Вижу, как хозяин бьёт свою собаку. Его можно наказать за жестокое обращение с животными?
Закон об ответственном обращении с животными внесли в Госдуму в 2010 году, а приняли только в 2018 — после многочисленных протестов зоозащитников. За год до этого ужесточили и уголовную статью — теперь за издевательства над животным можно получить реальный срок, но на деле суды часто выносят гораздо более мягкие приговоры. Рассказываем, как работает закон и что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.
Что такое жестокое обращение?
Это умышленное причинение боли — из хулиганских или корыстных побуждений — которое приводит к гибели или увечью животного.
К жестокому обращению относятся, например, систематическое избиение, лишение пищи и воды, использование животных для ненаучных опытов (а также причинение неоправданных страданий при научных), стравливание или охота негуманными способами. Под животными в этом случае обычно понимают высших позвоночных — млекопитающих и птиц.
За жестокое обращение с животными наказывают по 245 статье уголовного кодекса. В 2017 году её ужесточили: по части 1 теперь назначают лишение свободы до 3 лет (раньше были только штраф, обязательные работы или арест), а по части 2 — от 3 до 5 лет (в предыдущей редакции было до 2 лет).
Статья 245 существует давно. Она предусматривает уголовное наказание — и ничего больше, а закон, который должен защищать права животных, приняли только в декабре 2018 года.
Почему закон так важен?
Потому что до него подробного регулирования в этой сфере не было, а нормы обращения с животными практически отсутствовали.
Закон установил, что животное «способно испытывать эмоции и физические страдания», а человек должен отвечать за судьбу животного.
Что запретил закон?
— пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными;
— умерщвление животных (в том числе, приютских, если это не касается смертельных заболеваний);
— негуманное отношение к бездомным животным;
— натравливание животных друг на друга и на людей;
— контактные зоопарки;
— выбрасывание животных на улицу;
— содержание приютов в квартирах;
— содержание в домах ряда диких животных (есть их перечень);
— отлов беспризорных животных с причинением им увечий;
— отлов беспризорных животных в присутствии детей;
— организацию боёв животных;
— торговлю животными вне специальных мест;
— кормление хищников другими животными в местах открытого посещения.
Закон ввёл общественных инспекторов — людей, которые хотят помогать органам госнадзора и контролировать исполнение закона. Стать общественным инспектором может любой человек. Он имеет право зафиксировать случай жестокого обращения с животным и отправить материалы в надзорные органы.
А что с догхантерами?
Из закона это непонятно.
С одной стороны, у догхантеров действительно есть мотив — хулиганский или корыстный. С другой стороны, их действия направлены не на конкретное животное, а на животных вообще, и скорее всего, даже если догхантера привлекут к ответственности, он отделается штрафом.
Если речь не идёт об уголовной ответственности, то действуют общие правила гражданского кодекса, согласно которым животные признаются имуществом, и владельцу возмещается вред — материальный (расходы на лечение или стоимость животного) и моральный.
Полицейских будут наказывать за жестокое обращение со служебными собаками?
Только если животное получит увечья и будет доказан умысел.
Например, при натаскивании собак на наркотики, хоть это и жестоко, сложно говорить о хулиганском или корыстном мотиве, и ответственность за это не предусмотрена.
Служебные собаки обладают особым статусом — так, они исключены из пункта о запрете натравливания, а ещё по отношению к ним не осуществляется общественный контроль, предусмотренный законом.
Как сейчас наказывают за жестокое обращение?
Чаще штрафами и обязательными работами, чем лишением свободы.
Это вызывает отдельное недовольство зоозащитников, которые требуют соразмерности наказания. Из практики следует, что даже после ужесточения ответственности по 245 статье реальные сроки суды давали далеко не всегда.
Закон об ответственном обращении с животными внесли в Госдуму в 2010 году, а приняли только в 2018 — после многочисленных протестов зоозащитников. За год до этого ужесточили и уголовную статью — теперь за издевательства над животным можно получить реальный срок, но на деле суды часто выносят гораздо более мягкие приговоры. Рассказываем, как работает закон и что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным.
Что такое жестокое обращение?
Это умышленное причинение боли — из хулиганских или корыстных побуждений — которое приводит к гибели или увечью животного.
К жестокому обращению относятся, например, систематическое избиение, лишение пищи и воды, использование животных для ненаучных опытов (а также причинение неоправданных страданий при научных), стравливание или охота негуманными способами. Под животными в этом случае обычно понимают высших позвоночных — млекопитающих и птиц.
За жестокое обращение с животными наказывают по 245 статье уголовного кодекса. В 2017 году её ужесточили: по части 1 теперь назначают лишение свободы до 3 лет (раньше были только штраф, обязательные работы или арест), а по части 2 — от 3 до 5 лет (в предыдущей редакции было до 2 лет).
Статья 245 существует давно. Она предусматривает уголовное наказание — и ничего больше, а закон, который должен защищать права животных, приняли только в декабре 2018 года.
Почему закон так важен?
Потому что до него подробного регулирования в этой сфере не было, а нормы обращения с животными практически отсутствовали.
Закон установил, что животное «способно испытывать эмоции и физические страдания», а человек должен отвечать за судьбу животного.
Что запретил закон?
— пропаганду и призывы к жестокому обращению с животными;
— умерщвление животных (в том числе, приютских, если это не касается смертельных заболеваний);
— негуманное отношение к бездомным животным;
— натравливание животных друг на друга и на людей;
— контактные зоопарки;
— выбрасывание животных на улицу;
— содержание приютов в квартирах;
— содержание в домах ряда диких животных (есть их перечень);
— отлов беспризорных животных с причинением им увечий;
— отлов беспризорных животных в присутствии детей;
— организацию боёв животных;
— торговлю животными вне специальных мест;
— кормление хищников другими животными в местах открытого посещения.
Закон ввёл общественных инспекторов — людей, которые хотят помогать органам госнадзора и контролировать исполнение закона. Стать общественным инспектором может любой человек. Он имеет право зафиксировать случай жестокого обращения с животным и отправить материалы в надзорные органы.
А что с догхантерами?
Из закона это непонятно.
С одной стороны, у догхантеров действительно есть мотив — хулиганский или корыстный. С другой стороны, их действия направлены не на конкретное животное, а на животных вообще, и скорее всего, даже если догхантера привлекут к ответственности, он отделается штрафом.
Если речь не идёт об уголовной ответственности, то действуют общие правила гражданского кодекса, согласно которым животные признаются имуществом, и владельцу возмещается вред — материальный (расходы на лечение или стоимость животного) и моральный.
Полицейских будут наказывать за жестокое обращение со служебными собаками?
Только если животное получит увечья и будет доказан умысел.
Например, при натаскивании собак на наркотики, хоть это и жестоко, сложно говорить о хулиганском или корыстном мотиве, и ответственность за это не предусмотрена.
Служебные собаки обладают особым статусом — так, они исключены из пункта о запрете натравливания, а ещё по отношению к ним не осуществляется общественный контроль, предусмотренный законом.
Как сейчас наказывают за жестокое обращение?
Чаще штрафами и обязательными работами, чем лишением свободы.
Это вызывает отдельное недовольство зоозащитников, которые требуют соразмерности наказания. Из практики следует, что даже после ужесточения ответственности по 245 статье реальные сроки суды давали далеко не всегда.
Можно ли есть в магазине еще не оплаченный товар?
Правда ли, что до оплаты товар принадлежит магазину?
Противники поедания шоколадок до оплаты на кассе обычно напоминают, что договор розничной купли-продажи является заключенным с момента выдачи покупателю чека (ст. 493 ГК РФ). Мол, пока вы не оплатили товар и не получили чек, вы не являетесь собственником товара. Это не совсем верно.
Вполне может такое быть, что покупатель уже стал собственником товара, но его еще не оплатил и договор по всей форме не заключил.
По общему правилу право собственности на вещь у покупателя возникает с момента передачи вещи (ст.223 ГК). Обязанность магазина по передаче товара покупателю исполнена, если товар вручили или предоставили в распоряжение покупателя в месте нахождения товара (ст.458 ГК).
А как же оплата и чек?
Без оплаты, конечно, никак. Если вы открыли и выпили в супермаркете воду или пиво, вы обязаны предъявить на кассе упаковку со штрих-кодом и заплатить за съеденное как за все остальные товары в корзинке. Кстати по закону товар может оплачиваться не только до передачи товара, но и после (ст.486 ГК). Дело в том, что выставленный на прилавках магазина товар — это публичная оферта. Если вы берете продукты с полки и несете их на кассу, вы принимаете (акцептуете) условия оферты и фактически даете магазину знать, что заключаете с ним договор розничной купли-продажи. В этом договоре у вас есть не только право получить товар и делать с ним все, что заблагорассудится, но и обязанность оплатить покупку.
Что можно делать с товарами в магазине до покупки?
Как сказано в статье 495 ГК РФ и в «Правилах продажи отдельных видов товаров» (постановление Правительства №55 от 19.01.1998, п.17, 37), до заключения договора покупатель имеет право:
осматривать товар и знакомиться с ним — самостоятельно и с помощью продавца;
требовать, чтобы продавец в его присутствии продемонстрировал действие товара и проверил его свойства — правило может не применяться в силу характера товара или установленных для розничной торговли запретов;
требовать, чтобы гастрономические товары продали в нарезанном виде, в том числе хлеб от 0,4 кг на половинки и четвертинки (кроме хлеба в заводской упаковке).
Однако право покупателя пробовать или есть продовольственные товары до оплаты прямо нигде не прописано.
Какие будут претензии, если есть неоплаченные продукты в магазине?
Продавцам не интересно разбираться в том, что написано в ГК, и уж тем более не интересно оплачивать недостачу из своего кармана. Поэтому всегда, даже если честно платите за съеденное, будьте готовы выслушать лекцию о том, как нехорошо кушать магазинный товар до оплаты.
Если вы поели в магазине или выбрали товары, но втихаря решили пройти мимо кассы, не заплатив, начнутся проблемы не только с продавцом, но и с законом. За съеденные и неоплаченные пирожки обычно заводят административные дела по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) и штрафуют на 300-500 рублей. Стоимость пирожков, конечно, тоже придется возмещать.
За мелкие хищения чужого имущества на сумму до 2500 рублей наказывают по административной статье 7.27 КоАП РФ. Возможное наказание — штраф в 5-кратном размере похищенной из магазина еды (минимум 1000 или 3000 рублей), арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При ущербе больше 2500 рублей или повторном мелком хищении возбудят уголовное дело (ст.158, 158.1 УК РФ).
Правда ли, что до оплаты товар принадлежит магазину?
Противники поедания шоколадок до оплаты на кассе обычно напоминают, что договор розничной купли-продажи является заключенным с момента выдачи покупателю чека (ст. 493 ГК РФ). Мол, пока вы не оплатили товар и не получили чек, вы не являетесь собственником товара. Это не совсем верно.
Вполне может такое быть, что покупатель уже стал собственником товара, но его еще не оплатил и договор по всей форме не заключил.
По общему правилу право собственности на вещь у покупателя возникает с момента передачи вещи (ст.223 ГК). Обязанность магазина по передаче товара покупателю исполнена, если товар вручили или предоставили в распоряжение покупателя в месте нахождения товара (ст.458 ГК).
А как же оплата и чек?
Без оплаты, конечно, никак. Если вы открыли и выпили в супермаркете воду или пиво, вы обязаны предъявить на кассе упаковку со штрих-кодом и заплатить за съеденное как за все остальные товары в корзинке. Кстати по закону товар может оплачиваться не только до передачи товара, но и после (ст.486 ГК). Дело в том, что выставленный на прилавках магазина товар — это публичная оферта. Если вы берете продукты с полки и несете их на кассу, вы принимаете (акцептуете) условия оферты и фактически даете магазину знать, что заключаете с ним договор розничной купли-продажи. В этом договоре у вас есть не только право получить товар и делать с ним все, что заблагорассудится, но и обязанность оплатить покупку.
Что можно делать с товарами в магазине до покупки?
Как сказано в статье 495 ГК РФ и в «Правилах продажи отдельных видов товаров» (постановление Правительства №55 от 19.01.1998, п.17, 37), до заключения договора покупатель имеет право:
осматривать товар и знакомиться с ним — самостоятельно и с помощью продавца;
требовать, чтобы продавец в его присутствии продемонстрировал действие товара и проверил его свойства — правило может не применяться в силу характера товара или установленных для розничной торговли запретов;
требовать, чтобы гастрономические товары продали в нарезанном виде, в том числе хлеб от 0,4 кг на половинки и четвертинки (кроме хлеба в заводской упаковке).
Однако право покупателя пробовать или есть продовольственные товары до оплаты прямо нигде не прописано.
Какие будут претензии, если есть неоплаченные продукты в магазине?
Продавцам не интересно разбираться в том, что написано в ГК, и уж тем более не интересно оплачивать недостачу из своего кармана. Поэтому всегда, даже если честно платите за съеденное, будьте готовы выслушать лекцию о том, как нехорошо кушать магазинный товар до оплаты.
Если вы поели в магазине или выбрали товары, но втихаря решили пройти мимо кассы, не заплатив, начнутся проблемы не только с продавцом, но и с законом. За съеденные и неоплаченные пирожки обычно заводят административные дела по статье 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) и штрафуют на 300-500 рублей. Стоимость пирожков, конечно, тоже придется возмещать.
За мелкие хищения чужого имущества на сумму до 2500 рублей наказывают по административной статье 7.27 КоАП РФ. Возможное наказание — штраф в 5-кратном размере похищенной из магазина еды (минимум 1000 или 3000 рублей), арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. При ущербе больше 2500 рублей или повторном мелком хищении возбудят уголовное дело (ст.158, 158.1 УК РФ).
Банк арестовал счёт в другом банке без приставов, разбираемся, как такое возможно
Разве можно так взыскивать долги, без приставов?
Да, можно, это совершенно легальная процедура. В статьях 7-8 ФЗ об исполнительном производстве сказано, что исполнением решений суда могут заниматься, помимо приставов, также кредитные организации. Банки могут и взыскивать деньги по исполнительным документам, и накладывать арест на счёт. Законом не запрещено использовать эту схему по долгам физических лиц, просто на практике чаще долги напрямую через счёт взыскивают у компаний.
