Класс МКТУ имеет значение
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь следующим.
Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен. Так, суд первой инстанции указал, что ответчик на интернет-ресурсах предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака; товары и услуги, реализуемые ответчиком и рекламируемые в сети Интернет, маркированные обозначением «X.О.FLOWERS», однородны товарам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.
Однако суд первой инстанции не учел, что товарный знак зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции.
Ответчик приводит доводы о том, что до декабря 2021 года осуществлял деятельность по составлению цветочных композиций и реализации их, в том числе посредством интернет-ресурсов. Согласно действующей редакции МКТУ товары «цветы, цветочные композиции» относятся к товарам 31 класса МКТУ, а услуги цветочных салонов - к услугам 44 класса МКТУ, тогда как товарный знак зарегистрирован только для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. Как считает заявитель, суды, признав деятельность ответчика по введению в оборот и реализации продукции, а также продвижение с использованием интернет-ресурсов услуг «цветочные салоны, составление цветочных композиций» однородной услугам 35 класса МКТУ, расширили тем самым объем правовой охраны данного знака обслуживания на товары 31 и услуги 44 классов МКТУ, относящиеся к иным родовым группам и имеющие принципиально другие потребительские свойства, функциональное назначение.
(Определение СКЭС ВС РФ от 12.08.2024 г. № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-13241/22)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение, руководствуясь следующим.
Идентичность и однородность товаров (услуг) и сходство обозначений выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Из содержания судебных актов не усматривается, что такой анализ однородности был осуществлен. Так, суд первой инстанции указал, что ответчик на интернет-ресурсах предлагал к продаже и рекламировал цветочные букеты, на упаковке которых присутствует изображение товарного знака; товары и услуги, реализуемые ответчиком и рекламируемые в сети Интернет, маркированные обозначением «X.О.FLOWERS», однородны товарам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; стороны предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком.
Однако суд первой инстанции не учел, что товарный знак зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации в целом единых услуг 35 класса МКТУ и лишь части услуг применительно к определенной продукции (фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей, произведений искусства, хлебобулочных изделий) без указания в перечне цветочной продукции.
Ответчик приводит доводы о том, что до декабря 2021 года осуществлял деятельность по составлению цветочных композиций и реализации их, в том числе посредством интернет-ресурсов. Согласно действующей редакции МКТУ товары «цветы, цветочные композиции» относятся к товарам 31 класса МКТУ, а услуги цветочных салонов - к услугам 44 класса МКТУ, тогда как товарный знак зарегистрирован только для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ. Как считает заявитель, суды, признав деятельность ответчика по введению в оборот и реализации продукции, а также продвижение с использованием интернет-ресурсов услуг «цветочные салоны, составление цветочных композиций» однородной услугам 35 класса МКТУ, расширили тем самым объем правовой охраны данного знака обслуживания на товары 31 и услуги 44 классов МКТУ, относящиеся к иным родовым группам и имеющие принципиально другие потребительские свойства, функциональное назначение.
(Определение СКЭС ВС РФ от 12.08.2024 г. № 310-ЭС24-2757 по делу № А14-13241/22)
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании бездействия пристава.
ВС РФ, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, указал на то, что, обращаясь с частной жалобой на определение городского суда об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы заявитель в качестве уважительной причины пропуска процессуального срока, помимо позднего получения копии решения суда, сослался на свое отсутствие в городе с 12 июля по 22 августа 2023 г. в виду нахождения за пределами области, а также на отсутствие в заседании суда, вынесшего решение.
Вместе с тем указанные доводы, изложенные заявителем в частной жалобе не исследованы судом апелляционной инстанции, надлежащая правовая оценка им не дана.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 59-КАД24-5-К9)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Прежде чем указывать разрешать вопрос о правах умершего, надо поискать его наследников
Департамент обратился в суд с иском к ответчикам о признании права отсутствующим, об исключении из ГКН сведений о границах земельного участка и истребовании имущества из чужого незаконного владения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение для для рассмотрения заявления наследника ответчика о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы.
Суд руководствовался тем, что из копии свидетельства о смерти следует, что ответчик умер ещё до обращения Департамента в суд с иском к нему.
Из установленных судом обстоятельств следует, что на момент рассмотрения судом дела по иску Департамента об истребовании земельного участка заявитель являлся наследником продавца этого земельного участка, а в силу принятия наследства к нему перешли не только имущественные права, но и имущественные обязанности наследодателя.
Рассматривая спор без участия заявителя как наследника ответчика, суд удовлетворил иск Департамента и сделал вывод о том, что спорный земельный участок был предоставлен ответчику незаконно и он не вправе был продавать его соответчику.
Таким образом, сделав вывод о правах и обязанностях ответчика как продавца земельного участка, суд, соответственно, сделал вывод и о правах и обязанностях его наследника.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 117-КГ24-9-К4)
Департамент обратился в суд с иском к ответчикам о признании права отсутствующим, об исключении из ГКН сведений о границах земельного участка и истребовании имущества из чужого незаконного владения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение для для рассмотрения заявления наследника ответчика о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы.
Суд руководствовался тем, что из копии свидетельства о смерти следует, что ответчик умер ещё до обращения Департамента в суд с иском к нему.
