёй 137 Трудового кодекса. Ошибочное перечисление зарплаты в большем размере в этой норме закона не значится.
Что может предпринять работодатель?
Конечно же, первое, что приходит на ум – это то, что работодатель может обратиться с иском в суд и взыскать излишне уплаченную сумму, как неосновательное обогащение. Однако если мы обратимся к статье 1109 ГК, то с удивлением для себя обнаружим, что заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию в качестве неосновательного обогащения, возврату не подлежат.
Исключение
Излишне выплаченная заработная плата (даже если это произошло по причине неправильного применения норм трудового законодательства или других правовых актов, которые содержат нормы трудового права) не подлежит взысканию кроме следующих случаев:
✔️ признание вины работника в невыполнении норм труда органом по рассмотрению трудовых споров;
✔️ выплата излишней заработной платы работнику из-за его неправомерных действий, которые установлены в судебном порядке;
✔️ счетная ошибка.
Если с двумя первыми случаями всё понятно, то вот счётная ошибка вызывает вопрос: собственно, что под этим стоит понимать? Счетной ошибкой считается ошибка, которая была допущена в арифметических действиях, связанных с подсчетами. Технические ошибки, даже если они возникли по вине работодателя, счетными не считаются. Такой вывод следует на основании буквального толкования норм материального права.
Если переплата связана с перечисленными случаями, то работодатель в счёт её возврата имеет право на удержания из будущих выплат в размере 20% ежемесячно. Такое требование установлено в письме Федеральной службы по труду и занятости от 30 мая 2012 г. N ПГ/3890-6-1.
Особенности работы в период испытательного срока
В период испытательного срока на работника распространяются трудовое законодательство РФ, коллективный договор, соглашения и локальные нормативные акты работодателя. При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе в трехдневный срок расторгнуть трудовой договор с указанием причин расторжения, а работник вправе расторгнуть его по собственному желанию.
Условие об испытании в трудовом договоре
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании также может быть установлено отдельным соглашением при фактическом допущении к работе без оформления договора. На основании заключенного соглашения условие об испытании вносится в трудовой договор (ч. 1, 2 ст. 70 ТК РФ).
Срок испытания
По общему правилу срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Порядок расторжения трудового договора в период испытательного срока
Если работодатель сочтет, что результаты испытания неудовлетворительны, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня. В уведомлении обязательно должны быть указаны причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытание (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Также работодатель должен иметь документальное подтверждение того, что работник не прошел испытание.
Аналогичное право на расторжение договора в трехдневный срок закреплено и за работником. Если в период испытания работник решит, что предложенная работа ему не подходит, он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).
Заработная плата в период испытательного срока
Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ст. ст. 22, 132 ТК РФ). Таким образом, установление в трудовом договоре более низкой оплаты труда (должностного оклада) для работника на период испытательного срока по сравнению с той, которую работник будет получать в случае успешного прохождения испытания, противоречит трудовому законодательству. Даже если работник подписал трудовой договор, содержащий такое условие, то оно не подлежит применению (определение ВС РФ от 19.08.2019 № 18-КГ 19-77).
Временная нетрудоспособность в период испытательного срока
В случае болезни работника в период испытательного срока на него распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности. При этом период болезни в срок испытания не засчитывается, то есть срок испытания приостанавливается с наступлением периода нетрудоспособности работника и продолжается с выходом работника на работу после окончания болезни (ч. 3, 7 ст. 70 ТК РФ).
В период испытательного срока на работника распространяются трудовое законодательство РФ, коллективный договор, соглашения и локальные нормативные акты работодателя. При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе в трехдневный срок расторгнуть трудовой договор с указанием причин расторжения, а работник вправе расторгнуть его по собственному желанию.
Условие об испытании в трудовом договоре
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании также может быть установлено отдельным соглашением при фактическом допущении к работе без оформления договора. На основании заключенного соглашения условие об испытании вносится в трудовой договор (ч. 1, 2 ст. 70 ТК РФ).
Срок испытания
По общему правилу срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Порядок расторжения трудового договора в период испытательного срока
Если работодатель сочтет, что результаты испытания неудовлетворительны, он имеет право до истечения испытательного срока расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня. В уведомлении обязательно должны быть указаны причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытание (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Также работодатель должен иметь документальное подтверждение того, что работник не прошел испытание.
Аналогичное право на расторжение договора в трехдневный срок закреплено и за работником. Если в период испытания работник решит, что предложенная работа ему не подходит, он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).
Заработная плата в период испытательного срока
Работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ст. ст. 22, 132 ТК РФ). Таким образом, установление в трудовом договоре более низкой оплаты труда (должностного оклада) для работника на период испытательного срока по сравнению с той, которую работник будет получать в случае успешного прохождения испытания, противоречит трудовому законодательству. Даже если работник подписал трудовой договор, содержащий такое условие, то оно не подлежит применению (определение ВС РФ от 19.08.2019 № 18-КГ 19-77).
Временная нетрудоспособность в период испытательного срока
В случае болезни работника в период испытательного срока на него распространяются все гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности. При этом период болезни в срок испытания не засчитывается, то есть срок испытания приостанавливается с наступлением периода нетрудоспособности работника и продолжается с выходом работника на работу после окончания болезни (ч. 3, 7 ст. 70 ТК РФ).
Должен ли турагент вернуть деньги в случае отказа в получении визы?
Обязанность турагента вернуть деньги зависит от обстоятельств и причин неполучения визы.
Неполучение визы по независящим от сторон причинам
Следует помнить, что консульства являются органами власти иностранного государства и могут отказать в выдаче визы без объяснения причин даже в тех случаях, когда все необходимые документы были представлены в срок.
Если причина отказа в получении визы не зависела ни от туриста, ни от турагента, применяются положения п. 3 ст. 781 ГК РФ.
Согласно указанным нормам закона при невозможности оказать услуги по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, турист обязан оплатить фактически понесенные расходы.
Таким образом, турист вправе претендовать на возврат оплаченной по договору суммы за вычетом денежных средств, перечисленных туроператором поставщикам услуг (например, отелям, авиаперевозчикам), консульского сбора и т.д. Эти расходы должны быть документально подтверждены.
Неполучение визы по вине самого туриста
В ряде случаев отказывают в выдаче визы по вине самого туриста.
Это возможно, например, при некорректном или неверном заполнении анкеты, недостаточности предоставленных документов или при наличии неточности в них, в случае неверно указанных данных и т.д.
Одна из самых частых причин отказов - представление недостоверной информации о месте работы и размере заработной платы. Консульство использует различные возможности для проверки такой информации и в случае сомнений в ее достоверности отказывает в выдаче визы.
Если причиной отказа в получении визы послужили действия самого туриста, то в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ он будет обязан оплатить услуги турагента в полном объеме. Это означает, что у туриста нет оснований рассчитывать на возврат денежных средств.
Неполучение визы по вине турагента (туроператора)
Еще одна причина отказа в получении визы - действия или бездействие исполнителя по договору, заключенному с туристом. В зависимости от условий договора исполнителем может являться турагент или туроператор (п. 1 ст. 1005 ГК РФ; п. 2 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 № 452).
Нарушения со стороны исполнителя могут выражаться в непредоставлении туристу информации по вопросам оформления визы либо в действиях, которые привели к непредоставлению визы (ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ; п. 12 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018).
Например, турагент (туроператор) может не проинформировать туриста в полной мере о необходимом перечне представляемых в консульство документов либо не соблюсти срок, предусмотренный консульством, для подачи документов.
В подобных случаях исполнитель обязан вернуть все уплаченные по договору денежные средства и возместить причиненные потребителю убытки (ст. ст. 12, 28, 29 Закона от 07.02.1992 № 2300-1).
К дополнительным убыткам туриста могут быть отнесены расходы на проезд из города проживания туриста к месту начала несостоявшегося путешествия (например, перелет из региона в Москву в аэропорт отправления), расходы по повторной оплате поездки, когда виза уже была все-таки получена, и т.д.
Обязанность турагента вернуть деньги зависит от обстоятельств и причин неполучения визы.
Неполучение визы по независящим от сторон причинам
Следует помнить, что консульства являются органами власти иностранного государства и могут отказать в выдаче визы без объяснения причин даже в тех случаях, когда все необходимые документы были представлены в срок.
Если причина отказа в получении визы не зависела ни от туриста, ни от турагента, применяются положения п. 3 ст. 781 ГК РФ.
Согласно указанным нормам закона при невозможности оказать услуги по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, турист обязан оплатить фактически понесенные расходы.
Таким образом, турист вправе претендовать на возврат оплаченной по договору суммы за вычетом денежных средств, перечисленных туроператором поставщикам услуг (например, отелям, авиаперевозчикам), консульского сбора и т.д. Эти расходы должны быть документально подтверждены.
Неполучение визы по вине самого туриста
В ряде случаев отказывают в выдаче визы по вине самого туриста.
Это возможно, например, при некорректном или неверном заполнении анкеты, недостаточности предоставленных документов или при наличии неточности в них, в случае неверно указанных данных и т.д.
Одна из самых частых причин отказов - представление недостоверной информации о месте работы и размере заработной платы. Консульство использует различные возможности для проверки такой информации и в случае сомнений в ее достоверности отказывает в выдаче визы.
Если причиной отказа в получении визы послужили действия самого туриста, то в соответствии с п. 2 ст. 781 ГК РФ он будет обязан оплатить услуги турагента в полном объеме. Это означает, что у туриста нет оснований рассчитывать на возврат денежных средств.
