Поддерживают ли публичные органы доверие граждан?
Истец обратился в суд с иском об оспаривании действий департамента по расформированию контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что в крае действует Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории края, утверждённый постановлением губернатора края.
Вывод о том, что контейнерная площадка используется для раздельного накопления ТКО и её размещение на расстоянии 8 метров до индивидуальных жилых домов отвечает установленным санитарным нормам, суд апелляционной инстанции обосновывал информацией, содержащейся в письме Управления Роспотребнадзора по краю, о переоборудовании контейнерной площадки для раздельного накопления ТКО, а также фотоматериалами, подтверждающими размещение на контейнерной площадке контейнеров разного цветового обозначения.
Между тем из материалов дела усматривается, что на контейнерной площадке были размещены контейнеры трёх цветов: три для сбора смешанных ТКО и два контейнера для бумаги и пластика соответственно.
Указанные обстоятельства судом апелляционной инстанции оставлены без исследования и правовой оценки, как и позиция Роспотребнадзора, согласно которой в случае размещения на контейнерных площадках контейнеров для смешанного и раздельного накопления ТКО применению подлежат нормативы, установленные для смешанного накопления ТКО. Если на контейнерной площадке установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и для смешанных отходов, расстояние от такой площадки до жилых домов не может быть сокращено до 8 метров.
В связи с этим судам необходимо проверять, исполнена ли органом или лицом, наделённым публичными полномочиями, при принятии оспариваемого решения, совершении действия (бездействии) обязанность по полной и всесторонней оценке фактических обстоятельств, поддержанию доверия граждан и их объединений к закону и действиям государства, учёту требований соразмерности (пропорциональности).
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 18-КАД24-11-К4)
Истец обратился в суд с иском об оспаривании действий департамента по расформированию контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, указал на то, что в крае действует Порядок накопления (в том числе раздельного накопления) твёрдых коммунальных отходов на территории края, утверждённый постановлением губернатора края.
Вывод о том, что контейнерная площадка используется для раздельного накопления ТКО и её размещение на расстоянии 8 метров до индивидуальных жилых домов отвечает установленным санитарным нормам, суд апелляционной инстанции обосновывал информацией, содержащейся в письме Управления Роспотребнадзора по краю, о переоборудовании контейнерной площадки для раздельного накопления ТКО, а также фотоматериалами, подтверждающими размещение на контейнерной площадке контейнеров разного цветового обозначения.
Между тем из материалов дела усматривается, что на контейнерной площадке были размещены контейнеры трёх цветов: три для сбора смешанных ТКО и два контейнера для бумаги и пластика соответственно.
Указанные обстоятельства судом апелляционной инстанции оставлены без исследования и правовой оценки, как и позиция Роспотребнадзора, согласно которой в случае размещения на контейнерных площадках контейнеров для смешанного и раздельного накопления ТКО применению подлежат нормативы, установленные для смешанного накопления ТКО. Если на контейнерной площадке установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и для смешанных отходов, расстояние от такой площадки до жилых домов не может быть сокращено до 8 метров.
В связи с этим судам необходимо проверять, исполнена ли органом или лицом, наделённым публичными полномочиями, при принятии оспариваемого решения, совершении действия (бездействии) обязанность по полной и всесторонней оценке фактических обстоятельств, поддержанию доверия граждан и их объединений к закону и действиям государства, учёту требований соразмерности (пропорциональности).
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 18-КАД24-11-К4)
Отказ налогоплательщика от создания амортизируемого имущества не означает невозможность учета уже произведенных расходов
Общество обратилось в суд с заявлением об оспаривании решения налоговой инспекции.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, обратив внимание на то, что если налогоплательщик осуществляет расходы на создание амортизируемого имущества, и в момент их осуществления они отвечают критериям, то запрет, установленный в п. 5 ст. 270 НК РФ, сам по себе на препятствует учету данных расходов, исходя из разумного предположения о том, что налогоплательщик, в итоге, создаст основное средство и будет постепенно погашать его стоимость через амортизацию.
Если же налогоплательщик, действуя разумно, по объективным причинам, в связи с появлением соответствующих обстоятельств, отказывается от дальнейшего создания основного средства и несения взаимосвязанных расходов, то ранее осуществленные расходы, по общему правилу, не утрачивают в этот момент свойств производственного назначения, осуществленных для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и могут быть учтены.
В учете таких расходов в соответствующей части может быть отказано, если они продолжали осуществляться, несмотря на то, что экономическая целесообразность создания основного средства уже очевидно отсутствовала. Доказательств иного налоговым органом не представлялось, но соответствующий анализ в судебных актах по делу не произведен.
(Определение СКЭС ВС РФ от 28.08.2024 г. № 305-ЭС24-1023 по делу № А40-288396/21)
Общество обратилось в суд с заявлением об оспаривании решения налоговой инспекции.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, обратив внимание на то, что если налогоплательщик осуществляет расходы на создание амортизируемого имущества, и в момент их осуществления они отвечают критериям, то запрет, установленный в п. 5 ст. 270 НК РФ, сам по себе на препятствует учету данных расходов, исходя из разумного предположения о том, что налогоплательщик, в итоге, создаст основное средство и будет постепенно погашать его стоимость через амортизацию.
Если же налогоплательщик, действуя разумно, по объективным причинам, в связи с появлением соответствующих обстоятельств, отказывается от дальнейшего создания основного средства и несения взаимосвязанных расходов, то ранее осуществленные расходы, по общему правилу, не утрачивают в этот момент свойств производственного назначения, осуществленных для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, и могут быть учтены.