Из установленных судом обстоятельств следует, что на момент рассмотрения судом дела по иску Департамента об истребовании земельного участка заявитель являлся наследником продавца этого земельного участка, а в силу принятия наследства к нему перешли не только имущественные права, но и имущественные обязанности наследодателя.
Рассматривая спор без участия заявителя как наследника ответчика, суд удовлетворил иск Департамента и сделал вывод о том, что спорный земельный участок был предоставлен ответчику незаконно и он не вправе был продавать его соответчику.
Таким образом, сделав вывод о правах и обязанностях ответчика как продавца земельного участка, суд, соответственно, сделал вывод и о правах и обязанностях его наследника.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 117-КГ24-9-К4)
А что если участок находится в двух территориальных зонах?
Истец обратился в суд с требованием об оспаривании решения городской думы об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции об отказе в удовлетворении требований, руководствуясь тем, что для территорий общего пользования самостоятельная территориальная зона может не определяться, градостроительный регламент для таких территорий не устанавливается и, таким образом, расположение земельного участка частично на территории общего пользования не свидетельствует о его расположении в двух территориальных зонах. При этом выделение в Правилах землепользования и застройки города зоны улично-дорожной сети (магистрали городского и районного значения) (К.3.1) не изменяет режим территорий, отнесенных к этой зоне, как территории общего пользования, в отношении которой градостроительный регламент не устанавливается.
Таким образом, нахождение земельного участка согласно оспариваемым Правилам землепользования и застройки одновременно в двух территориальных зонах, когда одна из зон фактически определяет границы территории общего пользования, не может повлечь неопределенности правового режима земельного участка, поскольку позволяет установить в отношении его одну территориальную зону и отобразить в ней территорию общего пользования, на которую действие градостроительного регламента не распространяется.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 48-КАД24-5-К7)
Истец обратился в суд с требованием об оспаривании решения городской думы об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
ВС РФ оставил в силе решение первой инстанции об отказе в удовлетворении требований, руководствуясь тем, что для территорий общего пользования самостоятельная территориальная зона может не определяться, градостроительный регламент для таких территорий не устанавливается и, таким образом, расположение земельного участка частично на территории общего пользования не свидетельствует о его расположении в двух территориальных зонах. При этом выделение в Правилах землепользования и застройки города зоны улично-дорожной сети (магистрали городского и районного значения) (К.3.1) не изменяет режим территорий, отнесенных к этой зоне, как территории общего пользования, в отношении которой градостроительный регламент не устанавливается.
Таким образом, нахождение земельного участка согласно оспариваемым Правилам землепользования и застройки одновременно в двух территориальных зонах, когда одна из зон фактически определяет границы территории общего пользования, не может повлечь неопределенности правового режима земельного участка, поскольку позволяет установить в отношении его одну территориальную зону и отобразить в ней территорию общего пользования, на которую действие градостроительного регламента не распространяется.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 48-КАД24-5-К7)
На этом канале вы не найдете судебную практику коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. Однако для тех, кто интересуется уголовным правом, существует другой канал, где материалы уголовной коллегии публикуются на регулярной основе.
Это мой отдельный проект, который помогает дополнить мои знания практикой в сфере уголовного права. В том канале нет рекламы, которую вы не любите здесь.
Канал Судебная практика уголовной коллегии ВС РФ
Это мой отдельный проект, который помогает дополнить мои знания практикой в сфере уголовного права. В том канале нет рекламы, которую вы не любите здесь.
Канал Судебная практика уголовной коллегии ВС РФ
Telegram
Судебная практика уголовной коллегии ВС РФ
Судебная практика уголовной коллегии ВС РФ
Нельзя согласиться со всеми нижестоящими, если один суд отменил решение другого
Истец обратился в суд с иском об обязании ответчика представить первичную документацию о проведенных работах по капитальному ремонту дома.
ВС РФ направил дело на новое кассационное рассмотрение, указав на следующее.
Решение районного суда отменено апелляционным определением, в связи с чем не является судебным актом, вступившим в законную силу, и поэтому не могло быть обжаловано в кассационном порядке; законность отмененного ранее решения суда первой инстанции не могла быть проверена кассационным судом общей юрисдикции.
Однако судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда в принятом судебном постановлении дала оценку выводам суда первой инстанции, фактически согласившись с ними, и оставила решение суда первой инстанции без изменения.
Вместе с тем судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда делает вывод об отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены в кассационном порядке постановления суда апелляционной инстанции, отменившего решение суда первой инстанции с принятием нового решения о частичном удовлетворении иска.
При этом кассационным судом не учтено, что основанием для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном порядке послужило несогласие суда апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции.
Всё понятно?
(Определение СКГД ВС РФ от 13.08.2024 г. № 86-КГ24-3-К2)
Истец обратился в суд с иском об обязании ответчика представить первичную документацию о проведенных работах по капитальному ремонту дома.
ВС РФ направил дело на новое кассационное рассмотрение, указав на следующее.
Решение районного суда отменено апелляционным определением, в связи с чем не является судебным актом, вступившим в законную силу, и поэтому не могло быть обжаловано в кассационном порядке; законность отмененного ранее решения суда первой инстанции не могла быть проверена кассационным судом общей юрисдикции.