Неполучение визы по вине турагента (туроператора)
Еще одна причина отказа в получении визы - действия или бездействие исполнителя по договору, заключенному с туристом. В зависимости от условий договора исполнителем может являться турагент или туроператор (п. 1 ст. 1005 ГК РФ; п. 2 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.2007 № 452).
Нарушения со стороны исполнителя могут выражаться в непредоставлении туристу информации по вопросам оформления визы либо в действиях, которые привели к непредоставлению визы (ст. 14 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ; п. 12 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018).
Например, турагент (туроператор) может не проинформировать туриста в полной мере о необходимом перечне представляемых в консульство документов либо не соблюсти срок, предусмотренный консульством, для подачи документов.
В подобных случаях исполнитель обязан вернуть все уплаченные по договору денежные средства и возместить причиненные потребителю убытки (ст. ст. 12, 28, 29 Закона от 07.02.1992 № 2300-1).
К дополнительным убыткам туриста могут быть отнесены расходы на проезд из города проживания туриста к месту начала несостоявшегося путешествия (например, перелет из региона в Москву в аэропорт отправления), расходы по повторной оплате поездки, когда виза уже была все-таки получена, и т.д.
В каких случаях работодатель вправе производить удержания из заработной платы?
Удержания из заработной платы по инициативе работодателя
Удержания из заработной платы для погашения задолженности работника перед работодателем могут производиться в следующих случаях (ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ):
✔️ 1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;
✔️ 2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
✔️ 3) для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок, а также в случае признания вины работника в невыполнении норм труда или простое.
✔️4) для возмещения работодателю причиненного работником ущерба в рамках привлечения его к материальной ответственности в пределах среднего месячного заработка;
✔️ 5) за неотработанные дни отпуска - при увольнении работника до окончания года, в счет которого он получил ежегодный оплачиваемый отпуск (за исключением увольнения, в частности, в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников).
В первых четырех случаях удержание возможно, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания и не истек месячный срок, установленный для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, установления размера причиненного ущерба (ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 ст. 248 ТК РФ).
Если хотя бы одно из условий не выполнено, взыскать с работника денежные средства можно только через суд.
Удержания из заработной платы как обязанность работодателя
В ряде случаев работодатель обязан произвести удержания из заработной платы работника в силу требований законодательства, а именно должен удержать следующие суммы (п. 4 ст. 226 НК РФ; ст. 109 СК РФ; ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ; ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 60.10, ст. 107 УИК РФ; ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
✔️ 1) НДФЛ в качестве налогового агента;
✔️ 2) алименты;
✔️ 3) членские профсоюзные взносы с заработной платы членов профсоюза;
✔️ 4) суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы;
✔️ 5) суммы на основании исполнительных документов, например задолженности по кредитному договору.
Размер удержаний из заработной платы
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%. Если удержание производится в случаях, предусмотренных федеральными законами, общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 50% заработной платы.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% заработной платы. Размер удержаний из заработной платы может быть увеличен до 70% при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением (ст. 138 ТК РФ).
Как уменьшить размер удержаний из заработной платы
Если работодатель ошибочно удержал из зарплаты излишнюю сумму, например, за неотработанные дни отдыха или для перечисления алиментов, то работник может взыскать ее в следующем порядке (ст. ст. 356, 381, 382, 391 ТК РФ; п. 1 ст. 10, ст. ст. 22, 24 Закона от 17.01.1992 № 2202-1):
✔️ 1) подать работодателю заявление в произвольной форме о возврате излишне удержанной суммы;
✔️ 2) обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или профсоюз, написав заявление в произвольной форме;
✔️ 3) обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд.
Удержания из заработной платы по инициативе работодателя
Удержания из заработной платы для погашения задолженности работника перед работодателем могут производиться в следующих случаях (ч. 2 ст. 137, ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 248 ТК РФ):
✔️ 1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;
✔️ 2) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
✔️ 3) для возврата сумм, излишне выплаченных вследствие счетных ошибок, а также в случае признания вины работника в невыполнении норм труда или простое.
✔️4) для возмещения работодателю причиненного работником ущерба в рамках привлечения его к материальной ответственности в пределах среднего месячного заработка;
✔️ 5) за неотработанные дни отпуска - при увольнении работника до окончания года, в счет которого он получил ежегодный оплачиваемый отпуск (за исключением увольнения, в частности, в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников).
В первых четырех случаях удержание возможно, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания и не истек месячный срок, установленный для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, установления размера причиненного ущерба (ч. 3 ст. 137, ч. 1, 2 ст. 248 ТК РФ).
Если хотя бы одно из условий не выполнено, взыскать с работника денежные средства можно только через суд.
Удержания из заработной платы как обязанность работодателя
В ряде случаев работодатель обязан произвести удержания из заработной платы работника в силу требований законодательства, а именно должен удержать следующие суммы (п. 4 ст. 226 НК РФ; ст. 109 СК РФ; ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ; ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 60.10, ст. 107 УИК РФ; ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
✔️ 1) НДФЛ в качестве налогового агента;
✔️ 2) алименты;
✔️ 3) членские профсоюзные взносы с заработной платы членов профсоюза;
✔️ 4) суммы из заработной платы осужденных к исправительным работам, принудительным работам, лишению свободы;
✔️ 5) суммы на основании исполнительных документов, например задолженности по кредитному договору.
Размер удержаний из заработной платы
Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%. Если удержание производится в случаях, предусмотренных федеральными законами, общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 50% заработной платы.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% заработной платы. Размер удержаний из заработной платы может быть увеличен до 70% при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением (ст. 138 ТК РФ).
Как уменьшить размер удержаний из заработной платы
Если работодатель ошибочно удержал из зарплаты излишнюю сумму, например, за неотработанные дни отдыха или для перечисления алиментов, то работник может взыскать ее в следующем порядке (ст. ст. 356, 381, 382, 391 ТК РФ; п. 1 ст. 10, ст. ст. 22, 24 Закона от 17.01.1992 № 2202-1):
✔️ 1) подать работодателю заявление в произвольной форме о возврате излишне удержанной суммы;
✔️ 2) обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или профсоюз, написав заявление в произвольной форме;
✔️ 3) обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд.
Кому полагается обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля в наследстве - это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание или заключен наследственный договор. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан.
Лица, имеющие право на обязательную долю
Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая - наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая - иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).
Размер обязательной доли
По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в "идеальном" выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания или наследственного договора призывались бы к наследованию.
При рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Это возможно, в частности, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом. Тогда суд может принять такое решение, в том числе исходя из имущественного положения наследников (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; определение Верховного суда РФ от 05.11.2019 № 5-КГ 19-181).
Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли наследника, отказавшегося от прав выгодоприобретателя наследственного фонда, если стоимость причитающегося ему наследства существенно превышает размер средств, необходимых на содержание наследника с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
Отказ от обязательной доли
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Обязательная доля в наследстве - это доля наследственного имущества, которая полагается определенной группе лиц, если составлено завещание или заключен наследственный договор. Это своего рода ограничение по распоряжению всем своим имуществом, которое защищает права определенной категории граждан.
Лица, имеющие право на обязательную долю
Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая - наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти. При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет. Вторая - иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).
Размер обязательной доли
По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
Для определения ее размера сначала необходимо установить законную долю наследника в "идеальном" выражении. Нужно учитывать всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления), а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
Таким образом, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания или наследственного договора призывались бы к наследованию.
При рассмотрении дела суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Это возможно, в частности, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания, например жил в квартире умершего, или в качестве основного источника получения средств к существованию, к примеру работал в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом. Тогда суд может принять такое решение, в том числе исходя из имущественного положения наследников (п. 4 ст. 1149 ГК РФ; определение Верховного суда РФ от 05.11.2019 № 5-КГ 19-181).
Кроме того, суд может уменьшить размер обязательной доли наследника, отказавшегося от прав выгодоприобретателя наследственного фонда, если стоимость причитающегося ему наследства существенно превышает размер средств, необходимых на содержание наследника с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).
Отказ от обязательной доли
Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, то есть от такой доли при желании можно отказаться. Существует лишь одно ограничение: от такой доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).
Что нужно знать о досрочном погашении кредитов, чтобы сэкономить на процентах
Как можно досрочно гасить займ
✔️ уменьшать срок займа;
✔️ снижать сумму ежемесячного платежа.
Какой вариант больше подходит, решает сам заемщик. Тут необходимо отталкиваться от того, какие условия дает финансовая организация. Некоторые финансовые организации вообще не настроены, чтобы клиент гасил займ досрочно.
Некоторые деньги выгоднее вернуть за более короткий срок, а вот ипотеку, в случае, если она взята надолго, проще уменьшить сумму платежа. В случае, если будут проблемы с выплатами, то именно меньшая сумма станет более выгодным условием на данном этапе пути
После этого расчет позволяет узнать, насколько удобнее будет платить займ с внесением определенной суммы при досрочном погашении.
Как вносится досрочный платеж
Кроме обычных платежей по графику вносим каждый месяц еще досрочный платеж. В случае, если сумма большая, платеж может быть единовременным. Но не следует забывать, что необходимо предупредить финансовую организацию о досрочном погашении займа, иначе сумма зависнет на счету и будет гаситься как обычный займ, и сроки либо сумма не изменятся. В случае, если уменьшать сам платеж не хочется, но нужно погасить быстрее, то ежемесячно вносим кроме обычного платежа еще денежные средства на погашение займа.
