У арбитражных управляющих тоже есть чувства
Управляющий обратился в суд с требованием о взыскании с кредиторов должника-банкрота убытков в виде расходов на оплату услуг представителя и морального вреда, возникших в результате рассмотрения Росреестром жалобы на совершение управляющим административного правонарушения.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении требований, отметил, что управляющий имеет право на возмещение за счет кредиторов расходов, понесенных им для своей защиты от обвинения в совершении административного правонарушения.
Суд первой инстанции правомерно принял во внимание, что инициатором возбуждения дела о привлечении управляющего к административной ответственности явились указанные юридические лица и, как следствие, именно с их действиями связаны убытки, понесенные управляющим. При этом в данном случае расходы на юридическую помощь не подлежали компенсации за счет конкурсной массы должника.
Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда. Так, например, суд может взыскать компенсацию морального вреда, причиненного гражданину, в отношении которого осуществлялось административное преследование, но дело было прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения.
Рассматривая данный обособленный спор, суд первой инстанции признал доказанным факт нарушения личных неимущественных прав управляющего, так как было установлено, что ответчики причинили ему нравственные страдания, вызванные её переживаниями из-за необоснованных обвинений с их стороны в совершении административного правонарушения. Суд исходил из того, что необоснованное обвинение в совершении правонарушения во всяком случае вызывает у человека, как минимум, негативные переживания.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03.10.2023 г. № 305-ЭС19-22493(50) по делу № А40-245757/15)
Управляющий обратился в суд с требованием о взыскании с кредиторов должника-банкрота убытков в виде расходов на оплату услуг представителя и морального вреда, возникших в результате рассмотрения Росреестром жалобы на совершение управляющим административного правонарушения.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении требований, отметил, что управляющий имеет право на возмещение за счет кредиторов расходов, понесенных им для своей защиты от обвинения в совершении административного правонарушения.
Суд первой инстанции правомерно принял во внимание, что инициатором возбуждения дела о привлечении управляющего к административной ответственности явились указанные юридические лица и, как следствие, именно с их действиями связаны убытки, понесенные управляющим. При этом в данном случае расходы на юридическую помощь не подлежали компенсации за счет конкурсной массы должника.
Отсутствие в законодательном акте прямого указания на возможность компенсации причиненных нравственных или физических страданий по конкретным правоотношениям не означает, что потерпевший не имеет права на компенсацию морального вреда. Так, например, суд может взыскать компенсацию морального вреда, причиненного гражданину, в отношении которого осуществлялось административное преследование, но дело было прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения.
Рассматривая данный обособленный спор, суд первой инстанции признал доказанным факт нарушения личных неимущественных прав управляющего, так как было установлено, что ответчики причинили ему нравственные страдания, вызванные её переживаниями из-за необоснованных обвинений с их стороны в совершении административного правонарушения. Суд исходил из того, что необоснованное обвинение в совершении правонарушения во всяком случае вызывает у человека, как минимум, негативные переживания.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03.10.2023 г. № 305-ЭС19-22493(50) по делу № А40-245757/15)
Несвоевременное устранение арендатором нарушений в отношении земельного участка является основанием для расторжения договора
Арендодатель обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора аренды земельного участка, указывая на ненадлежащее использование земельных участков сельскохозяйственного назначения (зарастание участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью, перекрытие почвы отходами животноводства, строительными, бытовыми отходами и щебнем, неиспользование участков в сельскохозяйственном обороте), в результате которых истец, как собственник земельных участков, был привлечен к административной ответственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, отметил, что суды основывали свои выводы на обстоятельствах, свидетельствующих о нарушении ответчиком норм земельного законодательства, а также о возможности сохранения арендных отношений в связи с принятием им мер, направленных на восстановление земель, в том числе с учетом проекта рекультивации.
Между тем принятие ответчиком мер, направленных на устранение допущенных нарушений в соответствии с проектом рекультивации, не свидетельствует об устранении нарушений в разумный срок, поскольку, как установлено судами, последний этап рекультивации предусматривал окончание работ не ранее 2026 года, т.е. за пределом срока действия договора.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03ю10.2023 г. № 307-ЭС23-4333 по делу № А56-5020/22)
Арендодатель обратился в суд с иском к ответчику о расторжении договора аренды земельного участка, указывая на ненадлежащее использование земельных участков сельскохозяйственного назначения (зарастание участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью, перекрытие почвы отходами животноводства, строительными, бытовыми отходами и щебнем, неиспользование участков в сельскохозяйственном обороте), в результате которых истец, как собственник земельных участков, был привлечен к административной ответственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, отметил, что суды основывали свои выводы на обстоятельствах, свидетельствующих о нарушении ответчиком норм земельного законодательства, а также о возможности сохранения арендных отношений в связи с принятием им мер, направленных на восстановление земель, в том числе с учетом проекта рекультивации.