Однако судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда в принятом судебном постановлении дала оценку выводам суда первой инстанции, фактически согласившись с ними, и оставила решение суда первой инстанции без изменения.
Вместе с тем судебная коллегия по гражданским делам кассационного суда делает вывод об отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены в кассационном порядке постановления суда апелляционной инстанции, отменившего решение суда первой инстанции с принятием нового решения о частичном удовлетворении иска.
При этом кассационным судом не учтено, что основанием для отмены решения суда первой инстанции в апелляционном порядке послужило несогласие суда апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции.
Всё понятно?
(Определение СКГД ВС РФ от 13.08.2024 г. № 86-КГ24-3-К2)
Несуществующую задолженность можно подтвердить мировым соглашением, но это навредит кредиторам
Предприниматель обратился в суд с иском к обществу о взыскании задолженности и процентов по договору об оказании юридических услуг.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об утверждении мирового соглашения и направляя дело на новое рассмотрение, руководствовался следующим.
В обоснование требований по настоящему делу предприниматель ссылался на акт, согласно которому он оказал обществу юридические услуги на определенную сумму, что составляет 50% от суммы, взысканной с акционерного общества. При этом, вступившим в законную силу решением суда в удовлетворении исковых требований общества к акционерному обществу отказано в полном объеме.
Кроме того, предприниматель вновь обратился в суд с настоящим иском на сумму, во взыскании которой уже было отказано судом в рамках другого дела.
Таким образом, суд, утверждая мировое соглашение по настоящему делу, не проверил наличие (отсутствие) задолженности общества, в то время как долг, по утверждению заявителей, отсутствует.
Суд не учел доводы заявителей, что фактически в рассматриваемом случае в преддверии банкротства предприниматель, являющийся кредитором общества (должника), получил несуществующее обязательство, подтвержденное вступившим в законную силу определением об утверждении мирового соглашения, заключенного в ущерб интересам других кредиторов.
(Определение СКЭС ВС РФ от 16.08.2024 г. № 305-ЭС24-2193 по делу № А40-254553/22)
Предприниматель обратился в суд с иском к обществу о взыскании задолженности и процентов по договору об оказании юридических услуг.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об утверждении мирового соглашения и направляя дело на новое рассмотрение, руководствовался следующим.
В обоснование требований по настоящему делу предприниматель ссылался на акт, согласно которому он оказал обществу юридические услуги на определенную сумму, что составляет 50% от суммы, взысканной с акционерного общества. При этом, вступившим в законную силу решением суда в удовлетворении исковых требований общества к акционерному обществу отказано в полном объеме.
Кроме того, предприниматель вновь обратился в суд с настоящим иском на сумму, во взыскании которой уже было отказано судом в рамках другого дела.
Таким образом, суд, утверждая мировое соглашение по настоящему делу, не проверил наличие (отсутствие) задолженности общества, в то время как долг, по утверждению заявителей, отсутствует.
Суд не учел доводы заявителей, что фактически в рассматриваемом случае в преддверии банкротства предприниматель, являющийся кредитором общества (должника), получил несуществующее обязательство, подтвержденное вступившим в законную силу определением об утверждении мирового соглашения, заключенного в ущерб интересам других кредиторов.
(Определение СКЭС ВС РФ от 16.08.2024 г. № 305-ЭС24-2193 по делу № А40-254553/22)
Аккуратнее с покупкой жилья в доме, уже признанном аварийным
Администрация обратилась в суд с иском к ответчикам об изъятии жилого помещения, о государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение, выселении без предоставления другого жилого помещения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, отметив, что, поскольку спорная комната была приобретена ответчиком по возмездной сделке после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в период действия положений ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ, то в силу прямого указания закона на него не распространяется норма ч. 8 ст. 32 ЖК РФ о возможности предоставления жилого помещения по соглашению с уполномоченным органом вместо выплаты денежной компенсации за изъятие.
Законодатель в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий установил различие в способе реализации прав лиц, приобретших право собственности на жилые помещения в домах, признанных в установленном законом порядке аварийными, определив в качестве юридически значимого обстоятельства время приобретения жилого помещения в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. В случае, если гражданином право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме приобретено после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, положениями ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ для такого лица предусмотрена лишь выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого ограничен стоимостью приобретения им этого жилого помещения.
Постановлением КС РФ от 25.04.2023 г. № 20-П была проверена конституционность положений ЖК РФ применительно к вопросу об условиях и порядке обеспечения потребностей в жилье малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в случае признания принадлежащего им на праве собственности жилого помещения непригодным для проживания. Однако каких-либо указаний на то, что изложенная в названном Постановлении правовая позиция полежит распространению в том числе на данную категорию лиц, приобретших право собственности на жилое помещение уже после признания многоквартирного дома аварийным, в Постановлении не приведено, конституционный контроль в отношении положений ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ в рамках данного постановления не осуществлялся.
(Определение СКГД ВС РФ от 13.08.2024 г. № 70-КГ24-3-К7)
Администрация обратилась в суд с иском к ответчикам об изъятии жилого помещения, о государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение, выселении без предоставления другого жилого помещения.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, отметив, что, поскольку спорная комната была приобретена ответчиком по возмездной сделке после признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу в период действия положений ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ, то в силу прямого указания закона на него не распространяется норма ч. 8 ст. 32 ЖК РФ о возможности предоставления жилого помещения по соглашению с уполномоченным органом вместо выплаты денежной компенсации за изъятие.