Когда займов много, то лучше уменьшить их количество. В первую очередь гасим тот займ, где выше процент, а вот просить финансовую организацию о рефинансировании, в случае, если денежных средств нет – не следует. Иначе сумма долга увеличится, а решение не будет найдено
Что еще надо знать про погашение
Как правило, погасить займ полностью можно не быстрее, чем через 6 месяцев после его оформления. В противном случае финансовая организация может даже назначить штрафные санкции, в случае, если это оговорено в договоре. При досрочном погашении необходимо уведомить об этом финансовую организацию за 30 дней. Не следует торопиться гасить займ слишком быстро.
Финансовая организация в следующий раз может отказать заемщику, в случае, если он будет быстро выплачивать долг. Кредитному учреждению не выгоден такой клиент. Перед погашением следует узнать и схему погашения, так как они разные-аннуитетная и дифференцированная.
В первом случае суммы одинаковые на протяжении всех выплат, а во втором они уменьшаются. При аннуитетном сумма переплат чуть больше. В случае, если срок длительный, либо сумма большая, то он не очень выгоден.
Как можно досрочно гасить займ
✔️ уменьшать срок займа;
✔️ снижать сумму ежемесячного платежа.
Какой вариант больше подходит, решает сам заемщик. Тут необходимо отталкиваться от того, какие условия дает финансовая организация. Некоторые финансовые организации вообще не настроены, чтобы клиент гасил займ досрочно.
Некоторые деньги выгоднее вернуть за более короткий срок, а вот ипотеку, в случае, если она взята надолго, проще уменьшить сумму платежа. В случае, если будут проблемы с выплатами, то именно меньшая сумма станет более выгодным условием на данном этапе пути
После этого расчет позволяет узнать, насколько удобнее будет платить займ с внесением определенной суммы при досрочном погашении.
Как вносится досрочный платеж
Кроме обычных платежей по графику вносим каждый месяц еще досрочный платеж. В случае, если сумма большая, платеж может быть единовременным. Но не следует забывать, что необходимо предупредить финансовую организацию о досрочном погашении займа, иначе сумма зависнет на счету и будет гаситься как обычный займ, и сроки либо сумма не изменятся. В случае, если уменьшать сам платеж не хочется, но нужно погасить быстрее, то ежемесячно вносим кроме обычного платежа еще денежные средства на погашение займа.
Когда займов много, то лучше уменьшить их количество. В первую очередь гасим тот займ, где выше процент, а вот просить финансовую организацию о рефинансировании, в случае, если денежных средств нет – не следует. Иначе сумма долга увеличится, а решение не будет найдено
Что еще надо знать про погашение
Как правило, погасить займ полностью можно не быстрее, чем через 6 месяцев после его оформления. В противном случае финансовая организация может даже назначить штрафные санкции, в случае, если это оговорено в договоре. При досрочном погашении необходимо уведомить об этом финансовую организацию за 30 дней. Не следует торопиться гасить займ слишком быстро.
Финансовая организация в следующий раз может отказать заемщику, в случае, если он будет быстро выплачивать долг. Кредитному учреждению не выгоден такой клиент. Перед погашением следует узнать и схему погашения, так как они разные-аннуитетная и дифференцированная.
В первом случае суммы одинаковые на протяжении всех выплат, а во втором они уменьшаются. При аннуитетном сумма переплат чуть больше. В случае, если срок длительный, либо сумма большая, то он не очень выгоден.
Как оспорить нарушения ПДД, зафиксированные камерами видеонаблюдения?
За правонарушения в области дорожного движения, совершенные с участием автомобилей, если эти правонарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения, к ответственности привлекают собственников (владельцев) этих автомобилей (ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ).
Собственник (владелец) автомобиля освобождается от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подтвердится, что в момент фиксации правонарушения автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту был, например, похищен (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ).
Как оспорить нарушение ПДД
❗Шаг 1. Подготовьте документальное обоснование вашего несогласия с показаниями камер видеонаблюдения
Такими документами, например, могут быть:
✔️документы, подтверждающие нахождение автомобиля во владении (пользовании) другого лица;
✔️ документы завода-изготовителя, подтверждающие, что ваш автомобиль не может двигаться с указанной скоростью;
✔️ документы, подтверждающие, что вы не являетесь владельцем зафиксированного на фото автомобиля. Это нужно в случае неверного определения камерами государственного регистрационного знака.
❗Шаг 2. Подготовьте жалобу на постановление о привлечении к административной ответственности
В жалобе необходимо изложить фактические обстоятельства дела, указать доводы и приложить доказательства, обосновывающие вашу позицию.
В целях подтверждения доводов может потребоваться заявить ходатайство об истребовании сведений о расположении дорожных знаков и дорожной разметки, а также сведений с камер видеонаблюдения о детализации движения транспортного средства.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении госпошлиной не облагается (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ).
❗Шаг 3. Подайте жалобу и доказательства в уполномоченный государственный орган или суд
По общему правилу жалоба может быть подана вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения правонарушения (т.е. по месту его фиксации камерами видеонаблюдения) (ч. 3 ст. 28.6, ч. 1 ст. 29.5, п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ; п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).
По выбору заявителя жалоба может быть подана (ч. 1 и 3 ст. 30.2 КоАП РФ):
✔️ непосредственно вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения правонарушения;
✔️ через должностное лицо, которое вынесло постановление по делу и которое обязано в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу или в соответствующий суд.
Срок подачи жалобы - 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. При наличии уважительных причин пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подающего жалобу, судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу (ч. 1, 2 ст. 30.3 КоАП РФ).
За правонарушения в области дорожного движения, совершенные с участием автомобилей, если эти правонарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения, к ответственности привлекают собственников (владельцев) этих автомобилей (ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ).
Собственник (владелец) автомобиля освобождается от ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подтвердится, что в момент фиксации правонарушения автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту был, например, похищен (ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ).
Как оспорить нарушение ПДД
❗Шаг 1. Подготовьте документальное обоснование вашего несогласия с показаниями камер видеонаблюдения
Такими документами, например, могут быть:
✔️документы, подтверждающие нахождение автомобиля во владении (пользовании) другого лица;
✔️ документы завода-изготовителя, подтверждающие, что ваш автомобиль не может двигаться с указанной скоростью;
✔️ документы, подтверждающие, что вы не являетесь владельцем зафиксированного на фото автомобиля. Это нужно в случае неверного определения камерами государственного регистрационного знака.
❗Шаг 2. Подготовьте жалобу на постановление о привлечении к административной ответственности
В жалобе необходимо изложить фактические обстоятельства дела, указать доводы и приложить доказательства, обосновывающие вашу позицию.
В целях подтверждения доводов может потребоваться заявить ходатайство об истребовании сведений о расположении дорожных знаков и дорожной разметки, а также сведений с камер видеонаблюдения о детализации движения транспортного средства.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении госпошлиной не облагается (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ).
❗Шаг 3. Подайте жалобу и доказательства в уполномоченный государственный орган или суд
По общему правилу жалоба может быть подана вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения правонарушения (т.е. по месту его фиксации камерами видеонаблюдения) (ч. 3 ст. 28.6, ч. 1 ст. 29.5, п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ; п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).
По выбору заявителя жалоба может быть подана (ч. 1 и 3 ст. 30.2 КоАП РФ):
✔️ непосредственно вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту совершения правонарушения;
✔️ через должностное лицо, которое вынесло постановление по делу и которое обязано в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела вышестоящему должностному лицу или в соответствующий суд.
Срок подачи жалобы - 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. При наличии уважительных причин пропущенный срок может быть восстановлен по ходатайству лица, подающего жалобу, судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу (ч. 1, 2 ст. 30.3 КоАП РФ).
Что делать, если требуют оплату кредита, который вы не получали
Сегодня сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не прибегал к кредитным услугам, которые предлагают финансовые организации. Но могут возникнуть и такие ситуации, когда от гражданина требуют выплатить долг по займу, который он вообще не оформлял. Что делать в таких ситуациях?
Как такое может быть?
Увы, но злоумышленников довольно много. Хотя, в последние годы банки, как и МФО и другие организации, занимающиеся кредитованием населения, более жестко проверяют заемщиков, случаи, когда без ведома человека на него оформляется кредитный договор, возникают довольно часто. Естественно, в случае, если человек не знает о существовании займа, оформленного на него, он за него не платит. В скором будущем ему начинают звонить из банка либо другой кредитной организации с требованием заплатить. В некоторых случаях звонят уже коллекторы.
Что делать в случае, если требуют выплаты займа, который человек не оформлял?
Просто сказать, что эта какая-то ошибка и займ не оформлялся - мало. Наиболее вероятно, звонки будут продолжаться. Следует во всем разобраться, уточнить, что это за финансовая организация, какой это займ и обратиться непосредственно туда. Звонить лучше в банк не по горячей линии, а лично посетить офис, в случае, если он присутствует в регионе проживания. Доказать, что займ не был оформлен сейчас не так трудно, потому что у финансовой организации должен быть договор, подписанный заемщиком. Помимо этого, уже давно кредитные учреждения ведут видео и аудиозапись в офисах во время консультации заемщиков и оформления договоров. Вследствие этого, в случае, если капать глубже и разбираться, служба безопасности должна предоставить эти данные, чтобы подтвердить, что именно этот гражданин был в тот день в офисе и подписал документы. Кредитное учреждение не имеет права отказывать в этом. В противном случае можно подать в суд.