Между тем принятие ответчиком мер, направленных на устранение допущенных нарушений в соответствии с проектом рекультивации, не свидетельствует об устранении нарушений в разумный срок, поскольку, как установлено судами, последний этап рекультивации предусматривал окончание работ не ранее 2026 года, т.е. за пределом срока действия договора.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03ю10.2023 г. № 307-ЭС23-4333 по делу № А56-5020/22)
Нельзя дважды взыскать за одно и то же
В рамках дела о банкротстве кредитор обратился в суд с заявлением о привлечении бенефициара должника к субсидиарной ответственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, указал на то, что ответчик уже был привлечен к ответственности за причинение убытков обществу в сумме, превышающей предел субсидиарной ответственности. Взыскание с него же дополнительного возмещения по второму требованию (в форме привлечения к субсидиарной ответственности или же в качестве компенсации иных корпоративных убытков) направлено на нивелирование потерь общества, которые, в конечном счете, должны были относиться на лиц, обладающих правом на получение ликвидационной квоты. Однако именно ответчик являлся таким лицом: он был фактическим руководителем и единственным бенефициаром (участником) общества. Следовательно, отсутствовал субъект, чей правомерный интерес подлежал защите при разрешении второго требования, что является достаточным основанием для отказа в его удовлетворении.
(Определение СКЭС ВС РФ от 28.09.2023 г. № 306-ЭС20-15413 (3) по делу № А57-12609/17)
В рамках дела о банкротстве кредитор обратился в суд с заявлением о привлечении бенефициара должника к субсидиарной ответственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, указал на то, что ответчик уже был привлечен к ответственности за причинение убытков обществу в сумме, превышающей предел субсидиарной ответственности. Взыскание с него же дополнительного возмещения по второму требованию (в форме привлечения к субсидиарной ответственности или же в качестве компенсации иных корпоративных убытков) направлено на нивелирование потерь общества, которые, в конечном счете, должны были относиться на лиц, обладающих правом на получение ликвидационной квоты. Однако именно ответчик являлся таким лицом: он был фактическим руководителем и единственным бенефициаром (участником) общества. Следовательно, отсутствовал субъект, чей правомерный интерес подлежал защите при разрешении второго требования, что является достаточным основанием для отказа в его удовлетворении.
(Определение СКЭС ВС РФ от 28.09.2023 г. № 306-ЭС20-15413 (3) по делу № А57-12609/17)
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании убытков с ФССП в связи с наложением ареста на транспортное средство, являвшееся предметом заключенного истцом договора купли-продажи, что повлекло необходимость оплаты истцом продавцу задатка в двойном размере.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, отметил, что делая вывод об отсутствии оснований для уплаты продавцом двойной суммы задатка, суды не дали оценки тому, когда наступили обстоятельства невозможности исполнения - до или после возникновения обязательства.
Также при разрешении вопроса о том, ответственна ли сторона продавца за неисполнения обязательства перед покупателем, суды не поставили на обсуждение лиц, участвующих в деле, вопрос о том, должен ли был продавец, действуя разумно и добросовестно по отношению к покупателю, заверяя последнего об отсутствии обременении товара, проверить данное обстоятельство и принять меры к его устранению.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 39-КГ23-10-К1)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стоимость годных остатков застрахованного имущества может определяться на основании рыночной оценки
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика страхового возмещения.
В обоснование иска страхователь указал на то, что в результате ДТП наступила конструктивная гибель застрахованного по договору КАСКО имущества, при этом ответчик отказал в выплате страхового возмещения, ссылаясь на то, что стоимость годных остатков, определенная по результатам торгов, превышает страховую сумму, отклонив ссылку истца на представленную им оценку стоимости годных остатков, произведенную расчетным способом.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, отметил, что для правильного разрешения спора судам надлежало установить действительную стоимость годных остатков автомобиля истца.
По настоящему делу условиями договора страхования, сформулированными страховщиком, в отличие от положений закона, в случае, признаваемом полной гибелью застрахованного имущества, страховое возмещение, подлежащее выплате потребителю, определяется не за вычетом действительной рыночной стоимости оставшихся у потребителя годных остатков, а за вычетом суммы максимального предложения, произвольно сделанного любым участником аукциона. При этом данное предложение, на основании которого уменьшается страховое возмещение, является субъективным, не поставленным в зависимость от действительной стоимости годных остатков.