Законодатель в рамках предоставленных ему дискреционных полномочий установил различие в способе реализации прав лиц, приобретших право собственности на жилые помещения в домах, признанных в установленном законом порядке аварийными, определив в качестве юридически значимого обстоятельства время приобретения жилого помещения в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. В случае, если гражданином право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме приобретено после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, положениями ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ для такого лица предусмотрена лишь выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, размер которого ограничен стоимостью приобретения им этого жилого помещения.
Постановлением КС РФ от 25.04.2023 г. № 20-П была проверена конституционность положений ЖК РФ применительно к вопросу об условиях и порядке обеспечения потребностей в жилье малоимущих граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, в случае признания принадлежащего им на праве собственности жилого помещения непригодным для проживания. Однако каких-либо указаний на то, что изложенная в названном Постановлении правовая позиция полежит распространению в том числе на данную категорию лиц, приобретших право собственности на жилое помещение уже после признания многоквартирного дома аварийным, в Постановлении не приведено, конституционный контроль в отношении положений ч. 8.2. ст. 32 ЖК РФ в рамках данного постановления не осуществлялся.
(Определение СКГД ВС РФ от 13.08.2024 г. № 70-КГ24-3-К7)
Ликвидация свалки пройдет по плану
Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер по ликвидации свалки.
После удовлетворения иска администрация обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, обратив внимание на то, что ответчик в обоснование своих доводов ссылался на приказ Министерства природных ресурсов и экологии области и утверждённый им План, на финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки за счёт средств бюджета области.
Однако суд апелляционной инстанции оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие или опровергающие указанные обстоятельства и позволяющие надлежащим образом оценить доводы о необходимости отсрочки исполнения решения, не истребовал и не исследовал.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 32-КАД24-2-К1)
Прокурор обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия администрации, выразившегося в непринятии мер по ликвидации свалки.
После удовлетворения иска администрация обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, обратив внимание на то, что ответчик в обоснование своих доводов ссылался на приказ Министерства природных ресурсов и экологии области и утверждённый им План, на финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированной свалки за счёт средств бюджета области.
Однако суд апелляционной инстанции оформленные надлежащим образом документы, подтверждающие или опровергающие указанные обстоятельства и позволяющие надлежащим образом оценить доводы о необходимости отсрочки исполнения решения, не истребовал и не исследовал.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 32-КАД24-2-К1)
Почему такой мощный?
Страховщик обратился в суд с иском о взыскании с гражданина убытков в порядке регресса.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на следующее.
Суду необходимо было выяснить причину возникшего расхождения в сведениях о мощности двигателя, не выявленного страховщиком при проверке соответствия представленных страхователем сведений информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. Между тем, эти обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора судом апелляционной инстанции установлены не были.
Удовлетворяя требования страховщика в полном объеме, суд апелляционной инстанции вопрос о соразмерности взыскания всей суммы страхового возмещения допущенному нарушению не обсудил, в том числе не дал оценки тому, как данное нарушение повлияло на вероятность наступления страхового случая и объем обязательств страховщика.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 14-КГ24-11-К1)
Страховщик обратился в суд с иском о взыскании с гражданина убытков в порядке регресса.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на следующее.
Суду необходимо было выяснить причину возникшего расхождения в сведениях о мощности двигателя, не выявленного страховщиком при проверке соответствия представленных страхователем сведений информации, содержащейся в автоматизированной информационной системе обязательного страхования. Между тем, эти обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора судом апелляционной инстанции установлены не были.
Удовлетворяя требования страховщика в полном объеме, суд апелляционной инстанции вопрос о соразмерности взыскания всей суммы страхового возмещения допущенному нарушению не обсудил, в том числе не дал оценки тому, как данное нарушение повлияло на вероятность наступления страхового случая и объем обязательств страховщика.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 14-КГ24-11-К1)
Граждане хотят благоустройства и имеют на это полное право
Гражданин обратился в суд с иском к ответчикам, в котором просил признать незаконным бездействие администраций и общества, выразившееся в невыполнении работ по благоустройству муниципального земельного участка.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, отметив, что, вопреки выводам судов апелляционной и кассационной инстанций административный истец является участником спорных правоотношений, его требования о возложении обязанности на муниципальный орган принять меры по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома вытекают из публичных правоотношений и направлены на защиту его права на благоприятную окружающую среду.
Вопрос о нарушении оспариваемыми решениями прав, свобод и законных интересов административного истца подлежит выяснению при рассмотрении дела по существу с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и исследовании представленных сторонами доказательств. Однако, прекращая производство по административному делу, суд апелляционной инстанции не проверил законность решения суда первой инстанции.
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 16-КАД24-6-К4)
Гражданин обратился в суд с иском к ответчикам, в котором просил признать незаконным бездействие администраций и общества, выразившееся в невыполнении работ по благоустройству муниципального земельного участка.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, отметив, что, вопреки выводам судов апелляционной и кассационной инстанций административный истец является участником спорных правоотношений, его требования о возложении обязанности на муниципальный орган принять меры по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома вытекают из публичных правоотношений и направлены на защиту его права на благоприятную окружающую среду.