Как это работает?
Долг взыскивается по суду.
Главное основание взыскания денег — исполнительный документ. Чаще всего это исполнительный лист, который выписывают на вступившие в силу судебные решения. Судебный приказ, который выносит мировой судья без вызова истца и ответчика в суд — тоже исполнительный документ. Получать к нему исполнительный лист не нужно, можно взыскивать прямо по приказу.
Взыскатель обращается в банк.
Для взыскания денег со счёта должника взыскателю нужно написать простое заявление в банк, где у должника открыт счёт. В заявлении указываются необходимые реквизиты и персональные данные, прилагается исполнительный документ в оригинале. По закону (ч.5 ст.70 ФЗ об исполнительном производстве) банк обязан списать деньги со счёта незамедлительно. Если на счёте денег мало, спишут то, что есть, а остальное — при поступлении новых сумм.
Откуда они узнали о моём счёте? Разве это не банковская тайна?
Данные о счетах, вкладах и операциях по ним являются банковской тайной. Но есть случаи, когда эту информацию всё же могут выдать третьим лицам. Вот наиболее вероятные способы, как взыскатель может узнать о счёте должника:
От самого должника — оплачивали свои кредиты с другого счёта? В таком случае у банка есть платёжка с обозначением банка-отправителя.
В суде — банк мог заявить ходатайство об обеспечительных мерах (аресте), суд истребовал данные о банковском счёте и в определении о наложении ареста прямо указал, какой счёт и где надо арестовать.
В налоговой — несколько лет назад банки обязали сообщать в налоговую об открытии счетов физлиц. По ч.8-9 ст.69 ФЗ об исполнительном производстве взыскатель имеет право запросить у налоговой данные о счетах должника.
Куда жаловаться на нарушение банком закона?
В большинстве случаев спорные вопросы придется решать через суд. Решение или приказ отменили, но банк продолжает взыскивать деньги? Обращайтесь в тот же суд за поворотом исполнения. Под арест попали детские пособия на счёте? Можно по суду взыскать незаконно списанные деньги и компенсацию морального вреда. Ну и, конечно, пытайтесь предотвратить проблему: договаривайтесь со взыскателем о добровольном возврате денег, оформляйте рассрочку исполнения через суд, не доводите дело до принудительного взыскания.
Разве можно так взыскивать долги, без приставов?
Да, можно, это совершенно легальная процедура. В статьях 7-8 ФЗ об исполнительном производстве сказано, что исполнением решений суда могут заниматься, помимо приставов, также кредитные организации. Банки могут и взыскивать деньги по исполнительным документам, и накладывать арест на счёт. Законом не запрещено использовать эту схему по долгам физических лиц, просто на практике чаще долги напрямую через счёт взыскивают у компаний.
Как это работает?
Долг взыскивается по суду.
Главное основание взыскания денег — исполнительный документ. Чаще всего это исполнительный лист, который выписывают на вступившие в силу судебные решения. Судебный приказ, который выносит мировой судья без вызова истца и ответчика в суд — тоже исполнительный документ. Получать к нему исполнительный лист не нужно, можно взыскивать прямо по приказу.
Взыскатель обращается в банк.
Для взыскания денег со счёта должника взыскателю нужно написать простое заявление в банк, где у должника открыт счёт. В заявлении указываются необходимые реквизиты и персональные данные, прилагается исполнительный документ в оригинале. По закону (ч.5 ст.70 ФЗ об исполнительном производстве) банк обязан списать деньги со счёта незамедлительно. Если на счёте денег мало, спишут то, что есть, а остальное — при поступлении новых сумм.
Откуда они узнали о моём счёте? Разве это не банковская тайна?
Данные о счетах, вкладах и операциях по ним являются банковской тайной. Но есть случаи, когда эту информацию всё же могут выдать третьим лицам. Вот наиболее вероятные способы, как взыскатель может узнать о счёте должника:
От самого должника — оплачивали свои кредиты с другого счёта? В таком случае у банка есть платёжка с обозначением банка-отправителя.
В суде — банк мог заявить ходатайство об обеспечительных мерах (аресте), суд истребовал данные о банковском счёте и в определении о наложении ареста прямо указал, какой счёт и где надо арестовать.
В налоговой — несколько лет назад банки обязали сообщать в налоговую об открытии счетов физлиц. По ч.8-9 ст.69 ФЗ об исполнительном производстве взыскатель имеет право запросить у налоговой данные о счетах должника.
Куда жаловаться на нарушение банком закона?
В большинстве случаев спорные вопросы придется решать через суд. Решение или приказ отменили, но банк продолжает взыскивать деньги? Обращайтесь в тот же суд за поворотом исполнения. Под арест попали детские пособия на счёте? Можно по суду взыскать незаконно списанные деньги и компенсацию морального вреда. Ну и, конечно, пытайтесь предотвратить проблему: договаривайтесь со взыскателем о добровольном возврате денег, оформляйте рассрочку исполнения через суд, не доводите дело до принудительного взыскания.
3 популярных нарушения при оплате покупок
Сегодня рассказываем о том, какие нарушения часто допускают магазины и компании при приёме оплаты от покупателей за проданные товары и услуги. Если вы покупатель, будете знать, когда магазин не прав, и что с этим делать. Если у вас свой магазин, это отличный повод исправить проблемные моменты и проинструктировать продавцов.
1. Разная цена при оплате наличными и по безналу
Нередки ситуации, когда менеджеры по продажам заявляют, что при оплате наличными цена будет совсем другая. Однако это условие нарушает п.4 ст.16.1 закона «О защите прав потребителей», где есть прямой запрет на установление разных цен на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты. То есть разницы в цене при оплате наличными и перечислении по безналу быть не должно. Из этого правила есть одно исключение: начисление бонусов за оплату по карте. В этом Роспотребнадзор не видит нарушения (кому интересно, смотрите письмо 01/12735-16-31 от 22.09.2016). Конечно, если возможность получения бонусов дают неопределённому кругу потребителей (например, всем владельцам банковских карт).
2. Не принимают к оплате карты МИР
Магазины и предприятия услуг должны обеспечивать покупателям возможность выбора способа оплаты — по карте национальной платёжной системы МИР или наличными. Выбирает потребитель, то есть заставить его платить именно наличными или картой нельзя. Так сказано в п.1 ст.16.1 ЗоЗПП. Однако принимать оплату карточками обязаны далеко не все компании. Всё зависит от прошлогоднего объёма выручки.
При годовой выручке больше 40 млн рублей магазинам и предприятиям услуг обязательно принимать наличные и карты МИР.
Поблажки по приёму карт есть для районов, куда вообще не провели интернет. Там магазины могут легально работать только с наличными, независимо от выручки. Ещё можно не принимать карты МИР к оплате в отдельном торговом объекте, по которому выручка за прошлый год не превысила 5 млн рублей. Интересно, что принимать к оплате карты Виза или Мастеркард магазины по закону не обязаны вообще.
3. Не принимают к оплате новые купюры, грязные деньги, мелочь
Вы пытаетесь оплатить продукты в супермаркете порванной или мятой банкнотой, а кассир упорно не хочет такие деньги брать. Или кондуктор в автобусе отказывается продавать билет, потому что у вас мелочь по 5 копеек. Или в магазине не хотят принимать новые 200- и 2000-рублёвые банкноты. Всё это является нарушением статьи 30 ФЗ о Центральном банке РФ, по которой банкноты и монеты РФ обязательны к приёму по всей России по своей нарицательной стоимости при любых видах платежей, переводов, зачислении на счета и во вклады.
У ЦБ РФ также есть общеобязательное указание 1778-У от 26.12.2006, где перечислены все признаки платежеспособности монет и банкнот. Там написано, с какими повреждениями деньги обязаны принимать в магазине, а в каком случае обмен монеты или банкноты могут сделать лишь в банке. Наглядную брошюрку с примерами можно посмотреть на сайте ЦБ.
Куда жаловаться?
На любые нарушения закона «О защите прав потребителей» по части оплаты товаров и услуг можно жаловаться в Роспотребнадзор. В жалобе можно требовать привлечения магазина к административной ответственности по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ. Эта статья подходит и для тех, кто не принимает карточки МИР к оплате (хотя должен) или наличные, и для любых других нарушений в связи с оплатой товаров и услуг. Штраф ощутимый — 15-30 тысяч рублей на ИП или 30-50 тысяч рублей на организацию.
Сегодня рассказываем о том, какие нарушения часто допускают магазины и компании при приёме оплаты от покупателей за проданные товары и услуги. Если вы покупатель, будете знать, когда магазин не прав, и что с этим делать. Если у вас свой магазин, это отличный повод исправить проблемные моменты и проинструктировать продавцов.
1. Разная цена при оплате наличными и по безналу
Нередки ситуации, когда менеджеры по продажам заявляют, что при оплате наличными цена будет совсем другая. Однако это условие нарушает п.4 ст.16.1 закона «О защите прав потребителей», где есть прямой запрет на установление разных цен на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты. То есть разницы в цене при оплате наличными и перечислении по безналу быть не должно. Из этого правила есть одно исключение: начисление бонусов за оплату по карте. В этом Роспотребнадзор не видит нарушения (кому интересно, смотрите письмо 01/12735-16-31 от 22.09.2016). Конечно, если возможность получения бонусов дают неопределённому кругу потребителей (например, всем владельцам банковских карт).
2. Не принимают к оплате карты МИР
Магазины и предприятия услуг должны обеспечивать покупателям возможность выбора способа оплаты — по карте национальной платёжной системы МИР или наличными. Выбирает потребитель, то есть заставить его платить именно наличными или картой нельзя. Так сказано в п.1 ст.16.1 ЗоЗПП. Однако принимать оплату карточками обязаны далеко не все компании. Всё зависит от прошлогоднего объёма выручки.
При годовой выручке больше 40 млн рублей магазинам и предприятиям услуг обязательно принимать наличные и карты МИР.
Поблажки по приёму карт есть для районов, куда вообще не провели интернет. Там магазины могут легально работать только с наличными, независимо от выручки. Ещё можно не принимать карты МИР к оплате в отдельном торговом объекте, по которому выручка за прошлый год не превысила 5 млн рублей. Интересно, что принимать к оплате карты Виза или Мастеркард магазины по закону не обязаны вообще.
3. Не принимают к оплате новые купюры, грязные деньги, мелочь
Вы пытаетесь оплатить продукты в супермаркете порванной или мятой банкнотой, а кассир упорно не хочет такие деньги брать. Или кондуктор в автобусе отказывается продавать билет, потому что у вас мелочь по 5 копеек. Или в магазине не хотят принимать новые 200- и 2000-рублёвые банкноты. Всё это является нарушением статьи 30 ФЗ о Центральном банке РФ, по которой банкноты и монеты РФ обязательны к приёму по всей России по своей нарицательной стоимости при любых видах платежей, переводов, зачислении на счета и во вклады.
У ЦБ РФ также есть общеобязательное указание 1778-У от 26.12.2006, где перечислены все признаки платежеспособности монет и банкнот. Там написано, с какими повреждениями деньги обязаны принимать в магазине, а в каком случае обмен монеты или банкноты могут сделать лишь в банке. Наглядную брошюрку с примерами можно посмотреть на сайте ЦБ.
Куда жаловаться?
На любые нарушения закона «О защите прав потребителей» по части оплаты товаров и услуг можно жаловаться в Роспотребнадзор. В жалобе можно требовать привлечения магазина к административной ответственности по части 4 статьи 14.8 КоАП РФ. Эта статья подходит и для тех, кто не принимает карточки МИР к оплате (хотя должен) или наличные, и для любых других нарушений в связи с оплатой товаров и услуг. Штраф ощутимый — 15-30 тысяч рублей на ИП или 30-50 тысяч рублей на организацию.
3 детали, которые говорят о том, что заключать договор не стоит
Мы все уже привыкли к долгим срокам ожидания по любым ремонтным работам, установке пластиковых окон и изготовлению мебели. А ещё к заказам у частников и 100-процентным предоплатам. В этом посте мы собрали для вас несколько деталей, которые скажут о том, что договор заключать не стоит.
Необоснованно долгий срок исполнения заказа в договоре
В договоре на окна указан срок исполнения 100 дней? Нет, это вовсе не потому, что установщики такие замечательные, и у них очередь на год вперёд. Чаще это говорит о том, что компания вообще не намерена исполнять свои обязательства. Длительный срок ожидания должен быть чем-то обусловлен: уникальные материалы, необходимость доставки из-за границы (растаможка) и т.п. Технология нарезки готового профиля под окна ПВХ далеко не уникальна, ведь фирмы-установщики растут как грибы после дождя.
Предоплата 100%
Хотя законом не запрещено брать полную предоплату за ещё не оказанные услуги, требование оплатить заказ полностью сразу должно вас насторожить. Частичная предоплата — хороший мотиватор для ремонтников доделать всё нормально и до конца, ведь иначе вы просто не будете им доплачивать остальное. Не бойтесь торговаться за более выгодные условия и искать другие варианты.
Отсутствие договора и документов
В лучшем случае исполнители затянут сроки, и вы не сможете потребовать с них никакую компенсацию. Или заставят вас расписаться на акте сдачи работ и заберут оба экземпляра — попробуйте потом доказать, кто и что вам установил. В худшем ваши деньги просто заберут, а вы даже не сможете пойти в суд, потому что доверились знакомым знакомых и не составили даже расписку в передаче денег.
Мы все уже привыкли к долгим срокам ожидания по любым ремонтным работам, установке пластиковых окон и изготовлению мебели. А ещё к заказам у частников и 100-процентным предоплатам. В этом посте мы собрали для вас несколько деталей, которые скажут о том, что договор заключать не стоит.
Необоснованно долгий срок исполнения заказа в договоре
В договоре на окна указан срок исполнения 100 дней? Нет, это вовсе не потому, что установщики такие замечательные, и у них очередь на год вперёд. Чаще это говорит о том, что компания вообще не намерена исполнять свои обязательства. Длительный срок ожидания должен быть чем-то обусловлен: уникальные материалы, необходимость доставки из-за границы (растаможка) и т.п. Технология нарезки готового профиля под окна ПВХ далеко не уникальна, ведь фирмы-установщики растут как грибы после дождя.