Более того, в определенных условиях может сложиться ситуация при которой страховщик фактически полностью освобождается от обязанности по равноценному встречному предоставлению потребителю, оплатившему его услуги, а договор страхования теряет для потребителя какой-либо экономический смысл, что не соответствует самому понятию страхования и противоречит целям организации страхового дела, к которым отнесено обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении страховых случаев.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 88-КГ23-5-К8)
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика страхового возмещения.
В обоснование иска страхователь указал на то, что в результате ДТП наступила конструктивная гибель застрахованного по договору КАСКО имущества, при этом ответчик отказал в выплате страхового возмещения, ссылаясь на то, что стоимость годных остатков, определенная по результатам торгов, превышает страховую сумму, отклонив ссылку истца на представленную им оценку стоимости годных остатков, произведенную расчетным способом.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, отметил, что для правильного разрешения спора судам надлежало установить действительную стоимость годных остатков автомобиля истца.
По настоящему делу условиями договора страхования, сформулированными страховщиком, в отличие от положений закона, в случае, признаваемом полной гибелью застрахованного имущества, страховое возмещение, подлежащее выплате потребителю, определяется не за вычетом действительной рыночной стоимости оставшихся у потребителя годных остатков, а за вычетом суммы максимального предложения, произвольно сделанного любым участником аукциона. При этом данное предложение, на основании которого уменьшается страховое возмещение, является субъективным, не поставленным в зависимость от действительной стоимости годных остатков.
Более того, в определенных условиях может сложиться ситуация при которой страховщик фактически полностью освобождается от обязанности по равноценному встречному предоставлению потребителю, оплатившему его услуги, а договор страхования теряет для потребителя какой-либо экономический смысл, что не соответствует самому понятию страхования и противоречит целям организации страхового дела, к которым отнесено обеспечение защиты имущественных интересов физических и юридических лиц, РФ, субъектов РФ и муниципальных образований при наступлении страховых случаев.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 88-КГ23-5-К8)
Страховщик китайский, суд - российский
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика страхового возмещения, мотивируя свои требования тем, что между истцом и третьим лицом был заключен контракт ВЭД на поставку, товар по которому был застрахован ответчиком, а также фактом наступления страхового случая.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов о возвращении иска, указал на то, что отсутствие прямого указания во внешнеэкономическом договоре на выбор суда конкретного государства как места разрешения спора (отсутствие пророгационного соглашения в договоре) не свидетельствует автоматически, как посчитал суд первой инстанции, об отсутствии компетенции судов соответствующего государства по разрешению конкретного спора. Суд должен в целях определения своей международной компетенции проверить наличие признаков тесной связи спорного правоотношения с территорией РФ в целях установления специальных оснований международной компетенции.
В настоящем случае заявитель неоднократно указывал на представление в материалы дела доказательств, подтверждающих, что местом исполнения обязательств, в том числе денежных, является город Новороссийск, а именно - контракт и страховой полис. Кроме того, он отмечал, что повреждения груза были зафиксированы после прибытия в порт Новороссийск.
Компания, как указывал заявитель, заключая договор страхования в пользу заявителя и определяя место исполнения обязательства как город Новороссийск, фактически согласилась с компетенцией арбитражных судов Российской Федерации на рассмотрение споров, вытекающих из договора.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.10.2023 г. № 308-ЭС23-10334 по делу № А32-57787/22)
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика страхового возмещения, мотивируя свои требования тем, что между истцом и третьим лицом был заключен контракт ВЭД на поставку, товар по которому был застрахован ответчиком, а также фактом наступления страхового случая.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов о возвращении иска, указал на то, что отсутствие прямого указания во внешнеэкономическом договоре на выбор суда конкретного государства как места разрешения спора (отсутствие пророгационного соглашения в договоре) не свидетельствует автоматически, как посчитал суд первой инстанции, об отсутствии компетенции судов соответствующего государства по разрешению конкретного спора. Суд должен в целях определения своей международной компетенции проверить наличие признаков тесной связи спорного правоотношения с территорией РФ в целях установления специальных оснований международной компетенции.
В настоящем случае заявитель неоднократно указывал на представление в материалы дела доказательств, подтверждающих, что местом исполнения обязательств, в том числе денежных, является город Новороссийск, а именно - контракт и страховой полис. Кроме того, он отмечал, что повреждения груза были зафиксированы после прибытия в порт Новороссийск.
Компания, как указывал заявитель, заключая договор страхования в пользу заявителя и определяя место исполнения обязательства как город Новороссийск, фактически согласилась с компетенцией арбитражных судов Российской Федерации на рассмотрение споров, вытекающих из договора.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.10.2023 г. № 308-ЭС23-10334 по делу № А32-57787/22)
Раз сам добровольно выплатил страховое возмещения, назад забрать не получится
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, ссылаясь на то, что им в пользу ответчика было выплачено страховое возмещение по соглашению, однако впоследствии, на основании экспертизы, было установлено, что повреждения имущества ответчика не могли возникнуть в рамках заявленного в качестве страхового случая ДТП.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении иска, указал на то, что страховое возмещение страховщиком выплачено в денежной форме без проведения независимой технической экспертизы и независимой экспертизы (оценки) на основании соглашения, заключённого страховщиком с потерпевшими.