Вопрос о нарушении оспариваемыми решениями прав, свобод и законных интересов административного истца подлежит выяснению при рассмотрении дела по существу с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и исследовании представленных сторонами доказательств. Однако, прекращая производство по административному делу, суд апелляционной инстанции не проверил законность решения суда первой инстанции.
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 16-КАД24-6-К4)
Такое запутанное страхование
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании страхового возмещения, ущерба, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
ВС РФ направил спор на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что по настоящему делу возник спор о том, чья ответственность как владельца транспортного средства застрахована по договору ОСАГО, кто является страхователем по этому договору, кто является владельцем транспортного средства, при использовании которого повреждён автомобиль истца, кто из водителей допущен к управлению этим транспортным средством по договору ОСАГО или договор заключён без таких ограничений.
При этом сторонами спора представлены различные распечатки электронного полиса ОСАГО, в которых совпадают данные о периоде страхования, транспортном средстве и страхователе однако различаются сведения о владельце транспортного средства, ответственность которого застрахована, а также об ограниченном либо неограниченном круге лиц, допущенных по договору к управлению этим транспортным средством.
Указанные выше обстоятельства спора суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела должен был определить в качестве юридически значимых и сделать по ним обоснованные выводы.
Между тем таких выводов обжалуемое апелляционное определение не содержит, вследствие чего вопрос о том, кем и на каких условиях был заключён договор ОСАГО, фактически остался не выясненным. В частности, не выяснено, кем является страхователь, чью ответственность он страховал при заключении договора и в связи с чем, кто являлся владельцем автомобиля на момент дорожно-транспортного происшествия и на каком правовом основании.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 22-КГ24-3-К5)
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о взыскании страхового возмещения, ущерба, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
ВС РФ направил спор на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что по настоящему делу возник спор о том, чья ответственность как владельца транспортного средства застрахована по договору ОСАГО, кто является страхователем по этому договору, кто является владельцем транспортного средства, при использовании которого повреждён автомобиль истца, кто из водителей допущен к управлению этим транспортным средством по договору ОСАГО или договор заключён без таких ограничений.
При этом сторонами спора представлены различные распечатки электронного полиса ОСАГО, в которых совпадают данные о периоде страхования, транспортном средстве и страхователе однако различаются сведения о владельце транспортного средства, ответственность которого застрахована, а также об ограниченном либо неограниченном круге лиц, допущенных по договору к управлению этим транспортным средством.
Указанные выше обстоятельства спора суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела должен был определить в качестве юридически значимых и сделать по ним обоснованные выводы.
Между тем таких выводов обжалуемое апелляционное определение не содержит, вследствие чего вопрос о том, кем и на каких условиях был заключён договор ОСАГО, фактически остался не выясненным. В частности, не выяснено, кем является страхователь, чью ответственность он страховал при заключении договора и в связи с чем, кто являлся владельцем автомобиля на момент дорожно-транспортного происшествия и на каком правовом основании.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 22-КГ24-3-К5)
Индексируем правильно
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков неустойки.
Ответчиком предъявлен встречный иск об уменьшении размера неустойки и взыскании с истца неосновательного обогащения и процентов.
После частичного удовлетворения встречных исков ответчик обратился в суд с заявлением об индексации.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении заявления и направил вопрос на новое рассмотрение, руководствуясь следующим.
Согласно пункту 4 Официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.12.2021 № 915, вступившим в силу c 01.01.2022 (далее - Методология), индекс потребительских цен на товары и услуги (далее - индекс, ИПЦ) используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены.
ИПЦ с 01.01.2022 рассчитывается в соответствии с данной Методологией.
Таким образом, исходя из методики расчета ежемесячного индекса потребительских цен сумма индексации определяется цепным методом - перемножением соответствующих индексов - от индекса за следующий месяц после вынесения решения судом до месяца фактического его исполнения. При этом индексация производится со дня вынесения решения суда по день его исполнения
Сумма индексации определена ответчиком за период с 19.03.2022 по 14.11.2022. При этом расчет составлен таким образом, что получаемую за предыдущий месяц сумму индексации взыскатель прибавляет к присужденной сумме, и уже с новой полученной суммы исчисляет индексацию за текущий и последующий периоды (то есть производит расчет индексации нарастающим итогом).
Суммы, полученные в результате индексации взысканных денежных средств за более ранние периоды неисполнения судебного акта, не подлежат суммированию с присужденной суммой при исчислении размера индексации за последующие периоды, в связи с чем капитализация сумм индексации не осуществляется.
(Определение СКЭС ВС РФ от 22.08.2024 г. № 307-ЭС23-877 по делу № А56-15599/21)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков неустойки.
Ответчиком предъявлен встречный иск об уменьшении размера неустойки и взыскании с истца неосновательного обогащения и процентов.
После частичного удовлетворения встречных исков ответчик обратился в суд с заявлением об индексации.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении заявления и направил вопрос на новое рассмотрение, руководствуясь следующим.
Согласно пункту 4 Официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 15.12.2021 № 915, вступившим в силу c 01.01.2022 (далее - Методология), индекс потребительских цен на товары и услуги (далее - индекс, ИПЦ) используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране. ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены.