В учете таких расходов в соответствующей части может быть отказано, если они продолжали осуществляться, несмотря на то, что экономическая целесообразность создания основного средства уже очевидно отсутствовала. Доказательств иного налоговым органом не представлялось, но соответствующий анализ в судебных актах по делу не произведен.
(Определение СКЭС ВС РФ от 28.08.2024 г. № 305-ЭС24-1023 по делу № А40-288396/21)
Заключение страховщиком договора страхования дает страхователю основания исходить из его действительности
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика страхового возмещения и неустойки.
ВС РФ, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, отметил, что, заключая договор добровольного страхования недвижимого имущества, страховщик не предлагал истцу указать год постройки дома, а истец не сообщала страховщику ложных сведений об этом обстоятельстве.
Обстоятельств введения страховщика истцом в заблуждение относительно времени возведения объекта недвижимости установлено не было.
Страховщик, отказывая в выплате страхового возмещения, и суд, отказывая в иске, сослались на условия страхового полиса, именуемого страховщиком полисом-офертой, согласно которому не принимаются на страхование и страхование не распространяется на движимое имущество и внутреннюю отделку, находящиеся в жилых домах, построенных ранее 1960 года. Между тем согласно условиям этого же полиса на страхование приняты в том числе внутренняя отделка и движимое имущество, находящиеся в конкретном доме.
Суды не дали оценки поведению страховщика, заключившего договор страхования конкретного объекта недвижимости и принявшего страховую премию безотносительно года постройки дома, а также не обсудили вопрос о наличии либо отсутствии у истца оснований добросовестно полагаться на заключённость и действительность договора страхования.
(Определение СКГД ВС РФ от 20.08.2024 г. № 71-КГ24-7-КЗ)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика страхового возмещения и неустойки.
ВС РФ, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, отметил, что, заключая договор добровольного страхования недвижимого имущества, страховщик не предлагал истцу указать год постройки дома, а истец не сообщала страховщику ложных сведений об этом обстоятельстве.
Обстоятельств введения страховщика истцом в заблуждение относительно времени возведения объекта недвижимости установлено не было.
Страховщик, отказывая в выплате страхового возмещения, и суд, отказывая в иске, сослались на условия страхового полиса, именуемого страховщиком полисом-офертой, согласно которому не принимаются на страхование и страхование не распространяется на движимое имущество и внутреннюю отделку, находящиеся в жилых домах, построенных ранее 1960 года. Между тем согласно условиям этого же полиса на страхование приняты в том числе внутренняя отделка и движимое имущество, находящиеся в конкретном доме.
Суды не дали оценки поведению страховщика, заключившего договор страхования конкретного объекта недвижимости и принявшего страховую премию безотносительно года постройки дома, а также не обсудили вопрос о наличии либо отсутствии у истца оснований добросовестно полагаться на заключённость и действительность договора страхования.
(Определение СКГД ВС РФ от 20.08.2024 г. № 71-КГ24-7-КЗ)
Новое технологическое присоединение не потребуется
Общество обратилось в суд с иском к учреждению об обязании устранить нарушения и передать необходимую для подключения к электросети документацию.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска и направляя спор на новое рассмотрение, руководствовался следующим.
Как следует из представленного в материалы дела ответа сетевой компании, по результатам проведенного осмотра установлено, что спорное нежилое помещение входит в состав технологически присоединенного объекта и запитано к сетям сетевой компании опосредованно через сети абонента (МКД, управляемого учреждением).
Переписка, имеющаяся в материалах дела, свидетельствует о том, что управляющая организация не оспаривала факт технологического присоединения спорного помещения к сетям дома. Учреждение также указало, что принадлежащее обществу помещение не относится к объектам, в отношении которых осуществляется новое технологическое присоединение.
В отсутствие возражений ответчика вывод судов о необходимости обращения к сетевой организации с заявлением о технологическом присоединении и получении согласия управляющей компании (собрания собственников) на присоединение нежилого помещения следует признать ошибочным. Смена владельцев помещения с 1959 года не влечет обязанность производить технологическое присоединение вновь.
На управляющей организации лежит обязанность по сохранению и восстановлению документов, касающихся подключения к электрическим сетям МКД, от чего суды неправомерно ответчика освободили.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС23-29781 по делу № А40-232295/22)
Общество обратилось в суд с иском к учреждению об обязании устранить нарушения и передать необходимую для подключения к электросети документацию.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска и направляя спор на новое рассмотрение, руководствовался следующим.
Как следует из представленного в материалы дела ответа сетевой компании, по результатам проведенного осмотра установлено, что спорное нежилое помещение входит в состав технологически присоединенного объекта и запитано к сетям сетевой компании опосредованно через сети абонента (МКД, управляемого учреждением).
Переписка, имеющаяся в материалах дела, свидетельствует о том, что управляющая организация не оспаривала факт технологического присоединения спорного помещения к сетям дома. Учреждение также указало, что принадлежащее обществу помещение не относится к объектам, в отношении которых осуществляется новое технологическое присоединение.
В отсутствие возражений ответчика вывод судов о необходимости обращения к сетевой организации с заявлением о технологическом присоединении и получении согласия управляющей компании (собрания собственников) на присоединение нежилого помещения следует признать ошибочным. Смена владельцев помещения с 1959 года не влечет обязанность производить технологическое присоединение вновь.
На управляющей организации лежит обязанность по сохранению и восстановлению документов, касающихся подключения к электрическим сетям МКД, от чего суды неправомерно ответчика освободили.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС23-29781 по делу № А40-232295/22)
Основные принципы едины для всех земельных участков
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с департамента денежных средств в виде излишне уплаченной арендной платы, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствуясь следующим.
Согласно Основным принципам определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется исходя из определенных правил. Земельный участок отнесён к землям, ограниченным в обороте, и на нём расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий истцу на праве собственности, в связи с чем при определении размера арендной платы применим указанный в абзаце восьмом Основных принципов седьмой по счёту принцип (принцип № 7), согласно которому размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения отсутствуют.
Решением учреждения в связи с наличием ошибок произведён пересчёт кадастровой стоимости земельного участка. Данное решение принято после заключения сторонами договора аренды.
Суд апелляционной инстанции посчитал, что правила определения размера арендной платы, на которые ссылался истец, применяются только к земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, и не распространяются на отношения, связанные с использованием земель, принадлежащих субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.
С учётом изложенного постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, основанные на ошибочном выводе о неприменении принципа № 7 к отношениям аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, нельзя признать законными.
(Определение СКГД ВС РФ от 20.08.2024 г. № 117-КГ24-10-К4)
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с департамента денежных средств в виде излишне уплаченной арендной платы, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствуясь следующим.
Согласно Основным принципам определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, арендная плата при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, определяется исходя из определенных правил. Земельный участок отнесён к землям, ограниченным в обороте, и на нём расположен объект недвижимого имущества, принадлежащий истцу на праве собственности, в связи с чем при определении размера арендной платы применим указанный в абзаце восьмом Основных принципов седьмой по счёту принцип (принцип № 7), согласно которому размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения отсутствуют.
Решением учреждения в связи с наличием ошибок произведён пересчёт кадастровой стоимости земельного участка. Данное решение принято после заключения сторонами договора аренды.
Суд апелляционной инстанции посчитал, что правила определения размера арендной платы, на которые ссылался истец, применяются только к земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, и не распространяются на отношения, связанные с использованием земель, принадлежащих субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, а также земель, государственная собственность на которые не разграничена.
С учётом изложенного постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, основанные на ошибочном выводе о неприменении принципа № 7 к отношениям аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации или в муниципальной собственности, нельзя признать законными.
(Определение СКГД ВС РФ от 20.08.2024 г. № 117-КГ24-10-К4)
Разные способы защиты права не надо совмещать
Общество обратилось в суд с иском об оспаривании решения учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта и взыскании задолженности, неустойки.
Учреждение предъявило встречный штраф о взыскании штрафов и неустойки.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов в части и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.
При рассмотрении дела общество уточнило исковые требования. Изменение требований обусловлено уменьшением стоимости общего объема выполненных работ на стоимость работ ненадлежащего качества, которые не подлежат оплате. При этом общество отмечало, что заказчик не обращался к нему с требованием об устранении недостатков после фактической передачи результата выполненных работ, а напротив, отказал подрядчику в допуске на объект для устранения недостатков, выявленных в ходе приемки работ.
Фактически произошло как уменьшение стоимости выполненных работ на стоимость работ, не соответствующих требованиям строительных норм и правил, условиям контракта и технической документации, так и взыскание с подрядчика стоимости устранения выявленных недостатков (убытков). Вместе с тем одновременное применение нескольких способов защиты недопустимо и влечет лишение подрядчика права получить надлежащую оплату стоимости качественно выполненных работ.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС24-8727 по делу № А40-237271/21)
Общество обратилось в суд с иском об оспаривании решения учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта и взыскании задолженности, неустойки.
Учреждение предъявило встречный штраф о взыскании штрафов и неустойки.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов в части и направил дело на новое рассмотрение, отметив следующее.
При рассмотрении дела общество уточнило исковые требования. Изменение требований обусловлено уменьшением стоимости общего объема выполненных работ на стоимость работ ненадлежащего качества, которые не подлежат оплате. При этом общество отмечало, что заказчик не обращался к нему с требованием об устранении недостатков после фактической передачи результата выполненных работ, а напротив, отказал подрядчику в допуске на объект для устранения недостатков, выявленных в ходе приемки работ.
Фактически произошло как уменьшение стоимости выполненных работ на стоимость работ, не соответствующих требованиям строительных норм и правил, условиям контракта и технической документации, так и взыскание с подрядчика стоимости устранения выявленных недостатков (убытков). Вместе с тем одновременное применение нескольких способов защиты недопустимо и влечет лишение подрядчика права получить надлежащую оплату стоимости качественно выполненных работ.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС24-8727 по делу № А40-237271/21)
Хоть мораторий и закончился, забывать о нем не стоит
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору подряда.
ВС РФ частично отменил акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение, указав на то, что в настоящем случае подрядчик заявил требование о взыскании договорной неустойки за несвоевременную уплату заказчиком платежей, установленных договором подряда, начислив неустойку за период с 12.04.2022 по 02.12.2022.
При этом в течение периода, когда у ответчика имелась просрочка по исполнению обязательства по уплате истцу денежных средств за выполненные работы, законодателем был введен специальный мораторий.
Суды, рассмотрев настоящий спор, вопрос о применении моратория на начисление финансовых санкций на обсуждение сторон не поставили. При этом в кассационной жалобе, поданной в суд округа, ответчик ссылался на необходимость применения моратория к начисленной истцом неустойке, однако, данному доводу ответчика суд округа не дал какой-либо правовой оценки.
В рассматриваемой ситуации для цели применения моратория необходимо учитывать дату возникновения обязательства по оплате выполненных работ. Согласно условиям договора срок исполнения обязательства по оплате принятых работ должен быть не позднее 45 рабочих дней с момента сдачи результата работ. Акт приемки работ датирован 04.02.2022, оплата должна быть произведена не позднее 11.04.2022.
Исходя из таких условий договора, обязанность по оплате возникла до периода введенного после заключения договора моратория, а окончательный срок ее исполнения продолжился на период моратория.
(Определение СКЭС ВС РФ от 22.08.2024 г. № 305-ЭС24-7916 по делу. № А40-282890/22)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору подряда.
ВС РФ частично отменил акты нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение, указав на то, что в настоящем случае подрядчик заявил требование о взыскании договорной неустойки за несвоевременную уплату заказчиком платежей, установленных договором подряда, начислив неустойку за период с 12.04.2022 по 02.12.2022.
При этом в течение периода, когда у ответчика имелась просрочка по исполнению обязательства по уплате истцу денежных средств за выполненные работы, законодателем был введен специальный мораторий.
Суды, рассмотрев настоящий спор, вопрос о применении моратория на начисление финансовых санкций на обсуждение сторон не поставили. При этом в кассационной жалобе, поданной в суд округа, ответчик ссылался на необходимость применения моратория к начисленной истцом неустойке, однако, данному доводу ответчика суд округа не дал какой-либо правовой оценки.
В рассматриваемой ситуации для цели применения моратория необходимо учитывать дату возникновения обязательства по оплате выполненных работ. Согласно условиям договора срок исполнения обязательства по оплате принятых работ должен быть не позднее 45 рабочих дней с момента сдачи результата работ. Акт приемки работ датирован 04.02.2022, оплата должна быть произведена не позднее 11.04.2022.
Исходя из таких условий договора, обязанность по оплате возникла до периода введенного после заключения договора моратория, а окончательный срок ее исполнения продолжился на период моратория.
(Определение СКЭС ВС РФ от 22.08.2024 г. № 305-ЭС24-7916 по делу. № А40-282890/22)
С НДС или без него?
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору подряда.
После удовлетворения иска, возбуждения дела о банкротстве ответчика и подаче заявления о привлечении его контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, последние подали апелляционные жалобы на решение суда.
ВС РФ отменил апелляционное постановление и оставил в силе решение первой инстанции, отметив следующее.
В договоре подряда стороны установили общую стоимость работ (цену договора) со специальной оговоркой «без НДС».
При этом суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, изменяя решение суда первой инстанции по жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, пришел к выводу о том, что сумма НДС уже входила в стоимость выполненных работ.
Однако с указанным выводом Судебная коллегия по экономическим спорам согласиться не может, поскольку он не учитывает установленное судом обстоятельство о представлении истцом в материалы дела справок о выполнении работ по форме КС-3, счетов на оплату, в которых НДС предъявлен к оплате отдельной строкой (начислен на цену работ). При этом оформляя данные документы, подрядчик основывался на прямом согласовании сторонами в договоре цены, не включающей в себя причитающийся НДС.
Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего спора, учитывая, что неправильный учет налога подрядчиком при формировании окончательного размера цены не установлен, то указание стоимости работ (без включения в нее суммы налога) и добавление к этой стоимости суммы НДС позволит обеспечить соблюдение требований НК РФ.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.09.2024 г. № 303-ЭС24-9472 по делу № А04-6134/21)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору подряда.
После удовлетворения иска, возбуждения дела о банкротстве ответчика и подаче заявления о привлечении его контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, последние подали апелляционные жалобы на решение суда.
ВС РФ отменил апелляционное постановление и оставил в силе решение первой инстанции, отметив следующее.
В договоре подряда стороны установили общую стоимость работ (цену договора) со специальной оговоркой «без НДС».
При этом суд апелляционной инстанции, с выводами которого согласился суд округа, изменяя решение суда первой инстанции по жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, пришел к выводу о том, что сумма НДС уже входила в стоимость выполненных работ.
Однако с указанным выводом Судебная коллегия по экономическим спорам согласиться не может, поскольку он не учитывает установленное судом обстоятельство о представлении истцом в материалы дела справок о выполнении работ по форме КС-3, счетов на оплату, в которых НДС предъявлен к оплате отдельной строкой (начислен на цену работ). При этом оформляя данные документы, подрядчик основывался на прямом согласовании сторонами в договоре цены, не включающей в себя причитающийся НДС.
Таким образом, применительно к обстоятельствам настоящего спора, учитывая, что неправильный учет налога подрядчиком при формировании окончательного размера цены не установлен, то указание стоимости работ (без включения в нее суммы налога) и добавление к этой стоимости суммы НДС позволит обеспечить соблюдение требований НК РФ.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.09.2024 г. № 303-ЭС24-9472 по делу № А04-6134/21)
Хотели бы вы изменить свою карьеру?
Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, а сразу после обучения заняла руководящую должность в компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.
Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.
Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.
Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.
erid LjN8JsyP6 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
Выпускница курса Moscow Digital School: «Юрист в сфере IT» Полина Карпачева начинала карьеру с помощника юриста, а сразу после обучения заняла руководящую должность в компании по разработке IT-продуктов. Другая выпускница Татьяна Красногорская хотела сменить отрасль работы. По совету друга она решила пройти данный курс и уже во время обучения получила перспективное предложение, на которое согласилась, став ведущим юрисконсультом в крупной компании. Благодаря курсу Татьяна кардинально сменила отрасль с недвижимости на IT и существенно улучшила доход.
Прокачайте свои знания, чтобы работать в крупных IT-компаниях на курсе «Юрист в сфере IT». Ведь именно грамотные юристы способны оценить риски, обеспечить правовое сопровождение созданного ПО и защитить интеллектуальную собственность компании.
Акция "Back to School" в Moscow Digital School! Дарим скидку 25 % на обучение.
Акция действует до 15 сентября, успейте зарегистрироваться по ссылке.
erid LjN8JsyP6 Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
Куда бы отправиться после освобождения из колонии?
Врио начальника ФКУ ИК обратился в суд с иском об установлении в отношении в отношении ответчика административного надзора.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение и указал на то, что при освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении которого установлен административный надзор, администрация исправительного учреждения вручает предписание о выезде к избранному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учётом необходимого для проезда времени, и предупреждает данное лицо об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора. При этом в предписании производится запись об установлении административного надзора и указывается адрес избранного места жительства или пребывания.
Для правильного решения вопроса об определении территории, за пределы которой устанавливается запрет на выезд, суд обязан установить, какой населённый пункт избрал не имеющий регистрации по месту жительства в городском округе ответчик своим местом жительства или местом пребывания.
Как усматривается из материалов административного дела, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы ответчик суду апелляционной инстанции пояснил, что после освобождения намерен проживать в области, куда переехали на постоянное место жительства его родители.
В кассационной жалобе, поданной на апелляционное определение, а также в кассационном суде ответчик заявлял аналогичные доводы, дополнительно указал на то, что в связи с его намерением проживать в области исправительная колония провела всю необходимую работу, включая бронирование и покупку авиабилетов.
(Определение СКАД ВС РФ от 28.08.2024 г. № 60-КАД24-2-К9)
Врио начальника ФКУ ИК обратился в суд с иском об установлении в отношении в отношении ответчика административного надзора.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение и указал на то, что при освобождении из мест лишения свободы лицу, в отношении которого установлен административный надзор, администрация исправительного учреждения вручает предписание о выезде к избранному им месту жительства или пребывания с указанием срока прибытия, установленного с учётом необходимого для проезда времени, и предупреждает данное лицо об уголовной ответственности за уклонение от административного надзора. При этом в предписании производится запись об установлении административного надзора и указывается адрес избранного места жительства или пребывания.
Для правильного решения вопроса об определении территории, за пределы которой устанавливается запрет на выезд, суд обязан установить, какой населённый пункт избрал не имеющий регистрации по месту жительства в городском округе ответчик своим местом жительства или местом пребывания.
Как усматривается из материалов административного дела, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы ответчик суду апелляционной инстанции пояснил, что после освобождения намерен проживать в области, куда переехали на постоянное место жительства его родители.
В кассационной жалобе, поданной на апелляционное определение, а также в кассационном суде ответчик заявлял аналогичные доводы, дополнительно указал на то, что в связи с его намерением проживать в области исправительная колония провела всю необходимую работу, включая бронирование и покупку авиабилетов.
(Определение СКАД ВС РФ от 28.08.2024 г. № 60-КАД24-2-К9)
Заготовку древесины осуществлять можно
Прокурор обратился в суд с иском о признании недействующими отдельных положений Лесохозяйственного регламента лесничества в части сведений о виде разрешенного использования «заготовка древесины» и включении в расчетную лесосеку выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на определенных лесных участках.
ВС РФ, отказывая в удовлетворении требований, исходил из того, что запрет заготовки древесины предусмотрен только в отношении орехово-промысловых зон ценных лесов.
Следовательно, осуществление в защитных лесах выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений не противоречит целевому назначению защитных лесов и выполняемым ими полезным функциям.
(Определение СКАД ВС РФ от 21.08.2024 г. № 66-КАД24-9-К8)
Прокурор обратился в суд с иском о признании недействующими отдельных положений Лесохозяйственного регламента лесничества в части сведений о виде разрешенного использования «заготовка древесины» и включении в расчетную лесосеку выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений на определенных лесных участках.
ВС РФ, отказывая в удовлетворении требований, исходил из того, что запрет заготовки древесины предусмотрен только в отношении орехово-промысловых зон ценных лесов.
Следовательно, осуществление в защитных лесах выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений не противоречит целевому назначению защитных лесов и выполняемым ими полезным функциям.
(Определение СКАД ВС РФ от 21.08.2024 г. № 66-КАД24-9-К8)
Не только ценовые условия свидетельствуют о невыгодности сделки
Истец обратился в суд с иском об оспаривании заключенного между ответчиками договора аренды помещений и применении последствия недействительности этих сделок в виде заключения обществом прямого договора аренды помещения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь тем, что при разрешении заявленного иска необходимо было установить и дать оценку факту наличия (отсутствия) аффилированности между сторонами оспариваемого договора аренды нежилого помещения, а также, при наличии возражений со стороны ответчиков относительно невыгодности совершенной сделки для общества, установить, был ли причинен данному обществу ущерб вследствие заключения или исполнения названного договора.
Несмотря на это, судами проигнорирован довод истца о наличии аффилированности между названными лицами, в частности, ссылка на то, что один из ответчиков на данный момент является работником общества, в котором соответчик является генеральным директором, а гражданин в прошлом являлся работником соответчика и находился под его непосредственным руководством.
Оценивая выгодность оспариваемой сделки, суды ограничились указанием на то, что цена, установленная в договоре аренды, соответствует рыночным ставкам арендной платы. Вместе с этим, с точки зрения ВС РФ, при оценке причинения ущерба для общества вследствие совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, необходимо принимать во внимание не только основные имущественные предоставления сторон по таким договорам (например, ценовые условия в договорах купли-продажи, условия об арендной ставке в договорах аренды и т.п.), но и иные сопутствующие условия, в частности, условия о рассрочке платежа, санкции за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, возложение дополнительных обязанностей на одну из сторон договора и т.д.
О наличии негативных имущественных последствий для корпорации может свидетельствовать, например, тот факт, что имущество, отчужденное или переданное во временное владение и (или) пользование на основании оспариваемой сделки, впоследствии было также отчуждено или передано во временное владение и (или) пользование получателем, и встречные имущественные предоставления сторон по таким договорам существенно различаются.
Также необходимо принять во внимание различие в неценовых условиях сравниваемых договоров, в частности, на то, что договор аренды в отличие от договора субаренды предусматривал внесение символической арендной платы в размере 1 000 руб. в течение первых шести месяцев с момента передачи помещения во временное владение и пользование.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.09.2024 г. № 307-ЭС23-29560 по делу № А56-33796/22)
Истец обратился в суд с иском об оспаривании заключенного между ответчиками договора аренды помещений и применении последствия недействительности этих сделок в виде заключения обществом прямого договора аренды помещения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь тем, что при разрешении заявленного иска необходимо было установить и дать оценку факту наличия (отсутствия) аффилированности между сторонами оспариваемого договора аренды нежилого помещения, а также, при наличии возражений со стороны ответчиков относительно невыгодности совершенной сделки для общества, установить, был ли причинен данному обществу ущерб вследствие заключения или исполнения названного договора.
Несмотря на это, судами проигнорирован довод истца о наличии аффилированности между названными лицами, в частности, ссылка на то, что один из ответчиков на данный момент является работником общества, в котором соответчик является генеральным директором, а гражданин в прошлом являлся работником соответчика и находился под его непосредственным руководством.
Оценивая выгодность оспариваемой сделки, суды ограничились указанием на то, что цена, установленная в договоре аренды, соответствует рыночным ставкам арендной платы. Вместе с этим, с точки зрения ВС РФ, при оценке причинения ущерба для общества вследствие совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, необходимо принимать во внимание не только основные имущественные предоставления сторон по таким договорам (например, ценовые условия в договорах купли-продажи, условия об арендной ставке в договорах аренды и т.п.), но и иные сопутствующие условия, в частности, условия о рассрочке платежа, санкции за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, возложение дополнительных обязанностей на одну из сторон договора и т.д.
О наличии негативных имущественных последствий для корпорации может свидетельствовать, например, тот факт, что имущество, отчужденное или переданное во временное владение и (или) пользование на основании оспариваемой сделки, впоследствии было также отчуждено или передано во временное владение и (или) пользование получателем, и встречные имущественные предоставления сторон по таким договорам существенно различаются.
Также необходимо принять во внимание различие в неценовых условиях сравниваемых договоров, в частности, на то, что договор аренды в отличие от договора субаренды предусматривал внесение символической арендной платы в размере 1 000 руб. в течение первых шести месяцев с момента передачи помещения во временное владение и пользование.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.09.2024 г. № 307-ЭС23-29560 по делу № А56-33796/22)
Определять судьбу лесов могут только федеральные органы
Гражданин обратился в суд с иском о признании недействующим решения городской думы об утверждении генерального плана городского округа.
ВС РФ удовлетворил иск, исходя из того, что включение земель лесного фонда в границы населенных пунктов существенно меняет правовое положение соответствующих земель и лесных участков как в части охраны лесов, так и в части соответствующих имущественных отношений, непосредственно затрагивая интересы Российской Федерации.
С учетом полномочий органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений, а также права собственности Российской Федерации на земли лесного фонда управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации, осуществляет Российская Федерация.
Таким образом, предполагаемое изменение территории населенного пункта путем включения в нее земель лесного фонда должно быть согласовано с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, поскольку утверждение генерального плана влечет перевод земель из одной категории в другую. В связи с этим орган местного самоуправления не вправе приступить к утверждению проекта генерального плана без положительного заключения на него. Этому корреспондирует обязанность уполномоченного федерального органа исполнительной власти отправить соответствующее заключение на направленный ему проект генерального плана в установленный законом срок.
Выводы судов о возможности утверждения Генерального плана с территориями, отображенными на карте как проектируемые и планируемые к включению в состав населенного пункта нельзя признать обоснованными.
Отсутствие положительного заключения Рослесхоза на проект Генерального плана, а также наличие в указанном документе территориального планирования проектируемой границы населенного пункта не только противоречит требованиям закона и не согласуется с общеправовым критерием определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм, но и может привести к нарушению прав Российской Федерации как собственника земель лесного фонда и законных интересов граждан, имеющих право на благоприятную окружающую среду.
(Определение СКАД ВС РФ от 21.08.2024 г. № 14-КАД24-3-К1)
Гражданин обратился в суд с иском о признании недействующим решения городской думы об утверждении генерального плана городского округа.
ВС РФ удовлетворил иск, исходя из того, что включение земель лесного фонда в границы населенных пунктов существенно меняет правовое положение соответствующих земель и лесных участков как в части охраны лесов, так и в части соответствующих имущественных отношений, непосредственно затрагивая интересы Российской Федерации.
С учетом полномочий органов государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений, а также права собственности Российской Федерации на земли лесного фонда управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации, осуществляет Российская Федерация.
Таким образом, предполагаемое изменение территории населенного пункта путем включения в нее земель лесного фонда должно быть согласовано с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, поскольку утверждение генерального плана влечет перевод земель из одной категории в другую. В связи с этим орган местного самоуправления не вправе приступить к утверждению проекта генерального плана без положительного заключения на него. Этому корреспондирует обязанность уполномоченного федерального органа исполнительной власти отправить соответствующее заключение на направленный ему проект генерального плана в установленный законом срок.
Выводы судов о возможности утверждения Генерального плана с территориями, отображенными на карте как проектируемые и планируемые к включению в состав населенного пункта нельзя признать обоснованными.
Отсутствие положительного заключения Рослесхоза на проект Генерального плана, а также наличие в указанном документе территориального планирования проектируемой границы населенного пункта не только противоречит требованиям закона и не согласуется с общеправовым критерием определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм, но и может привести к нарушению прав Российской Федерации как собственника земель лесного фонда и законных интересов граждан, имеющих право на благоприятную окружающую среду.
(Определение СКАД ВС РФ от 21.08.2024 г. № 14-КАД24-3-К1)
ФНС обратилась в суд с иском о взыскании с учредителя общества убытков.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение в части, исходил из следующего.
В рассматриваемом случае какая-либо процедура банкротства в отношении общества не вводилась, в связи с чем кредитор (ФНС) не имел возможности подать заявление о привлечении контролировавшего должника лица к субсидиарной ответственности в деле о несостоятельности.
Соответственно, управление не лишено возможности воспользоваться правом на обращение с заявлением о привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности по его обязательствам в общеисковом порядке.
В данном деле налоговый орган при обращении за взысканием убытков консолидировал задолженность по мероприятиям налогового контроля к основному требованию на основании решения, в соответствии с которым обществу начислен налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, пени и штрафы за неуплату данных налогов. Указанное решение вступило в законную силу, после применения мер принудительного взыскания задолженность осталась непогашенной.
Занятый судами трех инстанций подход о том, что размер взыскиваемых убытков не может превышать сумму недоимки, отраженную налоговым органом при обращении в суд с заявлением о признании общества банкротом, приводит к нарушению права налогового органа на судебную защиту. В результате заявление управления, поданное вне рамок дела о банкротстве, осталось частично нерассмотренным по существу.
(Определение СКЭС ВС РФ от 09.09.2024 г. № 303-ЭС24-3778 по делу № А51-7529/22)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Безосновательное выбытие государственной собственности по решению суда нарушает права органов власти
Гражданин обратился в суд с заявлением об оспаривании решения учреждения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета изменений земельного участка.
ВС РФ направил дело на новое кассационное рассмотрение, указал на то, что в кассационной жалобе, возвращенной обжалуемым кассационным определением, приведены доводы и правовые основания, указывающие на нарушение прав администрации, поскольку изменение границ земельного участка на основании межевого плана, подготовленного кадастровым инженером, привело к тому, что из муниципальной собственности фактически выбыли земли неразграниченной государственной собственности площадью 1000 кв. м в отсутствие законных оснований.
Без исследования данных обстоятельств и доводов администрации возвращение кассационной жалобы осуществлено в нарушение принципа законности и справедливости при рассмотрении и разрешении административных дел, которые обеспечиваются в том числе получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод.
(Определение СКАД ВС РФ от 14.08.2024 г. № 18-КАД24-50-К4)
Гражданин обратился в суд с заявлением об оспаривании решения учреждения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета изменений земельного участка.
ВС РФ направил дело на новое кассационное рассмотрение, указал на то, что в кассационной жалобе, возвращенной обжалуемым кассационным определением, приведены доводы и правовые основания, указывающие на нарушение прав администрации, поскольку изменение границ земельного участка на основании межевого плана, подготовленного кадастровым инженером, привело к тому, что из муниципальной собственности фактически выбыли земли неразграниченной государственной собственности площадью 1000 кв. м в отсутствие законных оснований.
Без исследования данных обстоятельств и доводов администрации возвращение кассационной жалобы осуществлено в нарушение принципа законности и справедливости при рассмотрении и разрешении административных дел, которые обеспечиваются в том числе получением гражданами и организациями судебной защиты путем восстановления их нарушенных прав и свобод.
(Определение СКАД ВС РФ от 14.08.2024 г. № 18-КАД24-50-К4)
В конце июня ЕС принял уже 14-й пакет санкций против России. Каждый новый перечень усложняет работу бизнеса и компании вынуждены постоянно искать новые решения, чтобы не останавливать налаженные процессы.
Как правило, бизнес заинтересован в помощи юристов, способных адаптировать процессы под действующие ограничения и защитить от рисков, это популярный запрос у большинства компаний.
Для качественной поддержки, специалисты должны грамотно ориентироваться в быстроменяющихся условиях, анализировать новые ограничения и учитывать все возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».
📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.
Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.
Академический директор курса Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридическая фирма Tomashevskaya & Partners.
Старт нового потока - 19 сентября 2024 года.
После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.
erid LjN8JuJUJ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
Как правило, бизнес заинтересован в помощи юристов, способных адаптировать процессы под действующие ограничения и защитить от рисков, это популярный запрос у большинства компаний.
Для качественной поддержки, специалисты должны грамотно ориентироваться в быстроменяющихся условиях, анализировать новые ограничения и учитывать все возможные риски для компаний.
Повысить свои навыки и разобраться в актуальной повестке вы можете на курсе Moscow Digital School «Специалист по санкционному комплаенсу».
📌Вместе с преподавателями из МГУ, МГИМО, BGP Litigation, Verba Legal вы научитесь консультировать компании по вопросам санкций, их влияния и адаптации бизнеса.
Разберетесь в действующих контрсанкциях РФ, основных параметрах введенных санкций США и ЕС и их фактическом правоприменении, в том числе и уголовно-правовом.
Академический директор курса Роман Янковский, к.ю.н., эксперт Института образования НИУ ВШЭ, ex-партнер юридическая фирма Tomashevskaya & Partners.
Старт нового потока - 19 сентября 2024 года.
После окончания курса выдается удостоверение гос.образца. и сохраняется неограниченный доступ к обновлениям материалов.
erid LjN8JuJUJ Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ИНН 9715359482
Применение моратория - это обязанность
Министерство обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки по контракту.
ВС РФ, частично отменяя акты апелляционного и кассационного судов и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, указал на следующее.
Удовлетворяя требования министерства в части взыскания с общества неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 31 марта 2020 г. по 19 января 2022 г., суд апелляционной инстанций не исследовал существенных обстоятельств, касающихся ответственности ответчика.
В частности, при разрешении спора апелляционным судом не проверено наличие и соблюдение условий для применения положений моратория, в то время как общество относится к стратегическим организациям.
Несмотря на то, что общество не заявляло в отзыве на иск в суде первой инстанции доводов о применении названного моратория, суд апелляционной инстанции обязан был учесть данное обстоятельство, поскольку, как указано выше, применение норм о моратории, направленных на защиту публичного порядка, является обязанностью суда любой инстанции.
Суд округа данную ошибку апелляционного суда не устранил, несмотря на то, что кассационная жалоба общества содержала соответствующие доводы.
(Определение СКЭС ВС РФ от 13.09.2024 г. № 305-ЭС24-7921 по делу № А40-185390/22)
Министерство обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки по контракту.
ВС РФ, частично отменяя акты апелляционного и кассационного судов и направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, указал на следующее.
Удовлетворяя требования министерства в части взыскания с общества неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 31 марта 2020 г. по 19 января 2022 г., суд апелляционной инстанций не исследовал существенных обстоятельств, касающихся ответственности ответчика.
В частности, при разрешении спора апелляционным судом не проверено наличие и соблюдение условий для применения положений моратория, в то время как общество относится к стратегическим организациям.
Несмотря на то, что общество не заявляло в отзыве на иск в суде первой инстанции доводов о применении названного моратория, суд апелляционной инстанции обязан был учесть данное обстоятельство, поскольку, как указано выше, применение норм о моратории, направленных на защиту публичного порядка, является обязанностью суда любой инстанции.
Суд округа данную ошибку апелляционного суда не устранил, несмотря на то, что кассационная жалоба общества содержала соответствующие доводы.
(Определение СКЭС ВС РФ от 13.09.2024 г. № 305-ЭС24-7921 по делу № А40-185390/22)
Недопуск защитника в СИЗО причиняет заключенному нравственные страдания
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с учреждения морального вреда в связи с недопуском своего защитника в следственный изолятор.
ВС РФ оставил в силе апелляционное определение об удовлетворении иска и указал на то, что суд апелляционной инстанции, установив факт незаконности действий административного ответчика, выразившихся в неоднократном недопуске в следственный изолятор адвоката и представителя административного истца, применив положения федерального законодательства, регулирующих вопросы предоставления осуждённым в том числе находящихся в следственном изоляторе, свиданий, пришёл к правильному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требования о компенсации морального вреда.
При этом правомерно признал несостоятельной ссылку суда первой инстанции на вступившее в законную силу судебное решение об отказе в удовлетворении административного иска о признании названных выше действий незаконными, поскольку судебный акт не содержит правовой оценки этих действий, принят исключительно по мотиву пропуска срока обращения в суд за защитой нарушенных прав.
(Определение СКАД ВС РФ от 14.08.2024 г. № 66-КАД24-5-К8)
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с учреждения морального вреда в связи с недопуском своего защитника в следственный изолятор.
ВС РФ оставил в силе апелляционное определение об удовлетворении иска и указал на то, что суд апелляционной инстанции, установив факт незаконности действий административного ответчика, выразившихся в неоднократном недопуске в следственный изолятор адвоката и представителя административного истца, применив положения федерального законодательства, регулирующих вопросы предоставления осуждённым в том числе находящихся в следственном изоляторе, свиданий, пришёл к правильному выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требования о компенсации морального вреда.
При этом правомерно признал несостоятельной ссылку суда первой инстанции на вступившее в законную силу судебное решение об отказе в удовлетворении административного иска о признании названных выше действий незаконными, поскольку судебный акт не содержит правовой оценки этих действий, принят исключительно по мотиву пропуска срока обращения в суд за защитой нарушенных прав.
(Определение СКАД ВС РФ от 14.08.2024 г. № 66-КАД24-5-К8)