Нередко бывает так, что человек действительно обращается в банк за займом, ему его одобряют, но он отказывается по тем либо иным причинам. К примеру, он одновременно подал заявку в несколько мест. Ему одобрили заявки, и он выбирает самый выгодный вариант, отказавшись от остальных. Но в банках иногда встречаются недобросовестные сотрудники, которые могут без ведома заемщика подтвердить получение займа, после чего отменить это. Достаточно часто встречающаяся практика среди сотрудников банков, которым требуется выполнить планы по выдачам. По факту у себя во внутренней статистике они выполняют план и все показатели, получают премию к зарплате. На следующий день, как правило, такой договор, опять же без ведома ничего не подозревающего клиента отменяется.
Самый сложный случай – мошенническое оформление займа, когда паспортные данные попали в руки злоумышленников. И денежные средства были сняты с кредитного счета. И в этом случае необходимо обращаться в организацию, выдавшую займ, требовать доказательства, либо отстаивать свои права через суд.
Сегодня сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не прибегал к кредитным услугам, которые предлагают финансовые организации. Но могут возникнуть и такие ситуации, когда от гражданина требуют выплатить долг по займу, который он вообще не оформлял. Что делать в таких ситуациях?
Как такое может быть?
Увы, но злоумышленников довольно много. Хотя, в последние годы банки, как и МФО и другие организации, занимающиеся кредитованием населения, более жестко проверяют заемщиков, случаи, когда без ведома человека на него оформляется кредитный договор, возникают довольно часто. Естественно, в случае, если человек не знает о существовании займа, оформленного на него, он за него не платит. В скором будущем ему начинают звонить из банка либо другой кредитной организации с требованием заплатить. В некоторых случаях звонят уже коллекторы.
Что делать в случае, если требуют выплаты займа, который человек не оформлял?
Просто сказать, что эта какая-то ошибка и займ не оформлялся - мало. Наиболее вероятно, звонки будут продолжаться. Следует во всем разобраться, уточнить, что это за финансовая организация, какой это займ и обратиться непосредственно туда. Звонить лучше в банк не по горячей линии, а лично посетить офис, в случае, если он присутствует в регионе проживания. Доказать, что займ не был оформлен сейчас не так трудно, потому что у финансовой организации должен быть договор, подписанный заемщиком. Помимо этого, уже давно кредитные учреждения ведут видео и аудиозапись в офисах во время консультации заемщиков и оформления договоров. Вследствие этого, в случае, если капать глубже и разбираться, служба безопасности должна предоставить эти данные, чтобы подтвердить, что именно этот гражданин был в тот день в офисе и подписал документы. Кредитное учреждение не имеет права отказывать в этом. В противном случае можно подать в суд.
Нередко бывает так, что человек действительно обращается в банк за займом, ему его одобряют, но он отказывается по тем либо иным причинам. К примеру, он одновременно подал заявку в несколько мест. Ему одобрили заявки, и он выбирает самый выгодный вариант, отказавшись от остальных. Но в банках иногда встречаются недобросовестные сотрудники, которые могут без ведома заемщика подтвердить получение займа, после чего отменить это. Достаточно часто встречающаяся практика среди сотрудников банков, которым требуется выполнить планы по выдачам. По факту у себя во внутренней статистике они выполняют план и все показатели, получают премию к зарплате. На следующий день, как правило, такой договор, опять же без ведома ничего не подозревающего клиента отменяется.
Самый сложный случай – мошенническое оформление займа, когда паспортные данные попали в руки злоумышленников. И денежные средства были сняты с кредитного счета. И в этом случае необходимо обращаться в организацию, выдавшую займ, требовать доказательства, либо отстаивать свои права через суд.
Могут ли получить накопительную пенсию наследники умершего?
Накопительная пенсия исчисляется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии по состоянию на день ее назначения, и представляет собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованному лицу заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных им в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости (п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Выплата накопительной пенсии, начисленной умершему и не полученной им
Выплата накопительной пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть застрахованного лица (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Начисленные суммы накопительной пенсии, причитавшиеся лицу в текущем месяце, не полученные им в связи со смертью в этом месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи, которые проживали совместно с ним на день его смерти и для которых при жизни он являлся кормильцем (в частности, его несовершеннолетним детям). Обратиться за неполученными суммами пенсии следует в течение шести месяцев со дня смерти кормильца (ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ; ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
При отсутствии указанных лиц или при непредъявлении ими в установленный срок требований о выплате не полученной умершим накопительной пенсии соответствующие суммы наследуются на общих основаниях (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Выплата пенсионных накоплений до назначения умершему накопительной пенсии или до корректировки ее размера
Если смерть лица наступила до назначения ему накопительной пенсии или до корректировки ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства пенсионных накоплений (за исключением средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования) выплачиваются правопреемникам умершего в установленном порядке.
При жизни гражданин вправе в любое время подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений, в котором он может определить конкретных получателей этих средств, а также установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства (ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
В случае отсутствия такого заявления либо определения правопреемников в договоре об обязательном пенсионном страховании выплата осуществляется правопреемникам умершего из числа его родственников в следующей последовательности (ч. 6, 7 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ):
✔️ 1) в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супруге (супругу) и родителям (усыновителям);
✔️ 2) во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
При этом выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего одной очереди осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников первой очереди (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Накопительная пенсия исчисляется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица или на пенсионном счете накопительной пенсии по состоянию на день ее назначения, и представляет собой ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованному лицу заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных им в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости (п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Выплата накопительной пенсии, начисленной умершему и не полученной им
Выплата накопительной пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть застрахованного лица (п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Начисленные суммы накопительной пенсии, причитавшиеся лицу в текущем месяце, не полученные им в связи со смертью в этом месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются нетрудоспособным членам его семьи, которые проживали совместно с ним на день его смерти и для которых при жизни он являлся кормильцем (в частности, его несовершеннолетним детям). Обратиться за неполученными суммами пенсии следует в течение шести месяцев со дня смерти кормильца (ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ; ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ).
При отсутствии указанных лиц или при непредъявлении ими в установленный срок требований о выплате не полученной умершим накопительной пенсии соответствующие суммы наследуются на общих основаниях (ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Выплата пенсионных накоплений до назначения умершему накопительной пенсии или до корректировки ее размера
Если смерть лица наступила до назначения ему накопительной пенсии или до корректировки ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства пенсионных накоплений (за исключением средств материнского капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, а также результата от их инвестирования) выплачиваются правопреемникам умершего в установленном порядке.
При жизни гражданин вправе в любое время подать заявление о распределении средств пенсионных накоплений, в котором он может определить конкретных получателей этих средств, а также установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства (ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
В случае отсутствия такого заявления либо определения правопреемников в договоре об обязательном пенсионном страховании выплата осуществляется правопреемникам умершего из числа его родственников в следующей последовательности (ч. 6, 7 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ):
✔️ 1) в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супруге (супругу) и родителям (усыновителям);
✔️ 2) во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
При этом выплата средств пенсионных накоплений родственникам умершего одной очереди осуществляется в равных долях. Родственники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников первой очереди (ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 424-ФЗ).
Как получить возмещение (компенсацию) по вкладу при отзыве лицензии у банка?
По общему правилу вклады физлиц в банках подлежат страхованию. Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня наступления соответствующего страхового случая, в частности со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций.
Что нужно делать для получения страхового возмещения
❗ Шаг 1. Убедитесь, что банк является участником системы страхования вкладов
Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков. При этом банки обязаны представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкладов, порядке и размерах получения возмещения по вкладам, а также размещать информацию о системе страхования вкладов на своем сайте и в доступных для вкладчиков помещениях банка. Такую проверку целесообразно осуществлять до заключения договора вклада.
❗ Шаг 2. Проверьте, застрахован ли вклад
Вкладом для целей страхования признаются денежные средства в российской или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банке на территории РФ на основании договоров банковского вклада или банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Вместе с тем не подлежат страхованию, в частности, денежные средства (ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ; ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 23.04.2018 № 106-ФЗ):
✔️ банковские вклады физлиц на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательными сертификатами на предъявителя или сберегательной книжкой на предъявителя, которые были выданы до 01.06.2018;
✔️ переданные банкам в доверительное управление;
✔️ размещенные во вклады в находящихся за пределами территории РФ филиалах российских банков;
✔️ являющиеся электронными денежными средствами.
❗ Шаг 3. Подготовьте необходимые документы и обратитесь в Агентство или назначенный им банк-агент
В течение пяти рабочих дней со дня получения из банка, в отношении которого наступил страховой случай, реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство размещает на своем сайте информацию о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков. Такую же информацию Агентство направляет в этот банк, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте и в периодическое печатное издание. Кроме того, Агентство обязано направить сообщение всем вкладчикам банка в течение месяца со дня получения вышеуказанного реестра (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Вкладчик, его наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня отзыва (аннулирования) лицензии банка до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации).
Если вкладчик пропустил срок обращения по уважительной причине, например в связи с прохождением военной службы по призыву или болезнью, он может обратиться в Агентство с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Решение Агентства об отказе в восстановлении пропущенного срока можно обжаловать в суд (ч. 1 - 3 ст. 10 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
❗Шаг 4. Получите возмещение по вкладу
Возмещение выплачивают в течение трех рабочих дней со дня представления в Агентство (банк-агент) необходимых документов, но не ранее 14 дней с даты отзыва у банка лицензии, если более ранний срок не определен решением правления Агентства. Выплата может быть выдана как наличными деньгами, так и перечислена на ваш банковский счет. Выбрать удобный для вас вариант можно, написав соответствующее заявление. Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, за исключением случая отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций, осуществляется Агентством по заявлениям, поданным вкладчиком, наследником или правопреемником (их представителями), в аналогичном порядке (ч. 4, 11, 11.3, 12 ст. 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
По общему правилу вклады физлиц в банках подлежат страхованию. Право требования вкладчика на возмещение по вкладам возникает со дня наступления соответствующего страхового случая, в частности со дня отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций.