ИПЦ с 01.01.2022 рассчитывается в соответствии с данной Методологией.
Таким образом, исходя из методики расчета ежемесячного индекса потребительских цен сумма индексации определяется цепным методом - перемножением соответствующих индексов - от индекса за следующий месяц после вынесения решения судом до месяца фактического его исполнения. При этом индексация производится со дня вынесения решения суда по день его исполнения
Сумма индексации определена ответчиком за период с 19.03.2022 по 14.11.2022. При этом расчет составлен таким образом, что получаемую за предыдущий месяц сумму индексации взыскатель прибавляет к присужденной сумме, и уже с новой полученной суммы исчисляет индексацию за текущий и последующий периоды (то есть производит расчет индексации нарастающим итогом).
Суммы, полученные в результате индексации взысканных денежных средств за более ранние периоды неисполнения судебного акта, не подлежат суммированию с присужденной суммой при исчислении размера индексации за последующие периоды, в связи с чем капитализация сумм индексации не осуществляется.
(Определение СКЭС ВС РФ от 22.08.2024 г. № 307-ЭС23-877 по делу № А56-15599/21)
Нельзя отнимать у недееспособных инвалидов их единственную пенсию
Законный представитель недееспособного лица обратился в суд с иском об оспаривании постановлений пристава.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что, когда пенсия (страховая пенсия по инвалидности) является для должника-гражданина единственным источником существования, то при определении размера удержания из данного источника дохода надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, с тем чтобы обеспечить должнику условия, необходимые для его нормального существования, и реализацию его социально-экономических прав.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, законный представитель неоднократно обращался в с заявлениями в рамках возбужденных исполнительных производств, где в том числе указывал на факт недееспособности лица, сообщала, что оно является инвалидом II группы бессрочно и как лицо, имеющее психическое расстройство, не может понимать значения своих действий и (или) руководить ими; представлял документы, удостоверяющие его статус опекуна. Также указывал, что социальная пенсия по инвалидности, на которую было обращено взыскание, является единственным источником существования лица.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 37-КАД24-2-К1)
Законный представитель недееспособного лица обратился в суд с иском об оспаривании постановлений пристава.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, указав на то, что, когда пенсия (страховая пенсия по инвалидности) является для должника-гражданина единственным источником существования, то при определении размера удержания из данного источника дохода надлежит учитывать в числе прочего размер этой пенсии, с тем чтобы обеспечить должнику условия, необходимые для его нормального существования, и реализацию его социально-экономических прав.
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, законный представитель неоднократно обращался в с заявлениями в рамках возбужденных исполнительных производств, где в том числе указывал на факт недееспособности лица, сообщала, что оно является инвалидом II группы бессрочно и как лицо, имеющее психическое расстройство, не может понимать значения своих действий и (или) руководить ими; представлял документы, удостоверяющие его статус опекуна. Также указывал, что социальная пенсия по инвалидности, на которую было обращено взыскание, является единственным источником существования лица.
(Определение СКАД ВС РФ от 07.08.2024 г. № 37-КАД24-2-К1)
Если срок подачи заявления пропущен по причине судебного спора, то он не пропущен
Гражданин обратился в суд с иском к администрации о признании права собственности на земельный участок.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствуясь следующим.
При обращении истца в администрацию в установленный законом срок, он имел право на завершение оформления своего права на земельный участок, в чем ему было отказано по формальным основаниям, в связи с наличием описки в имени при всех прочих совпадающих сведениях.
Данную опечатку он смог исправить только в судебном порядке, путем подачи заявления об установлении юридического факта.
С учетом изложенного довод апелляционного суда об отсутствии у истца права на получение земельного участка ввиду пропуска срока для обращения в орган местного самоуправления противоречит существу установленных обстоятельств спора.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 127-КГ24-8-К4)
Гражданин обратился в суд с иском к администрации о признании права собственности на земельный участок.
ВС РФ направил дело на новое апелляционное рассмотрение, руководствуясь следующим.
При обращении истца в администрацию в установленный законом срок, он имел право на завершение оформления своего права на земельный участок, в чем ему было отказано по формальным основаниям, в связи с наличием описки в имени при всех прочих совпадающих сведениях.
Данную опечатку он смог исправить только в судебном порядке, путем подачи заявления об установлении юридического факта.
С учетом изложенного довод апелляционного суда об отсутствии у истца права на получение земельного участка ввиду пропуска срока для обращения в орган местного самоуправления противоречит существу установленных обстоятельств спора.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 127-КГ24-8-К4)
За добровольное размещение в одиночной камере компенсация не полагается
Гражданин обратился в суд с иском к ФСИН о признании незаконными действий, выразившихся в его одиночном содержании в камерах режимного корпуса и присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение, исходя из отсутствия жалоб истца на одиночное содержание в прокуратуру или иные органы во время отбывания наказания, после нахождения в течение более 5 месяцев в камере в одиночестве сам обратился к начальнику исправительного учреждения с заявлением о размещении его в одиночной камере, что свидетельствует о добровольности такого выбора, что исключает причинение осуждённому каких-либо страданий и умаление человеческого достоинства.