Предоплата 100%
Хотя законом не запрещено брать полную предоплату за ещё не оказанные услуги, требование оплатить заказ полностью сразу должно вас насторожить. Частичная предоплата — хороший мотиватор для ремонтников доделать всё нормально и до конца, ведь иначе вы просто не будете им доплачивать остальное. Не бойтесь торговаться за более выгодные условия и искать другие варианты.
Отсутствие договора и документов
В лучшем случае исполнители затянут сроки, и вы не сможете потребовать с них никакую компенсацию. Или заставят вас расписаться на акте сдачи работ и заберут оба экземпляра — попробуйте потом доказать, кто и что вам установил. В худшем ваши деньги просто заберут, а вы даже не сможете пойти в суд, потому что доверились знакомым знакомых и не составили даже расписку в передаче денег.
Что делать, если продавец нахамил в магазине?
Отдельной статьи «за хамство» пока не придумали. Но это не значит, что обнаглевших работников торговли и сферы услуг или компанию, где они работают, нельзя наказать. Рассказываем о рабочих вариантах воздействия на хамов.
Оскорбление и моральный вред
5.61 КоАП РФ — самая подходящая статья для грубиянов. Не всегда градус хамства оказывается достаточным для этой статьи: нужно, чтобы оскорбление было высказано в неприличной форме. Ещё вам могут понадобиться свидетели и видеозапись конфликта. Для возбуждения дела жалуйтесь в прокуратуру. Размер штрафа с физлица — 1-3 тысячи рублей (в бюджет). Решение о штрафе принимает мировой судья. При желании в рамках отдельного гражданского иска можно взыскать с виновника моральный вред, но рассчитывать на большие суммы не стоит.
Нарушение прав потребителя
Не удалось наказать виновных за оскорбление? Есть шанс, что они плохо читали закон о защите прав потребителей. На помощь приходит Роспотребнадзор. Как туда грамотно жаловаться. Если с хамоватой компанией у вас есть письменный договор, там можно найти условия, ущемляющие права потребителя (10-20 тысяч рублей на фирму по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ). В магазине нет уголка потребителя? Подойдет часть 1 той же статьи со штрафом 5-10 тысяч рублей.
Финансовые нарушения
Ответочка рублём может прилететь и за нарушения общего плана. В магазине не используют кассу, хотя обязаны? Есть часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ со штрафом на фирму от 30 тысяч рублей. Для тех, кто не выдаёт чеки, есть часть 6 той же статьи и штраф 10 тысяч рублей на компанию. Жалобу по этим статьям надо подавать в налоговую инспекцию. В магазине вообще не принимают к оплате карты или наличные? Жалуйтесь в Роспотребнадзор на нарушение части 4 статьи 14.8 КоАП (штраф в бюджет 30-50 тысяч рублей).
Универсальные методы
До жалоб руки дойдут не у всех. Но в любом случае стоит сообщить об инциденте руководству компании и написать добротные и честные отзывы об уровне сервиса в социалках и на специальных сайтах (Банки-Ру, Яндекс-Маркет и прочие). А иногда можно просто проголосовать ногами: при наличии законных оснований совсем расторгнуть договор и забрать предоплату.
Отдельной статьи «за хамство» пока не придумали. Но это не значит, что обнаглевших работников торговли и сферы услуг или компанию, где они работают, нельзя наказать. Рассказываем о рабочих вариантах воздействия на хамов.
Оскорбление и моральный вред
5.61 КоАП РФ — самая подходящая статья для грубиянов. Не всегда градус хамства оказывается достаточным для этой статьи: нужно, чтобы оскорбление было высказано в неприличной форме. Ещё вам могут понадобиться свидетели и видеозапись конфликта. Для возбуждения дела жалуйтесь в прокуратуру. Размер штрафа с физлица — 1-3 тысячи рублей (в бюджет). Решение о штрафе принимает мировой судья. При желании в рамках отдельного гражданского иска можно взыскать с виновника моральный вред, но рассчитывать на большие суммы не стоит.
Нарушение прав потребителя
Не удалось наказать виновных за оскорбление? Есть шанс, что они плохо читали закон о защите прав потребителей. На помощь приходит Роспотребнадзор. Как туда грамотно жаловаться. Если с хамоватой компанией у вас есть письменный договор, там можно найти условия, ущемляющие права потребителя (10-20 тысяч рублей на фирму по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ). В магазине нет уголка потребителя? Подойдет часть 1 той же статьи со штрафом 5-10 тысяч рублей.
Финансовые нарушения
Ответочка рублём может прилететь и за нарушения общего плана. В магазине не используют кассу, хотя обязаны? Есть часть 2 статьи 14.5 КоАП РФ со штрафом на фирму от 30 тысяч рублей. Для тех, кто не выдаёт чеки, есть часть 6 той же статьи и штраф 10 тысяч рублей на компанию. Жалобу по этим статьям надо подавать в налоговую инспекцию. В магазине вообще не принимают к оплате карты или наличные? Жалуйтесь в Роспотребнадзор на нарушение части 4 статьи 14.8 КоАП (штраф в бюджет 30-50 тысяч рублей).
Универсальные методы
До жалоб руки дойдут не у всех. Но в любом случае стоит сообщить об инциденте руководству компании и написать добротные и честные отзывы об уровне сервиса в социалках и на специальных сайтах (Банки-Ру, Яндекс-Маркет и прочие). А иногда можно просто проголосовать ногами: при наличии законных оснований совсем расторгнуть договор и забрать предоплату.
УК завышает плату за услуги: как получить с неё штраф по ст.156, 157 ЖК РФ
С 11 января 2018 собственники квартир / наниматели по соцнайму могут требовать с УК (ТСЖ, кооператива) штраф за необоснованное завышение стоимости услуг. Размер штрафа — 50% от разницы между тем, что начислили по факту, и тем, сколько должны были начислить по закону. Штраф идёт в пользу хозяина или нанимателя квартиры.
Когда можно требовать штраф?
При завышении УК платы за содержание жилья (работы по управлению, содержание и текущий ремонт, общедомовые нужды) или за коммунальные услуги (вода, свет, отопление, газ, водоотведение, вывоз мусора). Если стоимость услуг завышается по вине самого собственника квартиры / нанимателя, или УК уже успела устранить ошибку сама до подачи заявления, штраф не положен.
Как доказать, что УК завышает цены?
Тут всё индивидуально. Внимательно читаем законы, определяющие порядок расчета платы за услуги ЖКХ. По содержанию и ремонту это постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006, по коммунальным услугам — №354 от 06.05.2011. Также можно поднять договор управления домом, устав ТСЖ, решения общих собраний по установлению размера платы за содержание.
Как получить с УК штраф по ст. 156-157 ЖК РФ за завышение цены услуг?
Пишем заявление о выплате штрафа по ч.11 ст.156 или ч.6 ст.157 ЖК РФ. Вручаем под подпись на своём экземпляре.
У УК есть 30 дней на ответ. В этот срок УК должна проверить правильность начисления платы за содержание и принять решение: выплатить штраф и признать нарушение или отказать.
На выплату штрафа дается 2 месяца со дня подачи заявления. Есть 2 способа: УК снижает вам плату за содержание или коммуналку / УК уменьшает размер долга по решению суда о взыскании платы за коммуналку.
В случае отказа жалуемся в жилищную инспекцию или прокуратуру и/или обращаемся в суд.
С 11 января 2018 собственники квартир / наниматели по соцнайму могут требовать с УК (ТСЖ, кооператива) штраф за необоснованное завышение стоимости услуг. Размер штрафа — 50% от разницы между тем, что начислили по факту, и тем, сколько должны были начислить по закону. Штраф идёт в пользу хозяина или нанимателя квартиры.
Когда можно требовать штраф?
При завышении УК платы за содержание жилья (работы по управлению, содержание и текущий ремонт, общедомовые нужды) или за коммунальные услуги (вода, свет, отопление, газ, водоотведение, вывоз мусора). Если стоимость услуг завышается по вине самого собственника квартиры / нанимателя, или УК уже успела устранить ошибку сама до подачи заявления, штраф не положен.
Как доказать, что УК завышает цены?
Тут всё индивидуально. Внимательно читаем законы, определяющие порядок расчета платы за услуги ЖКХ. По содержанию и ремонту это постановление Правительства РФ №491 от 13.08.2006, по коммунальным услугам — №354 от 06.05.2011. Также можно поднять договор управления домом, устав ТСЖ, решения общих собраний по установлению размера платы за содержание.
Как получить с УК штраф по ст. 156-157 ЖК РФ за завышение цены услуг?
Пишем заявление о выплате штрафа по ч.11 ст.156 или ч.6 ст.157 ЖК РФ. Вручаем под подпись на своём экземпляре.
У УК есть 30 дней на ответ. В этот срок УК должна проверить правильность начисления платы за содержание и принять решение: выплатить штраф и признать нарушение или отказать.
На выплату штрафа дается 2 месяца со дня подачи заявления. Есть 2 способа: УК снижает вам плату за содержание или коммуналку / УК уменьшает размер долга по решению суда о взыскании платы за коммуналку.
В случае отказа жалуемся в жилищную инспекцию или прокуратуру и/или обращаемся в суд.
Как наложить обеспечительные меры на должника?
Зачем нужны обеспечительные меры?
Затем, чтобы увеличить свои шансы на исполнение решения суда и помешать должнику увести свое ценное имущество, за счет которого можно либо воздействовать на него арестами и запретами регистрационных действий, либо взыскать задолженность. Ни для кого не секрет, что судебные разбирательства могут длиться по несколько месяцев (а то и лет). Вступление решения суда в законную силу также занимает не мало времени, что дает должнику достаточно времени для подготовки ко встрече с судебными приставами.
Какие обеспечительные меры можно применить к моему должнику?
По делам, которые рассматривают суды общей юрисдикции, предусмотрены следующие виды обеспечительных мер (ст. 140 ГПК РФ):
наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (в т.ч. можно арестовать денежные средства на банковском счете должника и суммы на корреспондентском счете банка, поступающие на имя должника);
запрещение ответчику совершать определенные действия;
запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;
возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав;
приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);
приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.
При необходимости судья может принять и другие меры по обеспечению иска, не указанные в этом списке, или использовать несколько мер одновременно.
Как выбрать нужную обеспечительную меру?
Все зависит от специфики вашего спора и цели, которую вы хотите достичь введением обеспечительных мер. Для споров о взыскании денежных средств подходят аресты имущества должника или запреты регистрационных действий на недвижимость, машины, средства на банковских счетах. Если вы требуете от должника передачи конкретного имущества, логично запретить ему совершать какие-то действия по его отчуждению.
Как найти имущество должника для наложения обеспечительных мер?
Для наложения обеспечительных мер вам не обязательно указывать конкретное имущество, которое находится в собственности у вашего должника. Вы можете просить суд арестовать любое имущество должника на сумму своих исковых требований. В этом случае судебные приставы сами выйдут к должнику и выберут имущество, подлежащее аресту.
К сожалению, на практике не все судьи соглашаются с этим вариантом обеспечительных мер (несмотря на то, что о нем говорится в п.40 постановления Пленума Верховного Суда №50 от 17.11.2015). В случае с обеспечительными мерами взыскателю (истцу) важно, чтобы они были приняты как можно скорее. Поэтому если судья не соглашается на такой вариант, и вы знаете о конкретном имуществе должника (машине, квартире, даче, счетах в конкретных банках), лучше указать данные о нем в своем заявлении и требовать наложения ареста именно на него.
Какие основания должны быть для наложения обеспечительных мер?
Главное основание для обеспечения иска, согласно ст. 139 ГПК РФ: непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. То есть вам нужно доказать суду, что без обеспечительных мер вы не сможете получить присужденные деньги или имущество, или это будет сделать гораздо сложнее, чем при наличии обеспечительных мер.
Еще одно важное условие для принятия обеспечительных мер — их соразмерность заявленным в иске требованиям. То есть суд вряд ли будет давать согласие на арест квартиры из-за долга в 10 тысяч рублей. Кроме того, при принятии обеспечительных мер суд может потребовать, чтобы истец предоставил обеспечение возможных убытков для ответчика.
Когда можно подавать заявление по обеспечительным мерам?
Вы можете сделать это одновременно с подачей искового заявления или в любой момент уже в процессе рассмотрения дела судом.
Зачем нужны обеспечительные меры?
Затем, чтобы увеличить свои шансы на исполнение решения суда и помешать должнику увести свое ценное имущество, за счет которого можно либо воздействовать на него арестами и запретами регистрационных действий, либо взыскать задолженность. Ни для кого не секрет, что судебные разбирательства могут длиться по несколько месяцев (а то и лет). Вступление решения суда в законную силу также занимает не мало времени, что дает должнику достаточно времени для подготовки ко встрече с судебными приставами.
Какие обеспечительные меры можно применить к моему должнику?
По делам, которые рассматривают суды общей юрисдикции, предусмотрены следующие виды обеспечительных мер (ст. 140 ГПК РФ):
наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (в т.ч. можно арестовать денежные средства на банковском счете должника и суммы на корреспондентском счете банка, поступающие на имя должника);
запрещение ответчику совершать определенные действия;
запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства;
возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав;
приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);
приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.
При необходимости судья может принять и другие меры по обеспечению иска, не указанные в этом списке, или использовать несколько мер одновременно.
Как выбрать нужную обеспечительную меру?
Все зависит от специфики вашего спора и цели, которую вы хотите достичь введением обеспечительных мер. Для споров о взыскании денежных средств подходят аресты имущества должника или запреты регистрационных действий на недвижимость, машины, средства на банковских счетах. Если вы требуете от должника передачи конкретного имущества, логично запретить ему совершать какие-то действия по его отчуждению.
Как найти имущество должника для наложения обеспечительных мер?
Для наложения обеспечительных мер вам не обязательно указывать конкретное имущество, которое находится в собственности у вашего должника. Вы можете просить суд арестовать любое имущество должника на сумму своих исковых требований. В этом случае судебные приставы сами выйдут к должнику и выберут имущество, подлежащее аресту.