Удовлетворяя требования на основании положений о неосновательном обогащении, судебные инстанции не учли, что названное выше соглашение между потерпевшим и страховщиком не оспорено и недействительным не признано, а следовательно, правовое основание для выплаты не отпало.
С учётом изложенного применение судами норм о неосновательном обогащении в данном случае нельзя признать правильным.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 51-КГ23-5-К8)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неосновательного обогащения, ссылаясь на то, что им в пользу ответчика было выплачено страховое возмещение по соглашению, однако впоследствии, на основании экспертизы, было установлено, что повреждения имущества ответчика не могли возникнуть в рамках заявленного в качестве страхового случая ДТП.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении иска, указал на то, что страховое возмещение страховщиком выплачено в денежной форме без проведения независимой технической экспертизы и независимой экспертизы (оценки) на основании соглашения, заключённого страховщиком с потерпевшими.
Удовлетворяя требования на основании положений о неосновательном обогащении, судебные инстанции не учли, что названное выше соглашение между потерпевшим и страховщиком не оспорено и недействительным не признано, а следовательно, правовое основание для выплаты не отпало.
С учётом изложенного применение судами норм о неосновательном обогащении в данном случае нельзя признать правильным.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 51-КГ23-5-К8)
Наличие у иностранной компании посреднического статуса исключает возможность применения соглашений об избежании двойного налогообложения
Банк обратился в суд с требованием об оспаривании решения налоговой о привлечении его к ответственности в виде штрафа и доначислений.
Привлечение банка к налоговой ответственности произошло в результате неправомерного, по мнению налогового органа, применения им пониженной ставки по налогу на прибыль иностранных организаций при выплате дохода в виде процентов по субординированным займам Сингапурской компании, не имеющей фактического права на полученный доход, а действующей в качестве агента (посредника).
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, обратил внимание на то, что при проверке законности применения банком пониженной ставки налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ при выплате в адрес иностранной компании дохода в виде процентов по субординированным займам, судам при рассмотрении данного спора следовало на основании представленных сторонами доказательств оценить, являлось ли лицо, претендующее на использование льгот (пониженных ставок и освобождений), предусмотренных соглашением об избежании двойного налогообложения, фактическим получателем (бенефициарным собственником) соответствующего дохода.
Следует согласиться с позицией налогового органа о том, что установление посреднического статуса компании, независимо от иных обстоятельств заключения сделок, автоматически означает отсутствие у такого лица фактического права на доход. Иное противоречит как цели избежания двойного налогообложения (его не происходит, так как у посредника облагается в стране его резидентства лишь его вознаграждение от принципала, а не проценты, дивиденды или роялти), так и цели предотвращения уклонения от уплаты налогов (фактический получатель процентов – резидент государства, с которым международный договор не заключен, пользуется льготами и преимуществами Соглашения).
При этом следует отметить, что высокий уровень реального экономического присутствия компании в Республике Сингапур и осуществление ею предпринимательской деятельности, вопреки выводам судов, не имели правового значения для разрешения спора в ситуации, когда получатель дохода выполнял в рамках договоров субординированного займа посреднические функции в интересах иного лица.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.10.2023 № по делу № 305-ЭС23-13710 А40-121109/22)
Банк обратился в суд с требованием об оспаривании решения налоговой о привлечении его к ответственности в виде штрафа и доначислений.
Привлечение банка к налоговой ответственности произошло в результате неправомерного, по мнению налогового органа, применения им пониженной ставки по налогу на прибыль иностранных организаций при выплате дохода в виде процентов по субординированным займам Сингапурской компании, не имеющей фактического права на полученный доход, а действующей в качестве агента (посредника).
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, обратил внимание на то, что при проверке законности применения банком пониженной ставки налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ при выплате в адрес иностранной компании дохода в виде процентов по субординированным займам, судам при рассмотрении данного спора следовало на основании представленных сторонами доказательств оценить, являлось ли лицо, претендующее на использование льгот (пониженных ставок и освобождений), предусмотренных соглашением об избежании двойного налогообложения, фактическим получателем (бенефициарным собственником) соответствующего дохода.
Следует согласиться с позицией налогового органа о том, что установление посреднического статуса компании, независимо от иных обстоятельств заключения сделок, автоматически означает отсутствие у такого лица фактического права на доход. Иное противоречит как цели избежания двойного налогообложения (его не происходит, так как у посредника облагается в стране его резидентства лишь его вознаграждение от принципала, а не проценты, дивиденды или роялти), так и цели предотвращения уклонения от уплаты налогов (фактический получатель процентов – резидент государства, с которым международный договор не заключен, пользуется льготами и преимуществами Соглашения).
При этом следует отметить, что высокий уровень реального экономического присутствия компании в Республике Сингапур и осуществление ею предпринимательской деятельности, вопреки выводам судов, не имели правового значения для разрешения спора в ситуации, когда получатель дохода выполнял в рамках договоров субординированного займа посреднические функции в интересах иного лица.
(Определение СКЭС ВС РФ от 06.10.2023 № по делу № 305-ЭС23-13710 А40-121109/22)
Даже законно осужденные имеют право на компенсацию
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с уголовным преследованием.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что кассационным судом была констатирована судебная ошибка, в результате которой истец необоснованно отбыл наказание в виде 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима вместо 5 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, как следует из материалов дела, исковое заявление подавалось истцом по мотиву незаконного лишения его свободы на больший срок, чем это положено по закону, и на основании положений гражданского законодательства, а не в связи с реабилитацией, что также не было учтено судами.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 18-КГ23-117-К4)
Гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с уголовным преследованием.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что кассационным судом была констатирована судебная ошибка, в результате которой истец необоснованно отбыл наказание в виде 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима вместо 5 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме того, как следует из материалов дела, исковое заявление подавалось истцом по мотиву незаконного лишения его свободы на больший срок, чем это положено по закону, и на основании положений гражданского законодательства, а не в связи с реабилитацией, что также не было учтено судами.
(Определение СКГД ВС РФ от 12.09.2023 г. № 18-КГ23-117-К4)
Гражданин Армении обратился в суд с требованием об оспаривании отказа в приеме его в гражданство РФ.
В качестве основания для отказа МВД указало на то, что истец своими действиями создаёт угрозу безопасности РФ, имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории РФ и назначенные судами наказания по уголовным делам в виде штрафов им не исполнены.
ВС РФ, направляя спор на новое рассмотрение, отметил, что суды не выполнили необходимых действий для правильного разрешения спора: письмо органа безопасности, послужившее основанием для принятия оспариваемого решения об отклонении заявления о приёме в гражданство, в материалы административного дела ответчиком не представлено и судами по собственной инициативе истребовано не было.
Одним из обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения настоящего административного дела, является установление результатов согласования с территориальным органом безопасности решения о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поскольку в случае выявления оснований для отклонения заявлений названный орган направляет письменное сообщение об этом с обязательной ссылкой на соответствующую норму федерального закона.
(Определение СКГД ВС РФ от 20.09.2023 г. № 18-КАД23-51-К4)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мало просто исполнить, надо исполнить в срок
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения в полном объеме.
ВС РФ, отменяя акты об отказе в удовлетворении иска, обратил внимание на то, что для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку необходимо не только исполнение решения финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, установленные законом.
(Определение СКГД ВС РФ от 19.09.2023 г. № 5-КГ23-89-К2)
Истец обратился в суд с иском о взыскании со страховщика неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения в полном объеме.
ВС РФ, отменяя акты об отказе в удовлетворении иска, обратил внимание на то, что для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку необходимо не только исполнение решения финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, установленные законом.
(Определение СКГД ВС РФ от 19.09.2023 г. № 5-КГ23-89-К2)
Нет банкротства - нет моратория
Истец обратился в суд с требованием об оспаривании постановлений пристава об обращении взыскания на заработную плату истца и об обращении взыскания на денежные средства на расчетных счетах в связи с введением моратория.
Истец полагал, что действие моратория на возбуждение дел о банкротстве распространялось на него как на гражданина, в отношении которого возбуждено исполнительное производство по имущественным взысканиям.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, отметил, что, с учетом того, что заявлений о банкротстве в отношении истца не было подано и доказательств отнесения истца к категории лиц, на которых распространяется указанный мораторий, материалы дела не содержат, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствовали.
Мораторий Шрёдингера
(Определение СКАД ВС РФ от 04.10.2023 № 10-КАД23-5-К2)
Истец обратился в суд с требованием об оспаривании постановлений пристава об обращении взыскания на заработную плату истца и об обращении взыскания на денежные средства на расчетных счетах в связи с введением моратория.
Истец полагал, что действие моратория на возбуждение дел о банкротстве распространялось на него как на гражданина, в отношении которого возбуждено исполнительное производство по имущественным взысканиям.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, отметил, что, с учетом того, что заявлений о банкротстве в отношении истца не было подано и доказательств отнесения истца к категории лиц, на которых распространяется указанный мораторий, материалы дела не содержат, основания для удовлетворения заявленных требований отсутствовали.
Если у должника есть имущество, за счет которого можно произвести исполнение, взыскать убытки с пристава не получится
Истец обратился в суд с иском о взыскании с пристава убытков в связи с несвоевременным принятием последним мер по обращению взыскания на имущество должника.
ВС РЫ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, указал на то, что возможность взыскания по исполнительному документу в рамках исполнительного производства в настоящем деле не была утрачена, поскольку должнику принадлежат доля в уставном капитале общества и транспортное средство, на которые наложен арест и за счёт средств от реализации которых, могут быть исполнены требования истца по исполнительному документу.
Следовательно, несмотря на то, что бездействие судебного пристава- исполнителя признано вступившим в законную силу судебным актом незаконным, данное обстоятельство, при наличии у должника имущества, на которое возможно обращение взыскания, само по себе не может быть расценено в качестве достаточного основания для возмещения убытков за счёт казны РФ.
(Определение СКГД ВС ПФ от 26.09.2023 г. № 67-КГ23-10-К8)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с пристава убытков в связи с несвоевременным принятием последним мер по обращению взыскания на имущество должника.
ВС РЫ, отменяя акты нижестоящих судов об удовлетворении требований, указал на то, что возможность взыскания по исполнительному документу в рамках исполнительного производства в настоящем деле не была утрачена, поскольку должнику принадлежат доля в уставном капитале общества и транспортное средство, на которые наложен арест и за счёт средств от реализации которых, могут быть исполнены требования истца по исполнительному документу.
Следовательно, несмотря на то, что бездействие судебного пристава- исполнителя признано вступившим в законную силу судебным актом незаконным, данное обстоятельство, при наличии у должника имущества, на которое возможно обращение взыскания, само по себе не может быть расценено в качестве достаточного основания для возмещения убытков за счёт казны РФ.
(Определение СКГД ВС ПФ от 26.09.2023 г. № 67-КГ23-10-К8)
«Мораторий закончился, а проценты так и не взыскали? Непорядок» © ВС РФ
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и процентов по договору оказания юридических услуг.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов в части отказа во взыскании процентов по дату фактического исполнения, отметил, что на момент вынесения апелляционным судом постановления срок действия моратория истек.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости повторного рассмотрения требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по существу.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03.10.2023 г. № 301-ЭС23-11334 по делу № А79-69/21)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и процентов по договору оказания юридических услуг.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов в части отказа во взыскании процентов по дату фактического исполнения, отметил, что на момент вынесения апелляционным судом постановления срок действия моратория истек.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости повторного рассмотрения требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по существу.
(Определение СКЭС ВС РФ от 03.10.2023 г. № 301-ЭС23-11334 по делу № А79-69/21)
Полностью оплаченный предварительный договор является основным
Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании предварительного договора купли-продажи недвижимости основным и признании за ним права собственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что заключенным
и поименованным как предварительный, предусмотрены обязанность ответчика передать истцу квартиру, находившуюся
в собственности у продавца на момент заключения договора, и обязанность истца как покупателя в полном объеме до заключения в будущем договора купли-продажи оплатить полную стоимость этой квартиры. При этом обязанность покупателя по полной оплате стоимости квартиры исполнена до подписания предварительного договора, что подтверждается содержанием его пункта, который представляет собой расписку продавца в получении от покупателя денежных средств.
Таким образом, предварительный договор не является таковым, а является основным договором купли-продажи, по условиям которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
(Определение СКГД ВС РФ от 03.10.2023 г. № 20-КГ23-10-К5)
Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании предварительного договора купли-продажи недвижимости основным и признании за ним права собственности.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что заключенным
и поименованным как предварительный, предусмотрены обязанность ответчика передать истцу квартиру, находившуюся
в собственности у продавца на момент заключения договора, и обязанность истца как покупателя в полном объеме до заключения в будущем договора купли-продажи оплатить полную стоимость этой квартиры. При этом обязанность покупателя по полной оплате стоимости квартиры исполнена до подписания предварительного договора, что подтверждается содержанием его пункта, который представляет собой расписку продавца в получении от покупателя денежных средств.
Таким образом, предварительный договор не является таковым, а является основным договором купли-продажи, по условиям которого одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
(Определение СКГД ВС РФ от 03.10.2023 г. № 20-КГ23-10-К5)
Использование участка в соответствии со вспомогательным видом - не нарушение
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании решения инспекции о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение разрешенного использования земельного участка.
ВС РФ, оставляя в силе апелляционное постановление об удовлетворении требований, отметил, что указание в договоре аренды земельного участка, заключенном собственником здания в целях его эксплуатации, на назначение этого здания, не может ограничивать собственника здания в выборе как иного основного вида использования, так и осуществления вспомогательного по отношению к основному в рамках утвержденных градостроительным регламентом видов. В этом случае такое использование не может рассматриваться как нарушение правового режима объекта капитального строительства и, соответственно, земельного участка, занятого этим объектом.
Учитывая изложенное, а также установленные судом апелляционной инстанции обстоятельства, связанные с использованием обществом принадлежащего ему на праве собственности здания в соответствии с основным видом разрешенного использования объекта капитального строительства и одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования, допустимыми в качестве дополнительного по отношению к основному, и общая площадь нежилых помещений, используемых обществом в соответствии с вспомогательным видом разрешенного использования, составляет менее 10%, то есть не превышает 25% общей площади, принадлежащего обществу торгового центра, что соответствует требованиям правил, является правомерным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях общества состава вмененного правонарушения.
(Определение СКЭС ВС РФ от 13.10.2023 г. № 305-ЭС23-10880 по делу № А40-70305/2021)
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании решения инспекции о привлечении заявителя к административной ответственности за нарушение разрешенного использования земельного участка.
ВС РФ, оставляя в силе апелляционное постановление об удовлетворении требований, отметил, что указание в договоре аренды земельного участка, заключенном собственником здания в целях его эксплуатации, на назначение этого здания, не может ограничивать собственника здания в выборе как иного основного вида использования, так и осуществления вспомогательного по отношению к основному в рамках утвержденных градостроительным регламентом видов. В этом случае такое использование не может рассматриваться как нарушение правового режима объекта капитального строительства и, соответственно, земельного участка, занятого этим объектом.
Учитывая изложенное, а также установленные судом апелляционной инстанции обстоятельства, связанные с использованием обществом принадлежащего ему на праве собственности здания в соответствии с основным видом разрешенного использования объекта капитального строительства и одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования, допустимыми в качестве дополнительного по отношению к основному, и общая площадь нежилых помещений, используемых обществом в соответствии с вспомогательным видом разрешенного использования, составляет менее 10%, то есть не превышает 25% общей площади, принадлежащего обществу торгового центра, что соответствует требованиям правил, является правомерным вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях общества состава вмененного правонарушения.
(Определение СКЭС ВС РФ от 13.10.2023 г. № 305-ЭС23-10880 по делу № А40-70305/2021)
Неполная оплата по договору является существенным нарушением его условий
Истцы обратились к ответчику с иском о расторжении договора купли-продажи недвижимости и возвращении имущества в собственность истцов в связи с неполной оплатой ответчиком его покупной стоимости.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что из заключенного сторонами договора у ответчика возникла обязанность уплатить истцам в согласованный сторонами срок за переданное недвижимое имущество определенную сумму, вместе с тем к моменту разрешения спора по существу ответчик произвел оплату продавцам лишь частично.
При таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о том, что неполучение истцами значительной части денежной суммы за проданное имущество не является существенным нарушением договора, не соответствуют понятию существенного нарушения договора, противоречат содержанию спорного договора и установленным по делу обстоятельствам.
(Определение СКГД ВС РФ от 03.10.2023 г. № 18-КГ23-132-К4)
Истцы обратились к ответчику с иском о расторжении договора купли-продажи недвижимости и возвращении имущества в собственность истцов в связи с неполной оплатой ответчиком его покупной стоимости.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что из заключенного сторонами договора у ответчика возникла обязанность уплатить истцам в согласованный сторонами срок за переданное недвижимое имущество определенную сумму, вместе с тем к моменту разрешения спора по существу ответчик произвел оплату продавцам лишь частично.
При таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о том, что неполучение истцами значительной части денежной суммы за проданное имущество не является существенным нарушением договора, не соответствуют понятию существенного нарушения договора, противоречат содержанию спорного договора и установленным по делу обстоятельствам.
(Определение СКГД ВС РФ от 03.10.2023 г. № 18-КГ23-132-К4)
А точно ли призывник болен?
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании решения призывной комиссии о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу, ссылаясь на наличие заболевания, что, по его мнению, являлось основанием для определения категории годности В - ограниченно годен к военной службе.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что, несмотря на отсутствие в экспертном заключении ответов на поставленные в определении о её назначении вопросы, суд первой инстанции положил его в обоснование вывода о незаконности оспариваемого решения призывной комиссии, оставив без проверки то обстоятельство, что ни во время медицинского освидетельствования, ни в административном исковом заявлении гражданин не указывал на наличие у него заболевания.
Более того, оставлено без правой оценки то обстоятельство, что заключение не подтвердило довод истца о том, что ответчик должен был признать его временно негодным к военной службе ввиду наличия у него заболевания.
(Определение СКАД ВС РФ от 27.09.2023 г. № 44-КАД23-9-К7)
Гражданин обратился в суд с иском об оспаривании решения призывной комиссии о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу, ссылаясь на наличие заболевания, что, по его мнению, являлось основанием для определения категории годности В - ограниченно годен к военной службе.
ВС РФ, направляя дело на новое рассмотрение, отметил, что, несмотря на отсутствие в экспертном заключении ответов на поставленные в определении о её назначении вопросы, суд первой инстанции положил его в обоснование вывода о незаконности оспариваемого решения призывной комиссии, оставив без проверки то обстоятельство, что ни во время медицинского освидетельствования, ни в административном исковом заявлении гражданин не указывал на наличие у него заболевания.
Более того, оставлено без правой оценки то обстоятельство, что заключение не подтвердило довод истца о том, что ответчик должен был признать его временно негодным к военной службе ввиду наличия у него заболевания.
(Определение СКАД ВС РФ от 27.09.2023 г. № 44-КАД23-9-К7)
За причинение вреда на стоянке заплатит владелец стоянки
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика вреда, причиненного автомобилю истца падением ветки дерева на стоянке ответчика.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что ответчик должен был доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба истцу, а следовательно, на нём лежит и риск недоказанности обстоятельств, освобождающих его от ответственности перед потерпевшим.
Вопреки этому суды возложили на истца обязанность доказать вину ответчика, освободив последнего от бремени доказывания юридически значимых обстоятельств, что противоречит положениям материального закона.
Суды не привели в своих решениях каких-либо доказательств как наличия обстоятельств непреодолимой силы, так и причинно-следственной связи между имевшими место в день происшествия погодными явлениями и наступившими последствиями в виде повреждения имущества истца.
(Определение СКГД ВС РФ от 26.09.2023 г. № 18-КГ23-116-К4)
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика вреда, причиненного автомобилю истца падением ветки дерева на стоянке ответчика.
ВС РФ, отменяя акты нижестоящих судов об отказе в удовлетворении иска, указал на то, что ответчик должен был доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба истцу, а следовательно, на нём лежит и риск недоказанности обстоятельств, освобождающих его от ответственности перед потерпевшим.
Вопреки этому суды возложили на истца обязанность доказать вину ответчика, освободив последнего от бремени доказывания юридически значимых обстоятельств, что противоречит положениям материального закона.
Суды не привели в своих решениях каких-либо доказательств как наличия обстоятельств непреодолимой силы, так и причинно-следственной связи между имевшими место в день происшествия погодными явлениями и наступившими последствиями в виде повреждения имущества истца.
(Определение СКГД ВС РФ от 26.09.2023 г. № 18-КГ23-116-К4)
Если нарушать не слишком часто, можно снизить ответственность
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании решения ФАС о назначении заявителю штрафа за нарушения в сфере технологического присоединения.
ВС РФ, оставляя в силе решение первой инстанции, которым штраф заменен на предупреждение, отметил, что истечение сроков, в период течения которых лицо считается подвергнутым административному наказанию по одному или нескольким административным правонарушениям, исключает возможность учета таких административных правонарушений в качестве основания, препятствующего применению взаимосвязанных положений, позволяющих заменить назначенное наказание в виде административного штрафа на предупреждение.
Учитывая, что установленные сроки, в период течения которых общество считалось подвергнутым административному наказанию на основании постановления от 28.05.2020, истекли, то данное правонарушение не может препятствовать применению в отношении общества положений о замене назначенного по оспариваемому постановлению антимонопольного органа от 24.06.2022 штрафа на предупреждение.
(Определение СКЭС ВС РФ от 17.10.2023 г. № 307-ЭС23-10623 по делу № А21-7903/22)
Общество обратилось в суд с требованием об оспаривании решения ФАС о назначении заявителю штрафа за нарушения в сфере технологического присоединения.
ВС РФ, оставляя в силе решение первой инстанции, которым штраф заменен на предупреждение, отметил, что истечение сроков, в период течения которых лицо считается подвергнутым административному наказанию по одному или нескольким административным правонарушениям, исключает возможность учета таких административных правонарушений в качестве основания, препятствующего применению взаимосвязанных положений, позволяющих заменить назначенное наказание в виде административного штрафа на предупреждение.
Учитывая, что установленные сроки, в период течения которых общество считалось подвергнутым административному наказанию на основании постановления от 28.05.2020, истекли, то данное правонарушение не может препятствовать применению в отношении общества положений о замене назначенного по оспариваемому постановлению антимонопольного органа от 24.06.2022 штрафа на предупреждение.
(Определение СКЭС ВС РФ от 17.10.2023 г. № 307-ЭС23-10623 по делу № А21-7903/22)