Кроме того, ответчик обращал внимание, что во время ежедневного обхода камер, в ходе которого от осуждённых принимаются предложения, заявления и ходатайства как в письменном, так и в устном виде, подлежащие записи в журналы приёма, жалоб от истца не поступало, им не представлено доказательств нарушения прав, актов прокурорского реагирования не имеется.
Истец ранее обращался в ЕСПЧ с жалобами на ненадлежащие условия содержания, однако не ставил вопрос о незаконности содержания в одиночной камере.
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 82-КАД24-2-К7)
Гражданин обратился в суд с иском к ФСИН о признании незаконными действий, выразившихся в его одиночном содержании в камерах режимного корпуса и присуждении компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении.
ВС РФ отменил акты нижестоящих судов об удовлетворении иска и направил дело на новое рассмотрение, исходя из отсутствия жалоб истца на одиночное содержание в прокуратуру или иные органы во время отбывания наказания, после нахождения в течение более 5 месяцев в камере в одиночестве сам обратился к начальнику исправительного учреждения с заявлением о размещении его в одиночной камере, что свидетельствует о добровольности такого выбора, что исключает причинение осуждённому каких-либо страданий и умаление человеческого достоинства.
Кроме того, ответчик обращал внимание, что во время ежедневного обхода камер, в ходе которого от осуждённых принимаются предложения, заявления и ходатайства как в письменном, так и в устном виде, подлежащие записи в журналы приёма, жалоб от истца не поступало, им не представлено доказательств нарушения прав, актов прокурорского реагирования не имеется.
Истец ранее обращался в ЕСПЧ с жалобами на ненадлежащие условия содержания, однако не ставил вопрос о незаконности содержания в одиночной камере.
(Определение СКАД ВС РФ от 31.07.2024 г. № 82-КАД24-2-К7)
Ошибочное освобождение от долгов не спасет от исполнительного листа
Кредитор обратился в суд с заявлением о выдаче в отношении должника исполнительного листа после завершения процедуры банкротства и освобождения гражданина от обязательств.
ВС РФ удовлетворил заявление, указав на то, что процессуальная реализация права кредитора на сохранение обязательства должника перед ним возможна как на стадии завершения реализации имущества гражданина, так и впоследствии, если случаи, являющиеся основанием для неприменения правил об освобождении от исполнения обязательств выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Препятствием для выдачи исполнительного листа кредитору послужил судебный акт, в котором суд сослался на отсутствие обстоятельств, препятствующих освобождению должника от обязательств.
Между тем все обстоятельства, имевшие значение для сохранения обязательства перед кредитором, изложены кредитором при подаче заявления о включении требования в реестр, существовали на момент принятия судебного акта о завершении процедуры и были известны лицам, участвующим в деле о банкротстве, и суду.
Исходя из этого должник не вправе был рассчитывать на освобождение от обязательств перед кредитором, а кредитор имел все основания на исполнение обязательства после завершения процедуры банкротства должника. Будучи осведомленными об этих обстоятельствах, ни финансовый управляющий, ни должник этот вопрос при завершении процедуры не ставили.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС24-1191 по делу № А41-28747/17)
Кредитор обратился в суд с заявлением о выдаче в отношении должника исполнительного листа после завершения процедуры банкротства и освобождения гражданина от обязательств.
ВС РФ удовлетворил заявление, указав на то, что процессуальная реализация права кредитора на сохранение обязательства должника перед ним возможна как на стадии завершения реализации имущества гражданина, так и впоследствии, если случаи, являющиеся основанием для неприменения правил об освобождении от исполнения обязательств выявлены после завершения реализации имущества гражданина.
Препятствием для выдачи исполнительного листа кредитору послужил судебный акт, в котором суд сослался на отсутствие обстоятельств, препятствующих освобождению должника от обязательств.
Между тем все обстоятельства, имевшие значение для сохранения обязательства перед кредитором, изложены кредитором при подаче заявления о включении требования в реестр, существовали на момент принятия судебного акта о завершении процедуры и были известны лицам, участвующим в деле о банкротстве, и суду.
Исходя из этого должник не вправе был рассчитывать на освобождение от обязательств перед кредитором, а кредитор имел все основания на исполнение обязательства после завершения процедуры банкротства должника. Будучи осведомленными об этих обстоятельствах, ни финансовый управляющий, ни должник этот вопрос при завершении процедуры не ставили.
(Определение СКЭС ВС РФ от 23.08.2024 г. № 305-ЭС24-1191 по делу № А41-28747/17)
Подназначение наследника сильнее наследственной трансмиссии
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о выделении супружеской доли из наследственной массы, ссылаясь на переход к истцу права наследования в порядке наследственной трансмиссии после смерти супруга.
Ответчик предъявил встречный иск о признании квартиры его личным имуществом.
Соответчик также подал иск о признании права на обязательную долю в наследстве.
ВС РФ, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, обратил внимание на следующее.
Наследник по завещанию (супруг истца) умер через четыре дня после смерти наследодателя, не успев принять наследство. Однако на такой случай наследодатель в своем завещании от 31 мая 1993 г. наследнику подназначил другого наследника - своего внука. Названное завещание не отменено, при этом подназначение завещателем наследника правовой оценки суда апелляционной инстанции не получило.