К сожалению, на практике не все судьи соглашаются с этим вариантом обеспечительных мер (несмотря на то, что о нем говорится в п.40 постановления Пленума Верховного Суда №50 от 17.11.2015). В случае с обеспечительными мерами взыскателю (истцу) важно, чтобы они были приняты как можно скорее. Поэтому если судья не соглашается на такой вариант, и вы знаете о конкретном имуществе должника (машине, квартире, даче, счетах в конкретных банках), лучше указать данные о нем в своем заявлении и требовать наложения ареста именно на него.
Какие основания должны быть для наложения обеспечительных мер?
Главное основание для обеспечения иска, согласно ст. 139 ГПК РФ: непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. То есть вам нужно доказать суду, что без обеспечительных мер вы не сможете получить присужденные деньги или имущество, или это будет сделать гораздо сложнее, чем при наличии обеспечительных мер.
Еще одно важное условие для принятия обеспечительных мер — их соразмерность заявленным в иске требованиям. То есть суд вряд ли будет давать согласие на арест квартиры из-за долга в 10 тысяч рублей. Кроме того, при принятии обеспечительных мер суд может потребовать, чтобы истец предоставил обеспечение возможных убытков для ответчика.
Когда можно подавать заявление по обеспечительным мерам?
Вы можете сделать это одновременно с подачей искового заявления или в любой момент уже в процессе рассмотрения дела судом.
Отпуск с последующим увольнением: плюсы и минусы
Если нужно уволиться, то отпуск с последующим увольнением не самый выгодный вариант в материальном плане, хотя это довольно распространенное мнение. Единственным преимуществом такого увольнения можно считать отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.
Правовые последствия отпуска с последующим увольнением
Согласно ст. 127 Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением, за исключением случаев увольнении за виновные действия. При этом днем увольнения будет считаться последний день отпуска, последний день отпуска и вносится в трудовую книжку.
Нужно учитывать, что не получится отозвать заявление на увольнение, уже находясь в отпуске, так определил Конституционный Суд РФ (Определение от 25 января 2007 г. № 131-О-О).
Если во время отпуска с последующим увольнением работник заболевает, то лист нетрудоспособности оплачивается, однако отпуск уже не продлевается и дата увольнения остается прежней, то есть общие правила предусмотренные статьей 124 ТК РФ в данном случае не действуют (Письмо Роструда от 24 декабря 2007 г. № 5277-6-1).
Трудовая книжка выдается в последний день работы перед отпуском и все расчеты с работником производятся до этого дня.
Дни отпуска не принимаются в расчет, если за ними следует увольнение
Дело в том, что согласно ст. 121 ТК РФ в трудовой стаж, необходимый для оплачиваемого отпуска, включается время, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы, в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска. То есть, само время отпуска удлиняет стаж для отпуска и дает большее число оплачиваемых дней отпуска.
Если ставить вопрос, включается ли сам период отпуска до увольнения в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска, то на самом деле это не так. Это подтверждает ответ заместителя начальника Минсоцразвития России Н.З. Ковязиной («Налоговый вестник 2005» № 12).
Дело в том что в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск включаются лишь те периоды, когда за работником сохранялось его место работы и должность, в тот период когда он не работает.
Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняет
Из этого следует, что период нахождения сотрудника в отпуске с последующим увольнением в стаж для оплачиваемого отпуска не включается.
Налоги и сборы
Компенсация, выплачиваемая при увольнении, не облагается страховыми взносами в отличие от отпускных, на которые начислить страховые взносы работодатель обязан.
Получается, что это выгодно работодателю, он экономит на перечислении взносов, но невыгодно работнику, так как он с этой суммы платит подоходный налог, но никаких отчислений в виде страховых взносов не получает, а от этих взносов зависит размер пенсии в будущем.
Кроме того, от сумм, перечисленных работодателям в ФСС, зависит размер больничных ближайшие два года, а для будущих матерей перечисление в этот фонд еще важнее, так как от суммы зачисленных туда средств зависит размер пособия по беременности и родам, а также пособия на ребенка до полутора лет.
Если нужно уволиться, то отпуск с последующим увольнением не самый выгодный вариант в материальном плане, хотя это довольно распространенное мнение. Единственным преимуществом такого увольнения можно считать отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.
Правовые последствия отпуска с последующим увольнением
Согласно ст. 127 Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением, за исключением случаев увольнении за виновные действия. При этом днем увольнения будет считаться последний день отпуска, последний день отпуска и вносится в трудовую книжку.
Нужно учитывать, что не получится отозвать заявление на увольнение, уже находясь в отпуске, так определил Конституционный Суд РФ (Определение от 25 января 2007 г. № 131-О-О).
Если во время отпуска с последующим увольнением работник заболевает, то лист нетрудоспособности оплачивается, однако отпуск уже не продлевается и дата увольнения остается прежней, то есть общие правила предусмотренные статьей 124 ТК РФ в данном случае не действуют (Письмо Роструда от 24 декабря 2007 г. № 5277-6-1).
Трудовая книжка выдается в последний день работы перед отпуском и все расчеты с работником производятся до этого дня.
Дни отпуска не принимаются в расчет, если за ними следует увольнение
Дело в том, что согласно ст. 121 ТК РФ в трудовой стаж, необходимый для оплачиваемого отпуска, включается время, когда работник не работал, но за ним сохранялось место работы, в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска. То есть, само время отпуска удлиняет стаж для отпуска и дает большее число оплачиваемых дней отпуска.
Если ставить вопрос, включается ли сам период отпуска до увольнения в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска, то на самом деле это не так. Это подтверждает ответ заместителя начальника Минсоцразвития России Н.З. Ковязиной («Налоговый вестник 2005» № 12).
Дело в том что в стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск включаются лишь те периоды, когда за работником сохранялось его место работы и должность, в тот период когда он не работает.
Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника и рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняет
Из этого следует, что период нахождения сотрудника в отпуске с последующим увольнением в стаж для оплачиваемого отпуска не включается.
Налоги и сборы
Компенсация, выплачиваемая при увольнении, не облагается страховыми взносами в отличие от отпускных, на которые начислить страховые взносы работодатель обязан.
Получается, что это выгодно работодателю, он экономит на перечислении взносов, но невыгодно работнику, так как он с этой суммы платит подоходный налог, но никаких отчислений в виде страховых взносов не получает, а от этих взносов зависит размер пенсии в будущем.
Кроме того, от сумм, перечисленных работодателям в ФСС, зависит размер больничных ближайшие два года, а для будущих матерей перечисление в этот фонд еще важнее, так как от суммы зачисленных туда средств зависит размер пособия по беременности и родам, а также пособия на ребенка до полутора лет.
Заставляют уволиться по собственному желанию, что делать?
Согласно трудовому законодательству РФ у работодателя нет оснований просто взять и выгнать работника на улицу, он не может по своему желанию отказать ему в праве на труд. В любом случае нужно найти какую-то причину для увольнения сотрудника и подчас это бывает достаточно сложно, потому что работник, в случае нарушения процедуры, может обратиться в суд и восстановиться на работе. Если написано и подано заявление по собственному желанию, нужно помнить, что у работника есть две недели на то, чтобы отозвать это заявление, если на его место не принят другой работник.
Что делать?
Итак, работника вызвали на разговор, с целью уговорить уволиться. Желательно записать эту беседу на диктофон или другое средство записи. Это может быть представлено как доказательство в суд и использовано против работодателя.
Даже если не удалось сделать запись разговора, с этого момента нужно соблюсти определенный алгоритм действий.
Написать соответствующее письмо работодателю
Это может быть заявление или претензия, в любом виде. Письмо пишется на имя работодателя, с кем заключен трудовой. Если документ отказываются принимать, с отметкой на втором экземпляре, что он принят работодателем, тогда он направляется «Почтой России».
Этот документ нужен для того, чтобы зафиксировать сам факт принуждения к увольнению. В письме указывается, что работодатель настаивал на написании заявления и грозил устроить проблемы. Помимо аудио или видеофиксации, это послужит доказательством, которое в дальнейшем понадобится.
Если после этого момента работнику начнут объявлять выговоры, замечания, придираться к работе, то по каждому такому случаю можно будет ссылаться, что взыскания и претензии работодателя не связаны с трудовой функцией работника, а связаны они с тем, что поступил от работника поступил отказ от предложения уволиться.
Судом и другими органами претензии к работнику уже будут восприниматься через призму того, что работодатель принуждал его к увольнению.
В статьей 22 ТК РФ, а также в трудовом договоре и локальных нормативно-правовых актах предусматриваются обязанности работодателя. По каждому нарушению нужно писать соответствующее заявление либо претензионное письмо, в том же виде, в котором писалось по поводу принуждения к увольнению. В этом документе надо точно указать, что было принуждение к увольнению, а теперь оказывается давление и чем больше таких писем накопится, тем лучше, работодатель не сможет использовать их против вас.
Если за каждое, якобы нарушение, работодатель будет требовать объяснительную, то в каждой объяснительной нужно указывать, что это пустые придирки, связанные с нежеланием работника увольняться по собственному желанию.
Когда такого рода документов накоплено достаточно, можно выходить на переговорный процесс с работодателем.
На переговорах следует требовать от работодателя прекратить нарушение трудовых прав работника и восстановить статус работника, который был до предложения уволиться.
Получение выгоды от ситуации
Если работодатель по каким-то причинам не видит работника на этом месте, если откровенно не хочет, чтобы работник там работал, тогда можно провести переговоры на тему финансовых отступных, которые позволят найти новую работу, без проблем с деньгами.
Сумма может зависеть от обстоятельств, например, если к увольнению принуждают человека находящегося в нездоровом состоянии, это может быть девушка, вышедшая после декрета, которую выживают из коллектива. Эти обстоятельства нужно использовать для того, чтобы взыскать наибольшую сумму.
Вполне вероятно, что работодатель, вместо того чтобы судиться и терпеть проверки трудовой инспекции, предпочтет выплатить компенсацию.
В каждом отдельно взятом случае ситуация индивидуальна, но, как показывает практика, в нашей стране если хотят уволить, то все равно уволят. Когда работник подвергается давлению незаслуженно, например, рабочее место просто нужно освободить для какого-то конкретного человека, то можно при увольнении хотя бы получить неплохую сумму, для того чтобы облегчить поиск новой работы.
Согласно трудовому законодательству РФ у работодателя нет оснований просто взять и выгнать работника на улицу, он не может по своему желанию отказать ему в праве на труд. В любом случае нужно найти какую-то причину для увольнения сотрудника и подчас это бывает достаточно сложно, потому что работник, в случае нарушения процедуры, может обратиться в суд и восстановиться на работе. Если написано и подано заявление по собственному желанию, нужно помнить, что у работника есть две недели на то, чтобы отозвать это заявление, если на его место не принят другой работник.
Что делать?
Итак, работника вызвали на разговор, с целью уговорить уволиться. Желательно записать эту беседу на диктофон или другое средство записи. Это может быть представлено как доказательство в суд и использовано против работодателя.
Даже если не удалось сделать запись разговора, с этого момента нужно соблюсти определенный алгоритм действий.
Написать соответствующее письмо работодателю
Это может быть заявление или претензия, в любом виде. Письмо пишется на имя работодателя, с кем заключен трудовой. Если документ отказываются принимать, с отметкой на втором экземпляре, что он принят работодателем, тогда он направляется «Почтой России».
Этот документ нужен для того, чтобы зафиксировать сам факт принуждения к увольнению. В письме указывается, что работодатель настаивал на написании заявления и грозил устроить проблемы. Помимо аудио или видеофиксации, это послужит доказательством, которое в дальнейшем понадобится.
Если после этого момента работнику начнут объявлять выговоры, замечания, придираться к работе, то по каждому такому случаю можно будет ссылаться, что взыскания и претензии работодателя не связаны с трудовой функцией работника, а связаны они с тем, что поступил от работника поступил отказ от предложения уволиться.
Судом и другими органами претензии к работнику уже будут восприниматься через призму того, что работодатель принуждал его к увольнению.
В статьей 22 ТК РФ, а также в трудовом договоре и локальных нормативно-правовых актах предусматриваются обязанности работодателя. По каждому нарушению нужно писать соответствующее заявление либо претензионное письмо, в том же виде, в котором писалось по поводу принуждения к увольнению. В этом документе надо точно указать, что было принуждение к увольнению, а теперь оказывается давление и чем больше таких писем накопится, тем лучше, работодатель не сможет использовать их против вас.
Если за каждое, якобы нарушение, работодатель будет требовать объяснительную, то в каждой объяснительной нужно указывать, что это пустые придирки, связанные с нежеланием работника увольняться по собственному желанию.
Когда такого рода документов накоплено достаточно, можно выходить на переговорный процесс с работодателем.
На переговорах следует требовать от работодателя прекратить нарушение трудовых прав работника и восстановить статус работника, который был до предложения уволиться.
Получение выгоды от ситуации
Если работодатель по каким-то причинам не видит работника на этом месте, если откровенно не хочет, чтобы работник там работал, тогда можно провести переговоры на тему финансовых отступных, которые позволят найти новую работу, без проблем с деньгами.
Сумма может зависеть от обстоятельств, например, если к увольнению принуждают человека находящегося в нездоровом состоянии, это может быть девушка, вышедшая после декрета, которую выживают из коллектива. Эти обстоятельства нужно использовать для того, чтобы взыскать наибольшую сумму.
Вполне вероятно, что работодатель, вместо того чтобы судиться и терпеть проверки трудовой инспекции, предпочтет выплатить компенсацию.
В каждом отдельно взятом случае ситуация индивидуальна, но, как показывает практика, в нашей стране если хотят уволить, то все равно уволят. Когда работник подвергается давлению незаслуженно, например, рабочее место просто нужно освободить для какого-то конкретного человека, то можно при увольнении хотя бы получить неплохую сумму, для того чтобы облегчить поиск новой работы.
Незаконно уволили, что делать?
У работодателей есть очень ограниченный перечень оснований, по которым он может уволить работника и в случае если работодателем не соблюдены формальные признаки увольнения, не соблюдена процедура или не было достаточных оснований к увольнению, такое увольнение может быть оспорено.
Куда обращаться?
Существуют три организации, которые занимаются восстановлением нарушенных прав работников: прокуратура, Государственная трудовая инспекция и суд.
При направлении заявления в прокуратуру, скорее всего оно будет преренаправлено в трудовую инспекцию, если не было фактов массового увольнения либо массового нарушения трудовых прав.
Направленное в трудовую инспекции заявление работника, через прокуратуру или самостоятельно, в том числе через сайт ГИТ, для инспекции будет основанием, чтобы провести проверку работодателя на предмет нарушения прав работников.
По результатам проверки, возможно, будет выписан штраф или прокуратура выдаст предписание об устранении нарушений, но в большинстве подобных случаев увольнение не оспаривается. Поэтому единственным эффективным органом, где разрешаются споры об увольнении это суд, где также выдается исполнительный лист, на основании которого можно вновь прийти на работу.
Кроме того, на это прямо указывает ч. 2 ст. 391 ТК РФ.
Согласно ст. 392 ТК РФ на то, чтобы оспорить незаконное увольнение у работника есть один месяц, он считается с момента, когда получена копия приказа об увольнении или выдана трудовая книжка.
Если не было соблюдено формальностей, то судебная практика исходит из того что, срок для обжалования начинает истекать с того момента, когда работнику стало известно об увольнении.
Исковое заявление о незаконном увольнении, восстановлении на работе, компенсации упущенного заработка согласно ст. 23, 24 ГПК РФ, должно быть рассмотрено районным судом. Согласно п. 6.3 ст. 29 ГПК РФ, обращаться в суд можно как по месту регистрации организации или филиала (работодателя), так по месту проживания уволенного работника.
При рассмотрении дела в суде будет присутствовать представитель прокуратуры, который даст свое заключение по существу спора.
Независимо от основания увольнения, в суд должны быть представлены копии таких документов:
-приказ или распоряжение о приеме на работу;
-приказ или распоряжение об увольнении;
-трудовой договор;
-справка о средней заработной плате за последние 12 месяцев работы;
-документ, которым определяется время вручения копии приказа об увольнении или трудовой книжки;
-расчет по оплате времени вынужденного прогула.
Необходимость иных документов зависит от основания увольнения и тех доводов, которыми стороны обосновывают свою позицию по делу.
Считается, что если работодатель не представит в суд надлежащих доказательств о законности увольнения, то он априори не прав. По общему правилу бремя доказывания законности увольнения работника лежит на работодателе.
Работодатель в суде должен представить все необходимые документы, которые подтверждают, что он сделал все законно, была соблюдена процедура увольнения и имелись достаточные основания для увольнения. В то же время если судом будут обнаружены какие-либо нарушения процедуры, этого будет достаточно для восстановлении на работе.
Преимуществом такого восстановления, кроме самого факта, является право на взыскание всего заработка за период вынужденного прогула.
Если суд удовлетворяет требования работника, то согласно ст. 396 ТК РФ решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению.
То есть, на следующий день после суда можно выходить на прежнее место работы, вне зависимости от того, ликвидировано ли подразделение, нет этой должности, все что угодно могло произойти, но суд своим решение постановил - работника восстановить и работодатель обязан это сделать, даже если собирается обжаловать решение суда.
У работодателей есть очень ограниченный перечень оснований, по которым он может уволить работника и в случае если работодателем не соблюдены формальные признаки увольнения, не соблюдена процедура или не было достаточных оснований к увольнению, такое увольнение может быть оспорено.
Куда обращаться?
Существуют три организации, которые занимаются восстановлением нарушенных прав работников: прокуратура, Государственная трудовая инспекция и суд.
При направлении заявления в прокуратуру, скорее всего оно будет преренаправлено в трудовую инспекцию, если не было фактов массового увольнения либо массового нарушения трудовых прав.
Направленное в трудовую инспекции заявление работника, через прокуратуру или самостоятельно, в том числе через сайт ГИТ, для инспекции будет основанием, чтобы провести проверку работодателя на предмет нарушения прав работников.
По результатам проверки, возможно, будет выписан штраф или прокуратура выдаст предписание об устранении нарушений, но в большинстве подобных случаев увольнение не оспаривается. Поэтому единственным эффективным органом, где разрешаются споры об увольнении это суд, где также выдается исполнительный лист, на основании которого можно вновь прийти на работу.
Кроме того, на это прямо указывает ч. 2 ст. 391 ТК РФ.
Согласно ст. 392 ТК РФ на то, чтобы оспорить незаконное увольнение у работника есть один месяц, он считается с момента, когда получена копия приказа об увольнении или выдана трудовая книжка.
Если не было соблюдено формальностей, то судебная практика исходит из того что, срок для обжалования начинает истекать с того момента, когда работнику стало известно об увольнении.
Исковое заявление о незаконном увольнении, восстановлении на работе, компенсации упущенного заработка согласно ст. 23, 24 ГПК РФ, должно быть рассмотрено районным судом. Согласно п. 6.3 ст. 29 ГПК РФ, обращаться в суд можно как по месту регистрации организации или филиала (работодателя), так по месту проживания уволенного работника.
При рассмотрении дела в суде будет присутствовать представитель прокуратуры, который даст свое заключение по существу спора.
Независимо от основания увольнения, в суд должны быть представлены копии таких документов:
-приказ или распоряжение о приеме на работу;
-приказ или распоряжение об увольнении;
-трудовой договор;
-справка о средней заработной плате за последние 12 месяцев работы;
-документ, которым определяется время вручения копии приказа об увольнении или трудовой книжки;
-расчет по оплате времени вынужденного прогула.
Необходимость иных документов зависит от основания увольнения и тех доводов, которыми стороны обосновывают свою позицию по делу.
Считается, что если работодатель не представит в суд надлежащих доказательств о законности увольнения, то он априори не прав. По общему правилу бремя доказывания законности увольнения работника лежит на работодателе.
Работодатель в суде должен представить все необходимые документы, которые подтверждают, что он сделал все законно, была соблюдена процедура увольнения и имелись достаточные основания для увольнения. В то же время если судом будут обнаружены какие-либо нарушения процедуры, этого будет достаточно для восстановлении на работе.
Преимуществом такого восстановления, кроме самого факта, является право на взыскание всего заработка за период вынужденного прогула.
Если суд удовлетворяет требования работника, то согласно ст. 396 ТК РФ решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника подлежит немедленному исполнению.
То есть, на следующий день после суда можно выходить на прежнее место работы, вне зависимости от того, ликвидировано ли подразделение, нет этой должности, все что угодно могло произойти, но суд своим решение постановил - работника восстановить и работодатель обязан это сделать, даже если собирается обжаловать решение суда.
Можно ли вылечить кредитную историю кредитным доктором?
Сегодня мы рассмотрим очень новомодный маркетинговый продукт в сфере кредитования – кредитный доктор. Что это такое, обман или нет, с чем его едят, зачем вообще он нужен и получается ли исправить плохую кредитную историю, если им воспользоваться?
Из кредитной истории нельзя убрать данные о долгах по кредитам
Если кто-то обещает вам исправить кредитную историю, не верьте. По ФЗ «О кредитных историях» есть всего 3 способа убрать данные из кредитной истории:
через исправление недостоверных данных;
по решению суда;
автоматически через 10 лет, если по кредитной истории не было движения.
Даже когда вы закрываете просрочку или выплачиваете полностью кредитный долг по решению суда, в кредитную историю попадут только данные о фактической дате погашения. Данные о просрочке останутся в кредитной истории.
Для удаления из кредитной истории ошибочных данных надо обращаться в БКИ
Каждый человек, на которого ведется кредитная история, по закону может полностью или частично оспорить информацию из своей кредитной истории. Сначала надо написать в бюро кредитных историй заявление о внесении изменений или дополнений в кредитную историю. Вариант подходит, если у вас украли паспорт и взяли на него кредиты. Или вы погасили кредит вовремя, а банк не передал об этом данные в БКИ. Или когда возникла путаница с данными другого человека. К заявлению нужно прикладывать доказательства: справки от банков о полном погашении кредита, документы об оплате кредита, постановления о возбуждении уголовных дел и т.п. У БКИ есть 30 дней на рассмотрение. Если они не решат вопрос положительно, можно обратиться в суд.
Будьте осторожны с кредитными докторами
Такую услугу назвать «исправлением кредитной истории» можно лишь условно. Грубо говоря, вы платите конкретному банку за то, что он за плату соглашается закрыть глаза на вашу плохую кредитную историю и выдать кредит. «Исправление кредитной истории» начинается с выдачи небольшого кредита под высокий процент. Возвращаете его вовремя — информация идёт в кредитную историю, но данные о ваших долгах по прежним кредитам из кредитной истории не исключаются. Своевременный возврат первого маленького кредита может стать основанием для выдачи вам этим же банком чуть большего кредита, погашение которого опять же позволит получить ещё один кредит на более крупную сумму.
Опасность кредитного доктора в том, что вы можете стать «серийным заёмщиком» конкретного банка и будете брать кредиты, даже когда они вам не нужны.
Сегодня мы рассмотрим очень новомодный маркетинговый продукт в сфере кредитования – кредитный доктор. Что это такое, обман или нет, с чем его едят, зачем вообще он нужен и получается ли исправить плохую кредитную историю, если им воспользоваться?
Из кредитной истории нельзя убрать данные о долгах по кредитам
Если кто-то обещает вам исправить кредитную историю, не верьте. По ФЗ «О кредитных историях» есть всего 3 способа убрать данные из кредитной истории:
через исправление недостоверных данных;
по решению суда;
автоматически через 10 лет, если по кредитной истории не было движения.
Даже когда вы закрываете просрочку или выплачиваете полностью кредитный долг по решению суда, в кредитную историю попадут только данные о фактической дате погашения. Данные о просрочке останутся в кредитной истории.
Для удаления из кредитной истории ошибочных данных надо обращаться в БКИ
Каждый человек, на которого ведется кредитная история, по закону может полностью или частично оспорить информацию из своей кредитной истории. Сначала надо написать в бюро кредитных историй заявление о внесении изменений или дополнений в кредитную историю. Вариант подходит, если у вас украли паспорт и взяли на него кредиты. Или вы погасили кредит вовремя, а банк не передал об этом данные в БКИ. Или когда возникла путаница с данными другого человека. К заявлению нужно прикладывать доказательства: справки от банков о полном погашении кредита, документы об оплате кредита, постановления о возбуждении уголовных дел и т.п. У БКИ есть 30 дней на рассмотрение. Если они не решат вопрос положительно, можно обратиться в суд.
Будьте осторожны с кредитными докторами
Такую услугу назвать «исправлением кредитной истории» можно лишь условно. Грубо говоря, вы платите конкретному банку за то, что он за плату соглашается закрыть глаза на вашу плохую кредитную историю и выдать кредит. «Исправление кредитной истории» начинается с выдачи небольшого кредита под высокий процент. Возвращаете его вовремя — информация идёт в кредитную историю, но данные о ваших долгах по прежним кредитам из кредитной истории не исключаются. Своевременный возврат первого маленького кредита может стать основанием для выдачи вам этим же банком чуть большего кредита, погашение которого опять же позволит получить ещё один кредит на более крупную сумму.
Опасность кредитного доктора в том, что вы можете стать «серийным заёмщиком» конкретного банка и будете брать кредиты, даже когда они вам не нужны.
Что делать со штрафом на проданный автомобиль
Может так случиться, что после продажи автомобиля продавцу приходят «письма счастья» из ГИБДД со штрафами на проданный автомобиль. Это случается лишь потому, что новый владелец автомобиля не переоформил на него право собственности.
Что делать?
Первое, что можно сделать, это связаться с покупателем и вежливо попросить его оплатить эти штрафы, а также переоформить право собственности на автомобиль, если это еще не сделано. У человека могут быть разные сложные ситуации, поэтому не стоит сразу набрасываться на него.
Если с продавцом не удается связаться или он отказывается признать, что штрафы назначены за его правонарушения, то можно действовать и без его участия.
Некоторые автолюбители думают, что могут отправить жалобу на постановление по интернету, через официальный сайт ГИБДД и штрафы с них снимут. Однако не все так просто, после направления жалобы по интернету недели через две они получают от ГИБДД ответ, что обращение в электронном виде не может быть признано жалобой, поскольку не содержит электронной подписи и ссылаются на ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Поэтому, если у вас нет электронной подписи, собственноручно подписанную жалобу нужно подавать в ту инстанцию, которая вынесла постановление о наложении штрафа. Либо направить ее заказным письмом по «Почте России».
Жалоба должна быть подана в течение 10 дней с даты получения постановления, при наличии уважительных причин, срок можно восстановить по ходатайству.
В жалобе главное указать, что согласно ч. 2 ст.2.6.1. КоАП РФ, собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации или в пользовании другого лица. Либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц (в случае угона).
К жалобе обязательно прилагается копия договора купли-продажи автомобиля, для подтверждения факта перехода права собственности и даты.
Также следует иметь в виду, что согласно административному регламенту МВД от 24.11.2008 г. № 1001 перерегистрация автомобиля является обязанностью нового владельца (покупателя). Новый владелец обязан переоформить автомобиль на себя в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи.
По прошествии 10 дней, если автомобиль не переоформлен на покупателя, в соответствии с п. 60.4 Приказа МВД от 07.08.2013 г. № 605 бывший собственник автомобиля на основании договора купли-продажи вправе снять автомобиль с регистрационного учета ГИБДД самостоятельно.
Может так случиться, что после продажи автомобиля продавцу приходят «письма счастья» из ГИБДД со штрафами на проданный автомобиль. Это случается лишь потому, что новый владелец автомобиля не переоформил на него право собственности.
Что делать?
Первое, что можно сделать, это связаться с покупателем и вежливо попросить его оплатить эти штрафы, а также переоформить право собственности на автомобиль, если это еще не сделано. У человека могут быть разные сложные ситуации, поэтому не стоит сразу набрасываться на него.
Если с продавцом не удается связаться или он отказывается признать, что штрафы назначены за его правонарушения, то можно действовать и без его участия.
Некоторые автолюбители думают, что могут отправить жалобу на постановление по интернету, через официальный сайт ГИБДД и штрафы с них снимут. Однако не все так просто, после направления жалобы по интернету недели через две они получают от ГИБДД ответ, что обращение в электронном виде не может быть признано жалобой, поскольку не содержит электронной подписи и ссылаются на ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Поэтому, если у вас нет электронной подписи, собственноручно подписанную жалобу нужно подавать в ту инстанцию, которая вынесла постановление о наложении штрафа. Либо направить ее заказным письмом по «Почте России».
Жалоба должна быть подана в течение 10 дней с даты получения постановления, при наличии уважительных причин, срок можно восстановить по ходатайству.
В жалобе главное указать, что согласно ч. 2 ст.2.6.1. КоАП РФ, собственник транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации или в пользовании другого лица. Либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц (в случае угона).
К жалобе обязательно прилагается копия договора купли-продажи автомобиля, для подтверждения факта перехода права собственности и даты.
Также следует иметь в виду, что согласно административному регламенту МВД от 24.11.2008 г. № 1001 перерегистрация автомобиля является обязанностью нового владельца (покупателя). Новый владелец обязан переоформить автомобиль на себя в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи.
По прошествии 10 дней, если автомобиль не переоформлен на покупателя, в соответствии с п. 60.4 Приказа МВД от 07.08.2013 г. № 605 бывший собственник автомобиля на основании договора купли-продажи вправе снять автомобиль с регистрационного учета ГИБДД самостоятельно.
Как заставить работать управляющую компанию
На сегодняшний день качество работы многих управляющих компаний оставляет желать лучшего, это грязь в подъездах, сами подъезды давно требуют ремонта, кровля нуждается в ремонте, лифты работают через раз и тому подобные неприятности.
Заявки потребителей, оставленные диспетчеру, теряются и многие обращения граждан остаются без ответа.
С чего начать?
Отношение между потребителем и исполнителем коммунальных услуг регулируется в основном Жилищным кодексом РФ, а также специальными нормами и правилами.
В случае, если у потребителя появляются претензии к работе управляющей компании, то первое, что необходимо сделать потребителю, это обратиться в управляющую компанию с письменным либо устным обращением в аварийную службу, так сказать, оставить заявку.
Если данное действие не повлекло какого-либо результата, значит потребителю необходимо обратиться на личный прием к руководителю управляющей компании.
Дело в том, что руководители не всегда могут знать все ситуации, которые происходят в многоквартирных домах, они проводят анализ на основании тех отчетов, которые им предоставляют исполнители и специалисты этих управляющих компаний.
Потребителю на личном приеме у руководителя необходимо рассказать все претензии, а также, если есть какие-то фото и видеоматериалы, подтверждающие эти претензии, то приложить их к этому обращению.
УК не хочет работать
В случае если эти действия опять не повлекли результата, потребитель вправе обратиться в надзорные органы. Такими органами, в данном случае, являются Государственная жилищная инспекция и в Роспотребнадзор.
Согласно положению о Государственной жилищной инспекции, основной задачей этого органа является соблюдение прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В надзорные органы необходимо обратиться с письменным обращением, изложить все претензии, приложить также фото и видеоматериалы, если такие имеются.
По обращению потребителя коммунальных услуг, надзорный орган обязан провести проверку в течение 30 дней с даты получения и дать письменный мотивированный ответ.
Если подтверждаются доводы заявителя, надзорный орган выдает предписание об устранении выявленных нарушений руководителю управляющей компании, а также составляет протокол об административной ответственности.
ГЖИ или Роспотребнадзор
В жилищную инспекцию можно обращаться по всем вопросам, касающимся предоставления жилищно-коммунальных услуг, начиная от расчетов и заканчивая неработающими лампочками в подъезде.
Роспотребнадзор регулирует правоотношения сфере защиты прав потребителей. Между собственником квартиры и управляющей компанией заключается договор оказания услуг по управлению МКД. Именно эти услуги управляющая компания должна предоставлять, а нарушаются определенные условия договора, потребитель может обратиться в Роспотребнадзор.
Жалоба в прокуратуру
Если обращение в контролирующие надзорные органы не привело к желаемому, то потребитель вправе обратиться в прокуратуру.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов государственными органами, должностными лицами, а также коммерческими организациями.
В ходе проведения проверки, прокуратура района запрашивает все необходимые сведения у управляющей компании, также осуществляется выездная проверка обследование самого многоквартирного дома на установление тех нарушений, которые указаны в обращении.
Если доводы заявителя подтвердятся и будут обнаружены нарушения со стороны управляющей компании, прокуратура района вносит представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, а также составляет постановление об административной ответственности.
Представление прокурора подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней с участием помощника прокурора. По результатам рассмотрения руководитель управляющей организации, как правило, устраняет нарушения, о чем представляет письменный ответ в прокуратуру.
На сегодняшний день качество работы многих управляющих компаний оставляет желать лучшего, это грязь в подъездах, сами подъезды давно требуют ремонта, кровля нуждается в ремонте, лифты работают через раз и тому подобные неприятности.
Заявки потребителей, оставленные диспетчеру, теряются и многие обращения граждан остаются без ответа.
С чего начать?
Отношение между потребителем и исполнителем коммунальных услуг регулируется в основном Жилищным кодексом РФ, а также специальными нормами и правилами.
В случае, если у потребителя появляются претензии к работе управляющей компании, то первое, что необходимо сделать потребителю, это обратиться в управляющую компанию с письменным либо устным обращением в аварийную службу, так сказать, оставить заявку.
Если данное действие не повлекло какого-либо результата, значит потребителю необходимо обратиться на личный прием к руководителю управляющей компании.
Дело в том, что руководители не всегда могут знать все ситуации, которые происходят в многоквартирных домах, они проводят анализ на основании тех отчетов, которые им предоставляют исполнители и специалисты этих управляющих компаний.
Потребителю на личном приеме у руководителя необходимо рассказать все претензии, а также, если есть какие-то фото и видеоматериалы, подтверждающие эти претензии, то приложить их к этому обращению.
УК не хочет работать
В случае если эти действия опять не повлекли результата, потребитель вправе обратиться в надзорные органы. Такими органами, в данном случае, являются Государственная жилищная инспекция и в Роспотребнадзор.
Согласно положению о Государственной жилищной инспекции, основной задачей этого органа является соблюдение прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В надзорные органы необходимо обратиться с письменным обращением, изложить все претензии, приложить также фото и видеоматериалы, если такие имеются.
По обращению потребителя коммунальных услуг, надзорный орган обязан провести проверку в течение 30 дней с даты получения и дать письменный мотивированный ответ.
Если подтверждаются доводы заявителя, надзорный орган выдает предписание об устранении выявленных нарушений руководителю управляющей компании, а также составляет протокол об административной ответственности.
ГЖИ или Роспотребнадзор
В жилищную инспекцию можно обращаться по всем вопросам, касающимся предоставления жилищно-коммунальных услуг, начиная от расчетов и заканчивая неработающими лампочками в подъезде.
Роспотребнадзор регулирует правоотношения сфере защиты прав потребителей. Между собственником квартиры и управляющей компанией заключается договор оказания услуг по управлению МКД. Именно эти услуги управляющая компания должна предоставлять, а нарушаются определенные условия договора, потребитель может обратиться в Роспотребнадзор.
Жалоба в прокуратуру
Если обращение в контролирующие надзорные органы не привело к желаемому, то потребитель вправе обратиться в прокуратуру.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов государственными органами, должностными лицами, а также коммерческими организациями.
В ходе проведения проверки, прокуратура района запрашивает все необходимые сведения у управляющей компании, также осуществляется выездная проверка обследование самого многоквартирного дома на установление тех нарушений, которые указаны в обращении.
Если доводы заявителя подтвердятся и будут обнаружены нарушения со стороны управляющей компании, прокуратура района вносит представление об устранении выявленных нарушений жилищного законодательства, а также составляет постановление об административной ответственности.
Представление прокурора подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 дней с участием помощника прокурора. По результатам рассмотрения руководитель управляющей организации, как правило, устраняет нарушения, о чем представляет письменный ответ в прокуратуру.
Можно ли запретить человеку брать кредиты?
Многие родители взрослых детей задаются вопросом: можно ли запретить сыну или дочери брать кредиты? Ребенок не имеет постоянного дохода, но всегда желанный клиент в «деньгах до зарплаты» и постоянно берет новые кредитки. Выясняем, что с этим делать.
Можно ли куда-то написать заявление, чтобы человеку не давали кредиты?
К сожалению, пока такой возможности в России нет. Нет никакого сайта, госоргана или реестра, куда можно было бы внести запрет на получение кредитов кому бы то ни было — ни родственнику, ни самому себе, ни кому-то другому на ваш паспорт.
Кому по закону не могут давать кредиты?
Несовершеннолетние — до 18 лет дети не полностью дееспособны, большинство серьезных сделок заключают с согласия родителей. Исключение — вступившие в брак до 18 лет и эмансипированные (становятся полностью дееспособными).
Недееспособные — по суду такими признают людей, которые из-за психического расстройства не могут понимать, что делают, и руководить своими действиями. Все сделки за них совершает опекун.
Ограниченные в дееспособности — опять же, по суду. Это люди, пристрастившиеся к алкоголю, наркотикам или азартным играм, из-за которых семья оказывается на грани финансовой катастрофы. На большинство сделок им нужно согласие попечителя.
Все остальные могут оформлять кредиты почти без ограничений. По идее банки контролируют платежеспособность заемщиков при принятии решения по кредитным заявкам. По факту банку не запрещено давать кредит тому, кто скорее всего не сможет вернуть его обратно в срок.
Существуют ли ограничения на выдачу кредитов?
Да, но их совсем немного. Максимальное число возможных кредитов на 1 человека не установлено, общая сумма кредитов почти не ограничивается. Если пожаловаться в ЦБ на слишком активную выдачу кредитов одному человеку в каком-то банке / МФО, ответ будет такой: ЦБ не может вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний.
Микрозаймы
В ФЗ «О микрофинансовой деятельности и МФО» (ст.12) сказано: МФО не может выдавать новые микрозаймы человеку, если сумма его основного долга по микрозаймам перед этой МФО превысит 500 т.р. (в ряде случаев — 1 млн, для юрлиц и ИП 3 млн). На деле это ограничение бесполезно. Микрозаймы дают на гораздо более мелкие суммы, а при их получении в разных МФО ограничения не работают.
Банкроты
В течение 5 лет с даты завершения реализации имущества при получении кредитов и займов надо обязательно сообщать о факте банкротства. Что с этим знанием делать, решает сам банк.
Риск невозврата
Обращаетесь в банк или МФО за кредитом от 100 тысяч рублей? Банк обязан сообщить о риске неисполнения обязательств по кредиту. Такая перспектива есть у тех, кто тратит более 50% своего годового дохода на возврат кредитов. Если у вас уже именно такая кредитная нагрузка, по закону это не является обязательным поводом для отказа в кредите. Просто информация к сведению.
Должен ли я гасить кредиты за своих родственников / детей / родителей?
В большинстве случаев не должны. Дееспособные взрослые родственники не отвечают по долгам друг друга. Конечно, есть исключения:
Подписали договор поручительства по кредиту родственника или пошли созаемщиком.
Кредит достался по наследству — отвечаете в случае вступления в наследство в пределах стоимости наследственного имущества.
Кредиты мужа и жены, потраченные на нужды семьи — отвечают оба супруга.
Многие родители взрослых детей задаются вопросом: можно ли запретить сыну или дочери брать кредиты? Ребенок не имеет постоянного дохода, но всегда желанный клиент в «деньгах до зарплаты» и постоянно берет новые кредитки. Выясняем, что с этим делать.
Можно ли куда-то написать заявление, чтобы человеку не давали кредиты?
К сожалению, пока такой возможности в России нет. Нет никакого сайта, госоргана или реестра, куда можно было бы внести запрет на получение кредитов кому бы то ни было — ни родственнику, ни самому себе, ни кому-то другому на ваш паспорт.
Кому по закону не могут давать кредиты?
Несовершеннолетние — до 18 лет дети не полностью дееспособны, большинство серьезных сделок заключают с согласия родителей. Исключение — вступившие в брак до 18 лет и эмансипированные (становятся полностью дееспособными).
Недееспособные — по суду такими признают людей, которые из-за психического расстройства не могут понимать, что делают, и руководить своими действиями. Все сделки за них совершает опекун.
Ограниченные в дееспособности — опять же, по суду. Это люди, пристрастившиеся к алкоголю, наркотикам или азартным играм, из-за которых семья оказывается на грани финансовой катастрофы. На большинство сделок им нужно согласие попечителя.
Все остальные могут оформлять кредиты почти без ограничений. По идее банки контролируют платежеспособность заемщиков при принятии решения по кредитным заявкам. По факту банку не запрещено давать кредит тому, кто скорее всего не сможет вернуть его обратно в срок.
Существуют ли ограничения на выдачу кредитов?
Да, но их совсем немного. Максимальное число возможных кредитов на 1 человека не установлено, общая сумма кредитов почти не ограничивается. Если пожаловаться в ЦБ на слишком активную выдачу кредитов одному человеку в каком-то банке / МФО, ответ будет такой: ЦБ не может вмешиваться в хозяйственную деятельность компаний.
Микрозаймы
В ФЗ «О микрофинансовой деятельности и МФО» (ст.12) сказано: МФО не может выдавать новые микрозаймы человеку, если сумма его основного долга по микрозаймам перед этой МФО превысит 500 т.р. (в ряде случаев — 1 млн, для юрлиц и ИП 3 млн). На деле это ограничение бесполезно. Микрозаймы дают на гораздо более мелкие суммы, а при их получении в разных МФО ограничения не работают.
Банкроты
В течение 5 лет с даты завершения реализации имущества при получении кредитов и займов надо обязательно сообщать о факте банкротства. Что с этим знанием делать, решает сам банк.
Риск невозврата
Обращаетесь в банк или МФО за кредитом от 100 тысяч рублей? Банк обязан сообщить о риске неисполнения обязательств по кредиту. Такая перспектива есть у тех, кто тратит более 50% своего годового дохода на возврат кредитов. Если у вас уже именно такая кредитная нагрузка, по закону это не является обязательным поводом для отказа в кредите. Просто информация к сведению.
Должен ли я гасить кредиты за своих родственников / детей / родителей?
В большинстве случаев не должны. Дееспособные взрослые родственники не отвечают по долгам друг друга. Конечно, есть исключения:
Подписали договор поручительства по кредиту родственника или пошли созаемщиком.
Кредит достался по наследству — отвечаете в случае вступления в наследство в пределах стоимости наследственного имущества.
Кредиты мужа и жены, потраченные на нужды семьи — отвечают оба супруга.
Три случая, когда квартиранты могут зарегистрироваться в квартире без согласия собственника
Сейчас многие сдают в аренду свое жилье. Однако регистрировать нанимателей в своей квартире большинство собственников не хотят. В подавляющем большинстве случаев договор заключается на 11 месяцев, чтобы не регистрировать в Росреестре, при этом ни о какой временной регистрации нанимателей речи не идет. Однако в законодательстве есть некоторые исключения, которые могут позволить квартирантам без согласия собственника жилья оформить временную регистрацию в съемной квартире.
Нотариальное удостоверение договора
Как правило, если собственник сдает квартиру, то он заключает простой письменный договор найма с квартирантами. Однако для дополнительной страховки сторона может потребовать нотариально удостоверить договор найма. Все зависит от воли сторон.
Только при нотариальном удостоверении договора для нанимателей появляется дополнительная возможность – оформить временную регистрацию, не предоставляя письменное согласие собственника.
Такая возможность предусмотрена приказом МВД от 31.12.2017 г. № 984, в котором содержится пункт 41.2. В данном пункте указано, что с заявлением о регистрации по месту пребывания может быть предоставлен документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Далее в пункте следует, что если данный договор удостоверен нотариально, то отдельной подписи собственника не требуется.
Таким образом, нотариально заверенный договор найма даст возможность нанимателям спокойно зарегистрироваться в жилом помещении собственника без его отдельного согласия.
Регистрация ребенка до 14 лет
Если у нанимателей есть ребенок до 14 лет, то они могут его зарегистрировать по своему месту жительства, в том числе если у них есть временная регистрации в съемной квартире. Данное право предусмотрено ст. 20 ГК РФ. При этом дополнительного согласия собственника так же не требуется.
Поэтому при сдаче квартиры стоит уточнить, есть ли у нанимателей несовершеннолетние дети, поскольку, дав согласие на временную регистрацию, вскорости вы можете заметить, что количество проживающих в квартире окажется заметно больше. Был случай из практики, когда собственник сдал свою квартиру одной женщине и согласился оформить ей временную регистрацию. Спустя некоторое время стало известно, что женщина проживает с сожителем и с тремя детьми, причем детей она так же зарегистрировала в данной квартире.
Ситуация осложнилась тем, что в паспортном столе перепутали и оформили детям постоянную регистрацию, а не временную, как у матери. В итоге мужчине пришлось долгое время судиться, чтобы выселить все семейство.
Договор с «хитрым пунктом»
При заключении договора стороны могут предусмотреть любые условия, которые не противоречат законодательству РФ. В том числе в договоре может быть пункт о возможности нанимателя временно зарегистрироваться в съемной квартире. Если такой пункт есть, то, как показывает судебная практика, этого достаточно, чтобы оформить временную регистрацию нанимателю без дополнительного согласия собственника.
Получается, подпись собственника в договоре, где есть данный пункт, автоматически приравнивается к подписи заявления собственника о согласии на оформление временной регистрации.
Таким образом, следует внимательно изучать условия договора и быть аккуратнее при сдаче квартиры.
Сейчас многие сдают в аренду свое жилье. Однако регистрировать нанимателей в своей квартире большинство собственников не хотят. В подавляющем большинстве случаев договор заключается на 11 месяцев, чтобы не регистрировать в Росреестре, при этом ни о какой временной регистрации нанимателей речи не идет. Однако в законодательстве есть некоторые исключения, которые могут позволить квартирантам без согласия собственника жилья оформить временную регистрацию в съемной квартире.
Нотариальное удостоверение договора
Как правило, если собственник сдает квартиру, то он заключает простой письменный договор найма с квартирантами. Однако для дополнительной страховки сторона может потребовать нотариально удостоверить договор найма. Все зависит от воли сторон.
Только при нотариальном удостоверении договора для нанимателей появляется дополнительная возможность – оформить временную регистрацию, не предоставляя письменное согласие собственника.
Такая возможность предусмотрена приказом МВД от 31.12.2017 г. № 984, в котором содержится пункт 41.2. В данном пункте указано, что с заявлением о регистрации по месту пребывания может быть предоставлен документ, являющийся основанием для временного проживания в жилом помещении, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. Далее в пункте следует, что если данный договор удостоверен нотариально, то отдельной подписи собственника не требуется.
Таким образом, нотариально заверенный договор найма даст возможность нанимателям спокойно зарегистрироваться в жилом помещении собственника без его отдельного согласия.
Регистрация ребенка до 14 лет
Если у нанимателей есть ребенок до 14 лет, то они могут его зарегистрировать по своему месту жительства, в том числе если у них есть временная регистрации в съемной квартире. Данное право предусмотрено ст. 20 ГК РФ. При этом дополнительного согласия собственника так же не требуется.
Поэтому при сдаче квартиры стоит уточнить, есть ли у нанимателей несовершеннолетние дети, поскольку, дав согласие на временную регистрацию, вскорости вы можете заметить, что количество проживающих в квартире окажется заметно больше. Был случай из практики, когда собственник сдал свою квартиру одной женщине и согласился оформить ей временную регистрацию. Спустя некоторое время стало известно, что женщина проживает с сожителем и с тремя детьми, причем детей она так же зарегистрировала в данной квартире.
Ситуация осложнилась тем, что в паспортном столе перепутали и оформили детям постоянную регистрацию, а не временную, как у матери. В итоге мужчине пришлось долгое время судиться, чтобы выселить все семейство.
Договор с «хитрым пунктом»
При заключении договора стороны могут предусмотреть любые условия, которые не противоречат законодательству РФ. В том числе в договоре может быть пункт о возможности нанимателя временно зарегистрироваться в съемной квартире. Если такой пункт есть, то, как показывает судебная практика, этого достаточно, чтобы оформить временную регистрацию нанимателю без дополнительного согласия собственника.
Получается, подпись собственника в договоре, где есть данный пункт, автоматически приравнивается к подписи заявления собственника о согласии на оформление временной регистрации.
Таким образом, следует внимательно изучать условия договора и быть аккуратнее при сдаче квартиры.
Можно ли отказаться быть понятым?
Понятой – это гражданское лицо, которое не заинтересовано в исходе административного или уголовного дела. Понятой приглашается сотрудниками органов правопорядка для производства досмотра, обыска, при аресте имущества и для многих других процессуальных действий. Как правило, понятые – это соседи, случайные прохожие или иные лица, для которых событие не представляет никакого интереса.
Можно ли отказать должностному лицу?
Бывает, что при каком-либо происшествии, сотрудник полиции вызывает первого попавшегося на глаза человека и требует, чтобы он проследовал за ним с целью побыть понятым. Иногда служители закона долбят ночью в дверь квартиры, если по соседству что-то случилось, или останавливают движущийся автомобиль с целью привлечь людей в качестве понятых.
Мало кому это покажется приятным и возникает вопрос, а можно ли отказаться и не идти за полицейскими на место преступления, правонарушения или для других действий. Если кратко, то да.
Понятому посвящены отдельные статьи в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст. 60) и в КоАП РФ (25.7). При этом нет никакого пункта в законах, который бы предусматривал хоть какую-то ответственность за отказ побыть понятым.
Как отказать становиться понятым?
Для отказа достаточно сказать просто: «Я отказываюсь». Однако сотрудники правоохранительных органов бывают очень настойчивыми, они не привыкли получать отказы. Поэтому во избежание спора можно представить причину, сказав что вы торопитесь, опаздываете и др.
При этом можно упомянуть, что отказ не является правонарушением в соответствии с УПК и административным кодексом.
В любом случае, законных мер, чтобы принудить стать понятым или наказать за отказ от этого не существует.
Последствия при согласии
Если все же вы стали понятым, у вас возникает определенный перечень прав и обязанностей. В частности, статьей 60 УПК РФ установлено, что понятой не имеет права уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Понятой не вправе разглашать данные предварительного расследования.
То есть, если вы согласились побыть понятым, к примеру, на месте обыска соседа, то ваше пребывание на этом месте может затянуться до нескольких часов. Затем могут последовать вызовы к следователю для уточнения, а когда дело передадут в суд, могут вызвать и туда.
Стоит отметить, что часто путают понятия «свидетель» и «понятой». Понятой становится свидетелем не случайно, а по приглашению сотрудников, поэтому можно от этого отказаться. А вот отказ от дачи свидетельских показаний – это уже преступление по ст. 308 УК РФ и может привести к штрафу 40 000 рублей, к обязательным и исправительным работам или к аресту на три месяца.
Понятой – это гражданское лицо, которое не заинтересовано в исходе административного или уголовного дела. Понятой приглашается сотрудниками органов правопорядка для производства досмотра, обыска, при аресте имущества и для многих других процессуальных действий. Как правило, понятые – это соседи, случайные прохожие или иные лица, для которых событие не представляет никакого интереса.
Можно ли отказать должностному лицу?
Бывает, что при каком-либо происшествии, сотрудник полиции вызывает первого попавшегося на глаза человека и требует, чтобы он проследовал за ним с целью побыть понятым. Иногда служители закона долбят ночью в дверь квартиры, если по соседству что-то случилось, или останавливают движущийся автомобиль с целью привлечь людей в качестве понятых.
Мало кому это покажется приятным и возникает вопрос, а можно ли отказаться и не идти за полицейскими на место преступления, правонарушения или для других действий. Если кратко, то да.
Понятому посвящены отдельные статьи в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ст. 60) и в КоАП РФ (25.7). При этом нет никакого пункта в законах, который бы предусматривал хоть какую-то ответственность за отказ побыть понятым.
Как отказать становиться понятым?
Для отказа достаточно сказать просто: «Я отказываюсь». Однако сотрудники правоохранительных органов бывают очень настойчивыми, они не привыкли получать отказы. Поэтому во избежание спора можно представить причину, сказав что вы торопитесь, опаздываете и др.
При этом можно упомянуть, что отказ не является правонарушением в соответствии с УПК и административным кодексом.
В любом случае, законных мер, чтобы принудить стать понятым или наказать за отказ от этого не существует.
Последствия при согласии
Если все же вы стали понятым, у вас возникает определенный перечень прав и обязанностей. В частности, статьей 60 УПК РФ установлено, что понятой не имеет права уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя или в суд. Понятой не вправе разглашать данные предварительного расследования.
То есть, если вы согласились побыть понятым, к примеру, на месте обыска соседа, то ваше пребывание на этом месте может затянуться до нескольких часов. Затем могут последовать вызовы к следователю для уточнения, а когда дело передадут в суд, могут вызвать и туда.
Стоит отметить, что часто путают понятия «свидетель» и «понятой». Понятой становится свидетелем не случайно, а по приглашению сотрудников, поэтому можно от этого отказаться. А вот отказ от дачи свидетельских показаний – это уже преступление по ст. 308 УК РФ и может привести к штрафу 40 000 рублей, к обязательным и исправительным работам или к аресту на три месяца.
Власти опубликовали видео, где меня задерживают. Это вообще законно?
В сети часто появляются съёмки задержаний, на которых видно, как оперативники в масках врываются в квартиры, кладут всех лицом на пол и заламывают руки. При этом задержанных иногда снимают крупным планом — естественно, не спрашивая их согласия, хотя право на изображение человека прописано в кодексе. Мы разобрались, в каких случаях можно публиковать фото и видео и что говорит об этом закон.
Есть федеральный закон, на основании которого в Гражданском кодексе появилась статья 152.1 — она защищает ваше право на изображение. По общему правилу, видео, фотографии и даже картины с вашим участием можно опубликовать только с вашего согласия. Если вы не давали такого согласия, то можете потребовать удалить ваше изображение (или изъять, если речь идёт о бумажных носителях).
Вдобавок к этому, есть ещё 23 статья Конституции, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и защиту своей чести и доброго имени.
В Европейской конвенции тоже закреплены права человека на уважение его частной и семейной жизни, и Европейский суд считает, что использование изображения без предварительного согласия ограничивает эти права.
Однако в законе есть исключения
Когда изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, то согласие человека не требуется:
1. Если человек является публичной фигурой — то есть, занимает государственную должность или играет важную роль в сфере политики, искусства, спорта (при условии, что это изображение не используется для получения прибыли).
2. Если вы попали на фото с судебного заседания или любого публичного мероприятия (и не являетесь при этом основным объектом съёмки).
3. В интересах общественной безопасности — то есть, если человек находится в розыске, подозревается в совершении преступления или в отношении него проводят расследование.
Как только человеком заинтересовались правоохранители, его частная жизнь будет ущемляться в угоду публичным интересам. У правоохранительных органов есть право распространять информацию о ходе расследования так, как они посчитают нужным (главное, чтобы это разглашение не затронуло интересы расследования и не нарушило права других его участников).
Именно под это исключение подпадают видео задержаний ФСБ, МВД и СК.
Что делать, если видео с моим задержанием опубликовали по ошибке, хотя я не преступник?
Если вас незаконно привлекли к ответственности или заключили под стражу, а потом реабилитировали, то вы можете требовать опровержения. Для этого понадобится письменное указание следователя, прокурора или суда.
Кроме того, реабилитированный может подать иск о компенсации морального вреда, и судья должен определить размер причинённых нравственных и физических страданий, который зависит, в том числе, от степени растиражированности информации по вашему делу.
А самих полицейских можно фотографировать?
Да. Граждане имеют право на контроль за деятельностью органов и должностных лиц, «связанных с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».
Сотрудников ГИБДД нельзя снимать, только если в конкретном случае фотографированию препятствует какой-то другой нормативный акт. Об этом вас должны предупредить заранее.
Внутри отделов полиции снимать можно, поскольку МВД РФ отменило соответствующий запрет.
В сети часто появляются съёмки задержаний, на которых видно, как оперативники в масках врываются в квартиры, кладут всех лицом на пол и заламывают руки. При этом задержанных иногда снимают крупным планом — естественно, не спрашивая их согласия, хотя право на изображение человека прописано в кодексе. Мы разобрались, в каких случаях можно публиковать фото и видео и что говорит об этом закон.
Есть федеральный закон, на основании которого в Гражданском кодексе появилась статья 152.1 — она защищает ваше право на изображение. По общему правилу, видео, фотографии и даже картины с вашим участием можно опубликовать только с вашего согласия. Если вы не давали такого согласия, то можете потребовать удалить ваше изображение (или изъять, если речь идёт о бумажных носителях).
Вдобавок к этому, есть ещё 23 статья Конституции, которая гарантирует неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и защиту своей чести и доброго имени.
В Европейской конвенции тоже закреплены права человека на уважение его частной и семейной жизни, и Европейский суд считает, что использование изображения без предварительного согласия ограничивает эти права.
Однако в законе есть исключения
Когда изображение используется в государственных, общественных или иных публичных интересах, то согласие человека не требуется:
1. Если человек является публичной фигурой — то есть, занимает государственную должность или играет важную роль в сфере политики, искусства, спорта (при условии, что это изображение не используется для получения прибыли).
2. Если вы попали на фото с судебного заседания или любого публичного мероприятия (и не являетесь при этом основным объектом съёмки).
3. В интересах общественной безопасности — то есть, если человек находится в розыске, подозревается в совершении преступления или в отношении него проводят расследование.
Как только человеком заинтересовались правоохранители, его частная жизнь будет ущемляться в угоду публичным интересам. У правоохранительных органов есть право распространять информацию о ходе расследования так, как они посчитают нужным (главное, чтобы это разглашение не затронуло интересы расследования и не нарушило права других его участников).
Именно под это исключение подпадают видео задержаний ФСБ, МВД и СК.
Что делать, если видео с моим задержанием опубликовали по ошибке, хотя я не преступник?
Если вас незаконно привлекли к ответственности или заключили под стражу, а потом реабилитировали, то вы можете требовать опровержения. Для этого понадобится письменное указание следователя, прокурора или суда.
Кроме того, реабилитированный может подать иск о компенсации морального вреда, и судья должен определить размер причинённых нравственных и физических страданий, который зависит, в том числе, от степени растиражированности информации по вашему делу.
А самих полицейских можно фотографировать?
Да. Граждане имеют право на контроль за деятельностью органов и должностных лиц, «связанных с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».
Сотрудников ГИБДД нельзя снимать, только если в конкретном случае фотографированию препятствует какой-то другой нормативный акт. Об этом вас должны предупредить заранее.
Внутри отделов полиции снимать можно, поскольку МВД РФ отменило соответствующий запрет.
Может ли охранник в магазине досматривать мою сумку?
Сегодня поговорим о полномочиях всевозможных охранников в магазинах и полицейских на досмотр сумок и других личных вещей. Посмотрим, кто же может заставить нас вывернуть сумку, и когда можно не подчиняться.
Охранники-вахтёры
Категория, с которой чаще всего приходится сталкиваться в магазинах, торговых центрах и развлекательных заведениях. Могут быть одеты в тужурки «под охрану» и называться сотрудниками службы безопасности, но на деле имеют минимум полномочий. Это простые нелицензированные охранники / сторожи / вахтёры, которые работают непосредственно в магазине или ТЦ по трудовому договору и следят за порядком, и чтобы ничего не украли. Применять силу или оружие такие охранники не могут, как и заставлять кого-либо показывать содержимое сумки. Они могут лишь вежливо попросить показать, что в сумке. В ответ вы можете вежливо отказаться и предложить продолжить общение в присутствии полиции.
Частные охранники (ЧОПовцы)
Лицензированные охранники, которые прошли специальное обучение, сдали экзамен и получили корочки частного охранника (обязаны предъявить их по требованию любого человека). Работают по трудовому договору в частной охранной организации (ЧОО): её символику вы можете увидеть на форме охранника. ЧОО направляет своих охранников на те объекты, с которыми заключен договор на охранные услуги.
К частным охранникам ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» предъявляет серьёзные требования, поэтому и спрос с них больше, и полномочия у них шире. Они могут применять физическую силу, специальные средства и даже огнестрельное оружие, но в строго оговорённых в законе случаях. Например, когда ЧОПовец пытается пресечь преступление — кражу или ограбление, он может применить силу к преступнику, если тот сопротивляется. Однако и частные охранники не имеют полномочий на проверку содержимого сумок. Они могут лишь задержать нарушителя на месте и передать его в руки полиции.
Судебные приставы
Актуально для тех, кто посещает суды и отделы приставов. На входе с рамкой металлоискателя работает отдельная разновидность судебных приставов — по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Подчиняются ФЗ «О судебных приставах» (статья 11). Могут проверять удостоверяющие личность документы и проводить личный досмотр, осматривать личные вещи людей, которые находятся в здании судов или подразделений Федеральной службы судебных приставов и предположительно имеют при себе оружие, взрывчатку, боеприпасы, наркотики и другие угрожающие безопасности вещи. Если такие вещи действительно есть, могут не пустить нарушителя в суд или отдел, задержать и передать полиции. При необходимости могут применить и физическую силу, и спецсредства, и огнестрельное оружие.
За неисполнение законных распоряжений приставов могут оштрафовать на 500-1000 рублей по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ.
Полицейские
Все полномочия полицейских расписаны в ФЗ «О полиции» (главное — в статьях 12 и 13). Например, по этому закону полицейские могут в целях безопасности устраивать личный осмотр граждан и осматривать их вещи при проходе на массовые и публичные мероприятия. Отказались показать сумку? Вас совершенно законно могут не пустить. Полицейские могут осматривать ваши личные вещи на входе и выходе с режимных объектов, охраняемых полицией.
Ещё сотрудники полиции могут проводить досмотр личных вещей в связи с административными правонарушениями — в присутствии 2 понятых либо под видеозапись и с обязательным занесением в протокол (статья 27.7 КоАП РФ). Кстати по этой же статье досматривать личные вещи могут и некоторые другие госорганы, включая таможенников, пограничников. Если не подчиниться законному требованию полицейского и не показать содержимое сумки, могут оштрафовать на 500-1000 рублей или даже арестовать на срок до 15 суток.
Сегодня поговорим о полномочиях всевозможных охранников в магазинах и полицейских на досмотр сумок и других личных вещей. Посмотрим, кто же может заставить нас вывернуть сумку, и когда можно не подчиняться.
Охранники-вахтёры
Категория, с которой чаще всего приходится сталкиваться в магазинах, торговых центрах и развлекательных заведениях. Могут быть одеты в тужурки «под охрану» и называться сотрудниками службы безопасности, но на деле имеют минимум полномочий. Это простые нелицензированные охранники / сторожи / вахтёры, которые работают непосредственно в магазине или ТЦ по трудовому договору и следят за порядком, и чтобы ничего не украли. Применять силу или оружие такие охранники не могут, как и заставлять кого-либо показывать содержимое сумки. Они могут лишь вежливо попросить показать, что в сумке. В ответ вы можете вежливо отказаться и предложить продолжить общение в присутствии полиции.
Частные охранники (ЧОПовцы)
Лицензированные охранники, которые прошли специальное обучение, сдали экзамен и получили корочки частного охранника (обязаны предъявить их по требованию любого человека). Работают по трудовому договору в частной охранной организации (ЧОО): её символику вы можете увидеть на форме охранника. ЧОО направляет своих охранников на те объекты, с которыми заключен договор на охранные услуги.
К частным охранникам ФЗ «О частной детективной и охранной деятельности» предъявляет серьёзные требования, поэтому и спрос с них больше, и полномочия у них шире. Они могут применять физическую силу, специальные средства и даже огнестрельное оружие, но в строго оговорённых в законе случаях. Например, когда ЧОПовец пытается пресечь преступление — кражу или ограбление, он может применить силу к преступнику, если тот сопротивляется. Однако и частные охранники не имеют полномочий на проверку содержимого сумок. Они могут лишь задержать нарушителя на месте и передать его в руки полиции.
Судебные приставы
Актуально для тех, кто посещает суды и отделы приставов. На входе с рамкой металлоискателя работает отдельная разновидность судебных приставов — по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Подчиняются ФЗ «О судебных приставах» (статья 11). Могут проверять удостоверяющие личность документы и проводить личный досмотр, осматривать личные вещи людей, которые находятся в здании судов или подразделений Федеральной службы судебных приставов и предположительно имеют при себе оружие, взрывчатку, боеприпасы, наркотики и другие угрожающие безопасности вещи. Если такие вещи действительно есть, могут не пустить нарушителя в суд или отдел, задержать и передать полиции. При необходимости могут применить и физическую силу, и спецсредства, и огнестрельное оружие.
За неисполнение законных распоряжений приставов могут оштрафовать на 500-1000 рублей по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ.
Полицейские
Все полномочия полицейских расписаны в ФЗ «О полиции» (главное — в статьях 12 и 13). Например, по этому закону полицейские могут в целях безопасности устраивать личный осмотр граждан и осматривать их вещи при проходе на массовые и публичные мероприятия. Отказались показать сумку? Вас совершенно законно могут не пустить. Полицейские могут осматривать ваши личные вещи на входе и выходе с режимных объектов, охраняемых полицией.
Ещё сотрудники полиции могут проводить досмотр личных вещей в связи с административными правонарушениями — в присутствии 2 понятых либо под видеозапись и с обязательным занесением в протокол (статья 27.7 КоАП РФ). Кстати по этой же статье досматривать личные вещи могут и некоторые другие госорганы, включая таможенников, пограничников. Если не подчиниться законному требованию полицейского и не показать содержимое сумки, могут оштрафовать на 500-1000 рублей или даже арестовать на срок до 15 суток.
Осмотр, досмотр и обыск ДПС, в чём заключается разница?
Часто водителей останавливают сотрудники ДПС, просят предъявить документы, задают какие-то вопросы, а также просят открыть багажник, так вот эта просьба неправомерна. Сотрудник ДПС может проводить два действия осмотр и досмотр. Это две абсолютно разные процедуры, но многие граждане не знают, что они друг от друга отличаются. По слову, действительно, все достаточно просто отличается одной буквой.
Так вот осмотр это когда сотрудник ДПС визуально осматривает и не касается самого автомобиля при осмотре, он может фонариком посетить в окно и посмотреть, что в салоне автомобиля. При этом он не может открывать дверь, заглядывать в салон и просить открыть багажник.
КоАП РФ Статья 27.9. Досмотр транспортного средства
Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.
При досмотре сотрудник ДПС как раз просит всё открыть, залезает внутрь автомобиля, проверяет все, что есть внутри, но это должно происходить с двумя понятыми и под протокол, копию которого потом вручают водителю. Если нет понятых допускание применение средств видеофиксации. В том числе водитель имеет полное право снимать на свою камеру всю процедуру досмотра.
Нужно понимать, что это два совершенно разных мероприятия. Почти все сотрудники ДПС, особенно в ночное время суток, просят показать багажник, наиболее хитрые говорят – «покажите нам пожалуйста знак аварийной остановки, аптечку и огнетушитель». Как правило, эти предметы находятся в багажнике автомобиля, в этих случаях водитель может сам достать всё это и показать не демонстрируя открытый багажник, у него есть на это полное право.
Если же сотрудник ДПС настаивает на том, чтобы водитель открыл багажник, тогда это уже досмотр и нужно требовать составить протокол в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.
Когда происходит досмотр транспортного средства, даже с понятыми, есть одна очень серьезная отличительная вещь, о которой многие не знают. Сотрудник ДПС при досмотре не имеет права залезать в ваши личные вещи, трогать их и разглядывать, потому что это уже обыск. Людей он обыскивать тоже не имеет права, соответственно, даже если происходит досмотр, сотрудник ДПС может осматривать содержимое внутри автомобиля и груз, но не может обыскивать личные вещи и людей.
Согласно ст. 182 УПК РФ обыск может производится только на основании постановления следователя.
Часто водителей останавливают сотрудники ДПС, просят предъявить документы, задают какие-то вопросы, а также просят открыть багажник, так вот эта просьба неправомерна. Сотрудник ДПС может проводить два действия осмотр и досмотр. Это две абсолютно разные процедуры, но многие граждане не знают, что они друг от друга отличаются. По слову, действительно, все достаточно просто отличается одной буквой.
Так вот осмотр это когда сотрудник ДПС визуально осматривает и не касается самого автомобиля при осмотре, он может фонариком посетить в окно и посмотреть, что в салоне автомобиля. При этом он не может открывать дверь, заглядывать в салон и просить открыть багажник.
КоАП РФ Статья 27.9. Досмотр транспортного средства
Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.
При досмотре сотрудник ДПС как раз просит всё открыть, залезает внутрь автомобиля, проверяет все, что есть внутри, но это должно происходить с двумя понятыми и под протокол, копию которого потом вручают водителю. Если нет понятых допускание применение средств видеофиксации. В том числе водитель имеет полное право снимать на свою камеру всю процедуру досмотра.
Нужно понимать, что это два совершенно разных мероприятия. Почти все сотрудники ДПС, особенно в ночное время суток, просят показать багажник, наиболее хитрые говорят – «покажите нам пожалуйста знак аварийной остановки, аптечку и огнетушитель». Как правило, эти предметы находятся в багажнике автомобиля, в этих случаях водитель может сам достать всё это и показать не демонстрируя открытый багажник, у него есть на это полное право.
Если же сотрудник ДПС настаивает на том, чтобы водитель открыл багажник, тогда это уже досмотр и нужно требовать составить протокол в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.
Когда происходит досмотр транспортного средства, даже с понятыми, есть одна очень серьезная отличительная вещь, о которой многие не знают. Сотрудник ДПС при досмотре не имеет права залезать в ваши личные вещи, трогать их и разглядывать, потому что это уже обыск. Людей он обыскивать тоже не имеет права, соответственно, даже если происходит досмотр, сотрудник ДПС может осматривать содержимое внутри автомобиля и груз, но не может обыскивать личные вещи и людей.
Согласно ст. 182 УПК РФ обыск может производится только на основании постановления следователя.