Что нужно делать для получения страхового возмещения
❗ Шаг 1. Убедитесь, что банк является участником системы страхования вкладов
Участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков. При этом банки обязаны представлять вкладчикам информацию о своем участии в системе страхования вкладов, порядке и размерах получения возмещения по вкладам, а также размещать информацию о системе страхования вкладов на своем сайте и в доступных для вкладчиков помещениях банка. Такую проверку целесообразно осуществлять до заключения договора вклада.
❗ Шаг 2. Проверьте, застрахован ли вклад
Вкладом для целей страхования признаются денежные средства в российской или иностранной валюте, размещаемые вкладчиками или в их пользу в банке на территории РФ на основании договоров банковского вклада или банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Вместе с тем не подлежат страхованию, в частности, денежные средства (ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ; ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 23.04.2018 № 106-ФЗ):
✔️ банковские вклады физлиц на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательными сертификатами на предъявителя или сберегательной книжкой на предъявителя, которые были выданы до 01.06.2018;
✔️ переданные банкам в доверительное управление;
✔️ размещенные во вклады в находящихся за пределами территории РФ филиалах российских банков;
✔️ являющиеся электронными денежными средствами.
❗ Шаг 3. Подготовьте необходимые документы и обратитесь в Агентство или назначенный им банк-агент
В течение пяти рабочих дней со дня получения из банка, в отношении которого наступил страховой случай, реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство размещает на своем сайте информацию о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков. Такую же информацию Агентство направляет в этот банк, а также в Банк России для размещения на его официальном сайте и в периодическое печатное издание. Кроме того, Агентство обязано направить сообщение всем вкладчикам банка в течение месяца со дня получения вышеуказанного реестра (ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Вкладчик, его наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться в Агентство с требованием о выплате возмещения по вкладам со дня отзыва (аннулирования) лицензии банка до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации).
Если вкладчик пропустил срок обращения по уважительной причине, например в связи с прохождением военной службы по призыву или болезнью, он может обратиться в Агентство с заявлением о восстановлении пропущенного срока. Решение Агентства об отказе в восстановлении пропущенного срока можно обжаловать в суд (ч. 1 - 3 ст. 10 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
❗Шаг 4. Получите возмещение по вкладу
Возмещение выплачивают в течение трех рабочих дней со дня представления в Агентство (банк-агент) необходимых документов, но не ранее 14 дней с даты отзыва у банка лицензии, если более ранний срок не определен решением правления Агентства. Выплата может быть выдана как наличными деньгами, так и перечислена на ваш банковский счет. Выбрать удобный для вас вариант можно, написав соответствующее заявление. Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, за исключением случая отзыва (аннулирования) у банка лицензии на осуществление банковских операций, осуществляется Агентством по заявлениям, поданным вкладчиком, наследником или правопреемником (их представителями), в аналогичном порядке (ч. 4, 11, 11.3, 12 ст. 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ).
Как переселиться из аварийного жилья?
Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.
Обратитесь с жалобой на аварийное состояние дома в жилищную инспекцию
Жилищная инспекция осуществляет государственный жилищный надзор, в том числе за соблюдением требований к эксплуатации, содержанию и ремонту помещений, входящих в состав многоквартирного дома.
Если управление многоквартирным домом осуществляется ТСЖ, жилищным кооперативом, то можно инициировать проведение общего собрания членов товарищества, жилищного кооператива с включением в повестку собрания вопроса о выборе специализированной организации и заключении договора для проведения обследования технического состояния многоквартирного дома.
Представьте в межведомственную комиссию документы для оценки помещения (многоквартирного дома)
Оценка и обследование жилых помещений в целях признания их непригодными для проживания граждан, а также оценка и обследование многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются создаваемой с этой целью межведомственной комиссией (п. 7 Положения № 47).
Если вы обратились с жалобой на непригодность помещения для проживания и аварийное состояние дома в жилищную инспекцию, то жилищная инспекция должна представить в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия может предложить собственнику помещения представить необходимые документы, в частности:
✔️ заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным;
✔️ копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Межведомственная комиссия принимает решение в отношении жилого помещения, в том числе о проведении его дополнительного обследования, в течение 30 дней.
При несогласии с заключением межведомственной комиссии, а также в случае непринятия органом местного самоуправления мер по заявлению гражданин вправе оспорить действие или бездействие указанных органов как в досудебном, так и в судебном порядке (ч. 1 ст. 218 КАС РФ; п. 5.1 Административного регламента № 1072-ПП).
Определите размер возмещения (в случае изъятия недвижимости для государственных или муниципальных нужд)
Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения (ч. 6 ст. 32 ЖК РФ).
При этом размер возмещения за изымаемое жилое помещение включает рыночную стоимость жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночную стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.
Если собственник не заключил соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о принудительном изъятии жилого помещения (ч. 9 ст. 32 ЖК РФ).
Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов, не позволяющих обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.
Обратитесь с жалобой на аварийное состояние дома в жилищную инспекцию
Жилищная инспекция осуществляет государственный жилищный надзор, в том числе за соблюдением требований к эксплуатации, содержанию и ремонту помещений, входящих в состав многоквартирного дома.
Если управление многоквартирным домом осуществляется ТСЖ, жилищным кооперативом, то можно инициировать проведение общего собрания членов товарищества, жилищного кооператива с включением в повестку собрания вопроса о выборе специализированной организации и заключении договора для проведения обследования технического состояния многоквартирного дома.
Представьте в межведомственную комиссию документы для оценки помещения (многоквартирного дома)
Оценка и обследование жилых помещений в целях признания их непригодными для проживания граждан, а также оценка и обследование многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются создаваемой с этой целью межведомственной комиссией (п. 7 Положения № 47).
Если вы обратились с жалобой на непригодность помещения для проживания и аварийное состояние дома в жилищную инспекцию, то жилищная инспекция должна представить в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия может предложить собственнику помещения представить необходимые документы, в частности:
✔️ заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным;
✔️ копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Межведомственная комиссия принимает решение в отношении жилого помещения, в том числе о проведении его дополнительного обследования, в течение 30 дней.
При несогласии с заключением межведомственной комиссии, а также в случае непринятия органом местного самоуправления мер по заявлению гражданин вправе оспорить действие или бездействие указанных органов как в досудебном, так и в судебном порядке (ч. 1 ст. 218 КАС РФ; п. 5.1 Административного регламента № 1072-ПП).
Определите размер возмещения (в случае изъятия недвижимости для государственных или муниципальных нужд)
Возмещение за жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения (ч. 6 ст. 32 ЖК РФ).
При этом размер возмещения за изымаемое жилое помещение включает рыночную стоимость жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночную стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, убытки, причиненные собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду, а также сумму компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.
Если собственник не заключил соглашение об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, могут предъявить в суд иск о принудительном изъятии жилого помещения (ч. 9 ст. 32 ЖК РФ).
Срок, по истечении которого налоги на имущество, транспортный и земельный не могут быть взысканы
Образование задолженности по имущественным налогам
Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление об уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По общему правилу налог нужно уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом, но не ранее даты получения налогового уведомления. При этом уведомление может быть направлено не более чем за три года, предшествующих году направления уведомления (п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 360, п. п. 1, 3 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. п. 1, 4 ст. 397, ст. 405, п. п. 1, 2, 4 ст. 409 НК РФ).
❗Поскольку обязанность уплатить налог появляется у налогоплательщика только после получения налогового уведомления, то ненаправление последнего по вине налогового органа означает и отсутствие задолженности по налогу.
Взыскание задолженности по имущественным налогам
Задолженность, образовавшаяся вследствие неуплаты налога, может быть взыскана налоговым органом через суд. До обращения в суд налоговый орган должен направить налогоплательщику требование об уплате налога (пеней, штрафов). Такое требование направляется не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если общая сумма задолженности физического лица, не являющегося ИП, превышает 500 руб., или не позднее года со дня выявления недоимки, если общая сумма к уплате не превышает 500 руб. (п. п. 2, 4, 8 ст. 69, п. 1 ст. 70 НК РФ).
Если налогоплательщик не исполнит требование в установленный срок (по общему правилу это восемь рабочих дней с даты получения требования), налоговый орган вправе подать в суд заявление о взыскании налога, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика в порядке административного судопроизводства (п. 6 ст. 6.1, п. п. 1, 3 ст. 48, абз. 4 п. 4, п. 8 ст. 69 НК РФ).
По общему правилу налоговый орган вправе обратиться в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования, если задолженность по нему превышает 3 000 руб. (абз. 4 п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 48 НК РФ).
По данному заявлению мировой судья по месту жительства налогоплательщика без проведения судебного разбирательства и судебного заседания может вынести судебный приказ. В течение трех дней с даты издания приказа налогоплательщику направят его копию. До вынесения судебного приказа, а также в течение 20 дней после направления копии приказа он вправе представить свои возражения.
Если возражения представлены в указанный срок, в принятии заявления о вынесении судебного приказа будет отказано, а вынесенный судебный приказ будет отменен. В таком случае налоговый орган может подать административное исковое заявление в районный суд общей юрисдикции не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа (ст. 17.1, ч. 3 ст. 123.5, ч. 1, 2 ст. 123.7, ст. ст. 286, 289 КАС РФ; абз. 2 п. 3 ст. 48 НК РФ; п. 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
По административному исковому заявлению налогового органа о взыскании налога (пеней, штрафов) районный суд должен рассмотреть дело до истечения трех месяцев со дня поступления заявления в суд (ст. 19, ч. 1 ст. 289 КАС РФ).
В течение месяца со дня принятия решения судом налогоплательщик вправе подать апелляционную жалобу. В случае ее подачи решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. В случае отмены или изменения решения суда первой инстанции определением суда апелляционной инстанции и принятия нового решения оно вступает в законную силу немедленно (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 298 КАС РФ).
Таким образом, срок, по окончании которого налог не может быть взыскан, законодательством прямо не установлен. В общем случае срок принудительного взыскания налога определяется суммированием указанных процессуальных сроков.
Образование задолженности по имущественным налогам
Налоговый орган направляет налогоплательщику налоговое уведомление об уплате транспортного, земельного налогов, налога на имущество физических лиц не позднее 30 дней до наступления срока платежа. По общему правилу налог нужно уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим годом, но не ранее даты получения налогового уведомления. При этом уведомление может быть направлено не более чем за три года, предшествующих году направления уведомления (п. 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 360, п. п. 1, 3 ст. 363, п. 1 ст. 393, п. п. 1, 4 ст. 397, ст. 405, п. п. 1, 2, 4 ст. 409 НК РФ).
❗Поскольку обязанность уплатить налог появляется у налогоплательщика только после получения налогового уведомления, то ненаправление последнего по вине налогового органа означает и отсутствие задолженности по налогу.
Взыскание задолженности по имущественным налогам
Задолженность, образовавшаяся вследствие неуплаты налога, может быть взыскана налоговым органом через суд. До обращения в суд налоговый орган должен направить налогоплательщику требование об уплате налога (пеней, штрафов). Такое требование направляется не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, если общая сумма задолженности физического лица, не являющегося ИП, превышает 500 руб., или не позднее года со дня выявления недоимки, если общая сумма к уплате не превышает 500 руб. (п. п. 2, 4, 8 ст. 69, п. 1 ст. 70 НК РФ).
Если налогоплательщик не исполнит требование в установленный срок (по общему правилу это восемь рабочих дней с даты получения требования), налоговый орган вправе подать в суд заявление о взыскании налога, пеней, штрафов за счет имущества налогоплательщика в порядке административного судопроизводства (п. 6 ст. 6.1, п. п. 1, 3 ст. 48, абз. 4 п. 4, п. 8 ст. 69 НК РФ).
По общему правилу налоговый орган вправе обратиться в суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования, если задолженность по нему превышает 3 000 руб. (абз. 4 п. 1, абз. 1 п. 2 ст. 48 НК РФ).
По данному заявлению мировой судья по месту жительства налогоплательщика без проведения судебного разбирательства и судебного заседания может вынести судебный приказ. В течение трех дней с даты издания приказа налогоплательщику направят его копию. До вынесения судебного приказа, а также в течение 20 дней после направления копии приказа он вправе представить свои возражения.
Если возражения представлены в указанный срок, в принятии заявления о вынесении судебного приказа будет отказано, а вынесенный судебный приказ будет отменен. В таком случае налоговый орган может подать административное исковое заявление в районный суд общей юрисдикции не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене судебного приказа (ст. 17.1, ч. 3 ст. 123.5, ч. 1, 2 ст. 123.7, ст. ст. 286, 289 КАС РФ; абз. 2 п. 3 ст. 48 НК РФ; п. 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
По административному исковому заявлению налогового органа о взыскании налога (пеней, штрафов) районный суд должен рассмотреть дело до истечения трех месяцев со дня поступления заявления в суд (ст. 19, ч. 1 ст. 289 КАС РФ).
В течение месяца со дня принятия решения судом налогоплательщик вправе подать апелляционную жалобу. В случае ее подачи решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. В случае отмены или изменения решения суда первой инстанции определением суда апелляционной инстанции и принятия нового решения оно вступает в законную силу немедленно (ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 298 КАС РФ).
Таким образом, срок, по окончании которого налог не может быть взыскан, законодательством прямо не установлен. В общем случае срок принудительного взыскания налога определяется суммированием указанных процессуальных сроков.
Каковы особенности приобретения автомобиля за границей?
Основными особенностями приобретения автомобиля за границей являются обязательное таможенное декларирование транспортного средства и выдача ПТС таможенным органом.
Заключение договора
Приобрести автомобиль за рубежом можно, в частности, путем заключения договора купли-продажи, который должен содержать следующие условия: реквизиты продавца и покупателя, наименование и характеристики автомобиля (в том числе его комплектацию), цену и порядок расчетов.
Таможенное оформление
В зависимости от того, перемещается ли автомобиль через таможенную границу ЕАЭС своим ходом с водителем или в контейнере (автовозе) либо воздушным транспортом, он подлежит таможенному декларированию на таможенной границе ЕАЭС либо в государстве - члене ЕАЭС, в котором проживает покупатель или в котором расположен международный аэропорт. При этом подается пассажирская таможенная декларация (абз. 3 п. 3 ст. 105, пп. 5 п. 1, п. п. 3, 6 - 8, 12 ст. 260 ТК ЕАЭС).
При таможенном декларировании автомобиля помимо пассажирской таможенной декларации, оформленной при его ввозе, понадобятся, в частности, следующие документы (п. 9 ст. 109, п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС):
✔️ 1) документ, удостоверяющий личность;
✔️ 2) документы, подтверждающие стоимость автомобиля;
✔️ 3) транспортные (перевозочные) документы;
✔️ 4) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать автомобиль;
✔️ 5) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения автомобилем.
Уплата утилизационного сбора
Если вы приобрели автомобиль за границей и ввезли его на территорию РФ, как правило, нужно уплатить утилизационный сбор. Отметка (штамп) об уплате утилизационного сбора вносится таможенным органом в ПТС в раздел "Особые отметки" (п. 3 ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ; п. 19 Положения, утв. Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005).
Оформление ПТС
Таможенный орган в отношении ввезенного автомобиля оформляет ПТС. При этом ПТС не выдадут, если в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства отсутствуют сведения об установленном в автомобиле устройстве вызова экстренных оперативных служб, а также если автомобиль не соответствует экологическому классу (п. п. 4, 6, 70 Положения, утв. Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005; Информация ФТС России от 23.12.2016 «О выдаче таможенными органами ПТС после 1 января 2017 года»).
Поэтому автомобили, ввозимые на территорию РФ, должны быть оборудованы системой или устройством вызова экстренных оперативных служб.
Оформление полиса ОСАГО
По общему правилу при приобретении автомобиля в собственность его владелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность. При въезде автомобиля в РФ таможенные органы контролируют исполнение владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ).
Регистрация автомобиля
Приобретенный автомобиль допускается к участию в дорожном движении на территории РФ после его постановки на государственный учет. Обратиться с соответствующим заявлением собственник автомобиля должен в течение 10 дней со дня выпуска автомобиля таможенным органом (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ; п. 1 ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ; п. 1 Основных положений, утв. постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
Основными особенностями приобретения автомобиля за границей являются обязательное таможенное декларирование транспортного средства и выдача ПТС таможенным органом.
Заключение договора
Приобрести автомобиль за рубежом можно, в частности, путем заключения договора купли-продажи, который должен содержать следующие условия: реквизиты продавца и покупателя, наименование и характеристики автомобиля (в том числе его комплектацию), цену и порядок расчетов.
Таможенное оформление
В зависимости от того, перемещается ли автомобиль через таможенную границу ЕАЭС своим ходом с водителем или в контейнере (автовозе) либо воздушным транспортом, он подлежит таможенному декларированию на таможенной границе ЕАЭС либо в государстве - члене ЕАЭС, в котором проживает покупатель или в котором расположен международный аэропорт. При этом подается пассажирская таможенная декларация (абз. 3 п. 3 ст. 105, пп. 5 п. 1, п. п. 3, 6 - 8, 12 ст. 260 ТК ЕАЭС).
При таможенном декларировании автомобиля помимо пассажирской таможенной декларации, оформленной при его ввозе, понадобятся, в частности, следующие документы (п. 9 ст. 109, п. 1 ст. 261 ТК ЕАЭС):
✔️ 1) документ, удостоверяющий личность;
✔️ 2) документы, подтверждающие стоимость автомобиля;
✔️ 3) транспортные (перевозочные) документы;
✔️ 4) документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать автомобиль;
✔️ 5) документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения автомобилем.
Уплата утилизационного сбора
Если вы приобрели автомобиль за границей и ввезли его на территорию РФ, как правило, нужно уплатить утилизационный сбор. Отметка (штамп) об уплате утилизационного сбора вносится таможенным органом в ПТС в раздел "Особые отметки" (п. 3 ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ; п. 19 Положения, утв. Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005).
Оформление ПТС
Таможенный орган в отношении ввезенного автомобиля оформляет ПТС. При этом ПТС не выдадут, если в свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства отсутствуют сведения об установленном в автомобиле устройстве вызова экстренных оперативных служб, а также если автомобиль не соответствует экологическому классу (п. п. 4, 6, 70 Положения, утв. Приказом МВД России № 496, Минпромэнерго России № 192, Минэкономразвития России № 134 от 23.06.2005; Информация ФТС России от 23.12.2016 «О выдаче таможенными органами ПТС после 1 января 2017 года»).
Поэтому автомобили, ввозимые на территорию РФ, должны быть оборудованы системой или устройством вызова экстренных оперативных служб.
Оформление полиса ОСАГО
По общему правилу при приобретении автомобиля в собственность его владелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность. При въезде автомобиля в РФ таможенные органы контролируют исполнение владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 32 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ).
Регистрация автомобиля
Приобретенный автомобиль допускается к участию в дорожном движении на территории РФ после его постановки на государственный учет. Обратиться с соответствующим заявлением собственник автомобиля должен в течение 10 дней со дня выпуска автомобиля таможенным органом (п. 3 ст. 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ; п. 1 ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ; п. 1 Основных положений, утв. постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090.
Предъявляются ли требования к высоте забора между земельными участками?
Требования к высоте забора между соседними земельными участками устанавливаются, как правило, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселений.
Забор между земельными участками для индивидуального жилищного строительства
Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки или правилами благоустройства территории муниципального образования (п. п. 8, 36, 39 ст. 1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 32 ГрК РФ; ч. 1 ст. 2, ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
В частности, на территории муниципальных образований Московской области высота ограждений между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки вдоль улиц не должна превышать двух метров при соблюдении условий проветривания (ч. 4 ст. 27 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-О.
Правилами благоустройства территории муниципальных образований устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности, в отношении внешнего вида ограждений (заборов), включая высоту и форму ограждений соседних участков индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов (ч. 2.1 ст. 5, ч. 6 ст. 27 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-О.
Забор между садовыми и огородными земельными участками
Согласно действующим правилам по периметру садовых участков на территории ведения гражданами садоводства рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 - 1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением СНТ) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.
По решению общего собрания членов товарищества допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков (ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ; п. п. 1, 6.2 СП 53.13330.2019, утв. Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр).
При этом ограничения по высоте ограждений земельных участков, предоставленных в том числе для садоводства, могут быть предусмотрены местными нормативными правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность на определенной территории, в частности нормативами градостроительного проектирования поселений (ст. 8 ГрК РФ).
Требования к высоте забора между соседними огородными земельными участками в настоящее время не установлены.
Требования к высоте забора между соседними земельными участками устанавливаются, как правило, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселений.
Забор между земельными участками для индивидуального жилищного строительства
Требования к ограждениям, возводимым на земельных участках для индивидуального жилищного строительства, могут быть установлены региональными и местными нормативными правовыми актами, в том числе правилами землепользования и застройки или правилами благоустройства территории муниципального образования (п. п. 8, 36, 39 ст. 1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 32 ГрК РФ; ч. 1 ст. 2, ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
В частности, на территории муниципальных образований Московской области высота ограждений между смежными земельными участками индивидуальной жилой застройки вдоль улиц не должна превышать двух метров при соблюдении условий проветривания (ч. 4 ст. 27 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-О.
Правилами благоустройства территории муниципальных образований устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности, в отношении внешнего вида ограждений (заборов), включая высоту и форму ограждений соседних участков индивидуальных жилых домов на территории населенных пунктов (ч. 2.1 ст. 5, ч. 6 ст. 27 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-О.
Забор между садовыми и огородными земельными участками
Согласно действующим правилам по периметру садовых участков на территории ведения гражданами садоводства рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2 - 1,8 м. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением СНТ) возможно устройство ограждений других типов или отсутствие ограждения.
По решению общего собрания членов товарищества допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков (ст. 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ; п. п. 1, 6.2 СП 53.13330.2019, утв. Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр).
При этом ограничения по высоте ограждений земельных участков, предоставленных в том числе для садоводства, могут быть предусмотрены местными нормативными правовыми актами, регулирующими градостроительную деятельность на определенной территории, в частности нормативами градостроительного проектирования поселений (ст. 8 ГрК РФ).
Требования к высоте забора между соседними огородными земельными участками в настоящее время не установлены.
Как пенсионеру узнать, что ему начислена пенсия меньше, чем положено
Разберем основные причины необоснованного занижения пенсии и рассмотрим, как гражданин пенсионного возраста сможет узнать, что получает пенсию меньше, чем положено, а также что ему следует предпринять, чтобы предотвратить такую неприятность.
1. СНИЛС
Начиная с 1997 года соотечественники стали получать «зеленые полисы», где был указан их страховой номер индивидуального лицевого счета, открытого в Пенсионном фонде Российской Федерации (сокращенно — СНИЛС).
На него стали разносить данные по каждому сотруднику — о его стаже, заработной плате и страховых взносах, которые начислил работодатель. При обращении гражданина за пенсией Пенсионный фонд Российской Федерации начисляет ее в том числе с учетом сведений его лицевого счета.
Впрочем, на практике иногда случаются технические проблемы: или при присвоении СНИЛСа дублируются лицевые счета (к примеру, на двух граждан программа сформировала один и тот же номер), либо, наоборот, у одного гражданина имеется несколько номеров.
В итоге получается, что часть стажа и страховых взносов не учитываются на «нужном» лицевом счете, с которого Пенсионный фонд Российской Федерации берет данные для назначении пенсии — и пенсия оказывается меньше, чем должна быть.
❗Как не допустить такой ситуации?
1) Необходимо проверить свой СНИЛС на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, через «Личный кабинет страхователя» (есть ли он по информации Пенсионного фонда Российской Федерации и совпадает ли с тем, что указан в вашем полисе). Если нет — нуобходимо в срочном порядке обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации для устранения ошибки.
2) Закажите выписку из своего лицевого счета (через портал Госуслуги или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации) и сверьте, все ли данные о вашем трудовом стаже в ней отражены.
3) После назначения пенсии выписку могут выдать уже с «обнуленными» данными (стираются сведения о стаже до даты назначения пенсии). Вследствие этого рекомендовано заказать актуальную выписку накануне того дня, когда наступит пенсионный возраст либо возникнет право на пенсию по другому основанию.
В случае, если выписки нет, следует обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением об ознакомлении со своим пенсионным делом. В нем должна быть та выписка, по которой была назначена пенсия.
2. Отчисления, которых нет
Может быть и так, что со СНИЛСом все в порядке, однако на лицевом счете все равно нет сведений о стаже и страховых взносах. Тогда вина лежит на работодателе: либо он не платил взносы вовсе, либо платил, но неправильно сдал отчет в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Например, бухгалтер указал неправильный СНИЛС работника — и сведения не отразились на его лицевом счете. Здесь главное — вовремя это выявить и принять необходимые меры: обратиться к работодателю, а если это не даст результата, то сообщить в Пенсионный фонд Российской Федерации и в прокуратуру.
Если работодатель не платил страховые взносы, это еще не так страшно: тогда ПФР обязан назначить пенсию по начисленным взносам. Намного хуже, если нет сведений о сумме начисленных взносов (если работодатель не сдавал отчеты в Пенсионный фонд Российской Федерации). Ведь к пенсии тогда ничего не прибавится.
3. Не подали вовремя нужное заявление
Нередко люди лишаются специальных доплат, которые полагаются им к пенсии, только из-за того, что не обратились за ними вовремя.
Это, прежде всего, социальная доплата до прожиточного минимума, доплата за иждивенца, за сельский или северный стаж, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Россией и т. д.
Эти выплаты назначаются со дня обращения, поэтому нельзя взыскать их за прошлое время, сославшись на то, что не знали раньше.
Единственный выход здесь — это интересоваться пенсионным законодательством и побольше расспрашивать сотрудников ПФР на приеме о тех выплатах, которые вам положены помимо пенсии.
Разберем основные причины необоснованного занижения пенсии и рассмотрим, как гражданин пенсионного возраста сможет узнать, что получает пенсию меньше, чем положено, а также что ему следует предпринять, чтобы предотвратить такую неприятность.
1. СНИЛС
Начиная с 1997 года соотечественники стали получать «зеленые полисы», где был указан их страховой номер индивидуального лицевого счета, открытого в Пенсионном фонде Российской Федерации (сокращенно — СНИЛС).
На него стали разносить данные по каждому сотруднику — о его стаже, заработной плате и страховых взносах, которые начислил работодатель. При обращении гражданина за пенсией Пенсионный фонд Российской Федерации начисляет ее в том числе с учетом сведений его лицевого счета.
Впрочем, на практике иногда случаются технические проблемы: или при присвоении СНИЛСа дублируются лицевые счета (к примеру, на двух граждан программа сформировала один и тот же номер), либо, наоборот, у одного гражданина имеется несколько номеров.
В итоге получается, что часть стажа и страховых взносов не учитываются на «нужном» лицевом счете, с которого Пенсионный фонд Российской Федерации берет данные для назначении пенсии — и пенсия оказывается меньше, чем должна быть.
❗Как не допустить такой ситуации?
1) Необходимо проверить свой СНИЛС на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, через «Личный кабинет страхователя» (есть ли он по информации Пенсионного фонда Российской Федерации и совпадает ли с тем, что указан в вашем полисе). Если нет — нуобходимо в срочном порядке обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации для устранения ошибки.
2) Закажите выписку из своего лицевого счета (через портал Госуслуги или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации) и сверьте, все ли данные о вашем трудовом стаже в ней отражены.
3) После назначения пенсии выписку могут выдать уже с «обнуленными» данными (стираются сведения о стаже до даты назначения пенсии). Вследствие этого рекомендовано заказать актуальную выписку накануне того дня, когда наступит пенсионный возраст либо возникнет право на пенсию по другому основанию.
В случае, если выписки нет, следует обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением об ознакомлении со своим пенсионным делом. В нем должна быть та выписка, по которой была назначена пенсия.
2. Отчисления, которых нет
Может быть и так, что со СНИЛСом все в порядке, однако на лицевом счете все равно нет сведений о стаже и страховых взносах. Тогда вина лежит на работодателе: либо он не платил взносы вовсе, либо платил, но неправильно сдал отчет в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Например, бухгалтер указал неправильный СНИЛС работника — и сведения не отразились на его лицевом счете. Здесь главное — вовремя это выявить и принять необходимые меры: обратиться к работодателю, а если это не даст результата, то сообщить в Пенсионный фонд Российской Федерации и в прокуратуру.
Если работодатель не платил страховые взносы, это еще не так страшно: тогда ПФР обязан назначить пенсию по начисленным взносам. Намного хуже, если нет сведений о сумме начисленных взносов (если работодатель не сдавал отчеты в Пенсионный фонд Российской Федерации). Ведь к пенсии тогда ничего не прибавится.
3. Не подали вовремя нужное заявление
Нередко люди лишаются специальных доплат, которые полагаются им к пенсии, только из-за того, что не обратились за ними вовремя.
Это, прежде всего, социальная доплата до прожиточного минимума, доплата за иждивенца, за сельский или северный стаж, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги перед Россией и т. д.
Эти выплаты назначаются со дня обращения, поэтому нельзя взыскать их за прошлое время, сославшись на то, что не знали раньше.
Единственный выход здесь — это интересоваться пенсионным законодательством и побольше расспрашивать сотрудников ПФР на приеме о тех выплатах, которые вам положены помимо пенсии.
4 пункта кредитного договора, на которые следует обращать внимание
Большинство граждан не читают кредитный договор перед его подписанием. Но это следует делать, так как в нем кроется огромное количество подводных камней, которые необходимо обнаружить еще до взятия денежных средств под проценты.
✔️Порядок досрочного погашения
Финансовая организация в праве требовать от клиента досрочного погашения займа на особенных причинах, которые прописываются в самом договоре.
✔️Проценты и сумма
Обычно, досрочное погашение осуществляется в ближайшую по графику дату платежа. При этом кредитное учреждение в праве требовать от заемщика все проценты, которые накоплены с момента просрочки. Тут следует заметить, что самостоятельно включить в договор условия, при которых он в праве требовать с заемщика погашения договора после определенного количества времени, финансовая организация не может.
✔️Расторжение кредитного договора
Расторгнуть договор возможно, как по соглашению обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Основаниями для прекращения могут служить неразрешимые обстоятельства, о которых не было известно на момент подписания бумаг;
навязанные дополнительные услуги. В договоре может случайно содержаться информация о навязанных страховках, о выдачи «несуществующих» кредитных картах и тому подобное. Иногда кредитная карта оказывается буквально впаренной в руки. Большое количество заемщиков «ведется» на этот фокус и уходят с этой картой. По этой причине необходимо внимательно перечитывать все пункты договора, в частности, необходимо перечитывать то, что прописано мелким шрифтом.
✔️ Страховка
Часто финансовые организации «навязывают» страховку. От навязанной страховки лучше отказаться, так как может списаться гораздо больше денежных средств, чем установлено в рамках одного платежа.
Большинство граждан не читают кредитный договор перед его подписанием. Но это следует делать, так как в нем кроется огромное количество подводных камней, которые необходимо обнаружить еще до взятия денежных средств под проценты.
✔️Порядок досрочного погашения
Финансовая организация в праве требовать от клиента досрочного погашения займа на особенных причинах, которые прописываются в самом договоре.
✔️Проценты и сумма
Обычно, досрочное погашение осуществляется в ближайшую по графику дату платежа. При этом кредитное учреждение в праве требовать от заемщика все проценты, которые накоплены с момента просрочки. Тут следует заметить, что самостоятельно включить в договор условия, при которых он в праве требовать с заемщика погашения договора после определенного количества времени, финансовая организация не может.
✔️Расторжение кредитного договора
Расторгнуть договор возможно, как по соглашению обеих сторон, так и в одностороннем порядке. Основаниями для прекращения могут служить неразрешимые обстоятельства, о которых не было известно на момент подписания бумаг;
навязанные дополнительные услуги. В договоре может случайно содержаться информация о навязанных страховках, о выдачи «несуществующих» кредитных картах и тому подобное. Иногда кредитная карта оказывается буквально впаренной в руки. Большое количество заемщиков «ведется» на этот фокус и уходят с этой картой. По этой причине необходимо внимательно перечитывать все пункты договора, в частности, необходимо перечитывать то, что прописано мелким шрифтом.
✔️ Страховка
Часто финансовые организации «навязывают» страховку. От навязанной страховки лучше отказаться, так как может списаться гораздо больше денежных средств, чем установлено в рамках одного платежа.
Как объединить несколько кредитов в один и ничего не потерять при этом
Большое количество людей осуществляют выплату нескольких займов одновременно. Это считается нормальной ситуацией. Впрочем, многие сталкиваются со сложностями при выплате нескольких долговых обязательств. Выясняем как объединить несколько кредитов в один максимально выгодно.
Рефинансирование
Рефинансированием занимаются многие финансовые организации, выдающие потребительские займы. При наличии ипотечного займа, следует рефинансироваться только по программе ипотеки. В остальных случаях возможны различные программы.
Благодаря официальному рефинансированию, гражданин решает несколько задач и получает плюсы от своего решения:
✔️ снижает переплату благодаря переходу на низкую ставку;
✔️ уменьшает срок для сокращения переплаты;
✔️ получает большую сумму для реализации целей.
Рефинансирование предполагает выдачу целевой ссуды. То есть клиент не получает денежные средства на руки (только в случае, если сумма отличается). Средства сразу отправляются в другое кредитное учреждение.
Особенности
Рефинансирование — процедура, которая упрощает процедуру банковского обслуживания, снижает финансовую нагрузку, уменьшает ежемесячный платеж и снижает процентную ставку. Поводом к обращению к данной программе может быть большой объем платежей с высокой ставкой и желанием смены кредитного учреждения.
При этом оформление рефинансирования возможно только при наличии хорошей кредитной истории. Гражданин должен своевременно погашать задолженности в течение 1 года (без просроченных платежей), не должен совершать другого рефинансирования, перекредитования.
Также процедура возможна при отсутствии общего числа займов свыше пяти.
Другие способы объединения займов
Объединение сумм возможно другими способами: выдачей займа наличными и кредитованием с залогом.
В первом случае заемщик избавляется от повышенной финансовой, моральной нагрузки путем получения нового займа и закрытия старых долгов. Процедура будет выгодной только в том случае, когда процентная ставка нового займа будет ниже, а срок выплаты будет неизменным либо незначительно увеличен.
Во втором случае заемщик также получает новый займ, но отдает в залог недвижимость либо транспортное средство. При этом его ставка значительно снижается, по желанию, увеличивается срок погашения кредитной суммы и снижается общее количество ежемесячных выплат, даются дополнительные бонусы, например, кредитные каникулы.
Большое количество людей осуществляют выплату нескольких займов одновременно. Это считается нормальной ситуацией. Впрочем, многие сталкиваются со сложностями при выплате нескольких долговых обязательств. Выясняем как объединить несколько кредитов в один максимально выгодно.
Рефинансирование
Рефинансированием занимаются многие финансовые организации, выдающие потребительские займы. При наличии ипотечного займа, следует рефинансироваться только по программе ипотеки. В остальных случаях возможны различные программы.
Благодаря официальному рефинансированию, гражданин решает несколько задач и получает плюсы от своего решения:
✔️ снижает переплату благодаря переходу на низкую ставку;
✔️ уменьшает срок для сокращения переплаты;
✔️ получает большую сумму для реализации целей.
Рефинансирование предполагает выдачу целевой ссуды. То есть клиент не получает денежные средства на руки (только в случае, если сумма отличается). Средства сразу отправляются в другое кредитное учреждение.
Особенности
Рефинансирование — процедура, которая упрощает процедуру банковского обслуживания, снижает финансовую нагрузку, уменьшает ежемесячный платеж и снижает процентную ставку. Поводом к обращению к данной программе может быть большой объем платежей с высокой ставкой и желанием смены кредитного учреждения.
При этом оформление рефинансирования возможно только при наличии хорошей кредитной истории. Гражданин должен своевременно погашать задолженности в течение 1 года (без просроченных платежей), не должен совершать другого рефинансирования, перекредитования.
Также процедура возможна при отсутствии общего числа займов свыше пяти.
Другие способы объединения займов
Объединение сумм возможно другими способами: выдачей займа наличными и кредитованием с залогом.
В первом случае заемщик избавляется от повышенной финансовой, моральной нагрузки путем получения нового займа и закрытия старых долгов. Процедура будет выгодной только в том случае, когда процентная ставка нового займа будет ниже, а срок выплаты будет неизменным либо незначительно увеличен.
Во втором случае заемщик также получает новый займ, но отдает в залог недвижимость либо транспортное средство. При этом его ставка значительно снижается, по желанию, увеличивается срок погашения кредитной суммы и снижается общее количество ежемесячных выплат, даются дополнительные бонусы, например, кредитные каникулы.