Вывод суда апелляционной инстанции о том, что право на причитавшееся супругу истца наследство переходит к его наследникам по закону (супруге и их детям) в порядке наследственной трансмиссии, сделан с существенным нарушением норм материального права, поскольку применение наследственной трансмиссии при наличии в завещании подназначенного наследника невозможно.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 5-КГ24-82-К2)
Истец обратился в суд с иском к ответчикам о выделении супружеской доли из наследственной массы, ссылаясь на переход к истцу права наследования в порядке наследственной трансмиссии после смерти супруга.
Ответчик предъявил встречный иск о признании квартиры его личным имуществом.
Соответчик также подал иск о признании права на обязательную долю в наследстве.
ВС РФ, направляя дело на новое апелляционное рассмотрение, обратил внимание на следующее.
Наследник по завещанию (супруг истца) умер через четыре дня после смерти наследодателя, не успев принять наследство. Однако на такой случай наследодатель в своем завещании от 31 мая 1993 г. наследнику подназначил другого наследника - своего внука. Названное завещание не отменено, при этом подназначение завещателем наследника правовой оценки суда апелляционной инстанции не получило.
Вывод суда апелляционной инстанции о том, что право на причитавшееся супругу истца наследство переходит к его наследникам по закону (супруге и их детям) в порядке наследственной трансмиссии, сделан с существенным нарушением норм материального права, поскольку применение наследственной трансмиссии при наличии в завещании подназначенного наследника невозможно.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 5-КГ24-82-К2)
Нельзя оспорить проверку, которой не было
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании приказа казначейства о назначении внеплановой выездной проверки.
ВС РФ оставил в силе акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявления, указав на то, что в оспариваемом приказе казначейством определен перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия: проверка осуществления расходов бюджета территориального фонда ОМС в части средств территориальной программы обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и федерального бюджета, в том числе на завершение расчетов в части реализации программы обязательного медицинского страхования в 2020 – 2021 годах, что не выходит за пределы компетенции казначейства.
При этом следует отметить, что проверка казначейства в отношении общества фактически не проводилась. Как указало казначейство в отзыве на кассационную жалобу и стороны подтвердили это в судебном заседании Судебной коллегии, проверка была приостановлена в связи с неполным представлением обществом документов и информации с 25 июля 2022 г. на 499 рабочих дней, а в соответствии с приказом казначейства проверка прекращена.
Общество не указало, какие именно его права были нарушены оспариваемым приказом исходя из принципов бюджетного регулирования, какие его права подлежат восстановлению путем признания оспариваемого приказа недействительным с учетом того, что проверка казначейством не проводилась, самостоятельно прекращена назначившим ее органом, неблагоприятных последствий для общества не повлекла. Какая-либо правовая неопределенность в вопросе реализации заявителем своих прав отсутствует.
(Определение СКЭС ВС РФ от 27.08.2024 г. № 304-ЭС24-1886 по делу № А67-6227/22)
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании приказа казначейства о назначении внеплановой выездной проверки.
ВС РФ оставил в силе акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении заявления, указав на то, что в оспариваемом приказе казначейством определен перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия: проверка осуществления расходов бюджета территориального фонда ОМС в части средств территориальной программы обязательного медицинского страхования, источником финансового обеспечения которой являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и федерального бюджета, в том числе на завершение расчетов в части реализации программы обязательного медицинского страхования в 2020 – 2021 годах, что не выходит за пределы компетенции казначейства.
При этом следует отметить, что проверка казначейства в отношении общества фактически не проводилась. Как указало казначейство в отзыве на кассационную жалобу и стороны подтвердили это в судебном заседании Судебной коллегии, проверка была приостановлена в связи с неполным представлением обществом документов и информации с 25 июля 2022 г. на 499 рабочих дней, а в соответствии с приказом казначейства проверка прекращена.
Общество не указало, какие именно его права были нарушены оспариваемым приказом исходя из принципов бюджетного регулирования, какие его права подлежат восстановлению путем признания оспариваемого приказа недействительным с учетом того, что проверка казначейством не проводилась, самостоятельно прекращена назначившим ее органом, неблагоприятных последствий для общества не повлекла. Какая-либо правовая неопределенность в вопросе реализации заявителем своих прав отсутствует.
(Определение СКЭС ВС РФ от 27.08.2024 г. № 304-ЭС24-1886 по делу № А67-6227/22)
Банк обратился в суд с иском к гражданину об обращении взыскания на заложенный автомобиль.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, обратив внимание на следующее.
Решением районного суда от 27 октября 2016 г. с заемщика (третьего лица) взыскана задолженность по кредитному договору и обращено взыскание на автомобиль. Однако в ходе исполнительного производства установлено, что собственником данного транспортного средства является ответчик.
Ссылаясь на то, что банк узнал о переходе права собственности на автомобиль к ответчику в 2021 году, суд не определил в качестве юридически значимого и не поставил на обсуждение сторон вопрос о том, в силу каких обстоятельств банку при условии разумности и добросовестности его действий потребовалось ещё почти шесть лет, чтобы узнать о состоявшемся в 2013 году переходе права собственности на заложенный автомобиль.
(Определение СКГД ВС РФ от 06.08.2024 г. № 41-КГ24-27-К4)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM