🔍 Национальные поиски - теперь все в одном месте: UPD
#iptools
Как вы могли заметить, в канале появился новый тэг #iptools. Под этим тегом будут выходить полезные инструменты, руководства, документы для юристов, сталкивающихся с товарными знаками или защитой интеллектуальной собственности.
Мы хотим поблагодарить Юлию Ившину за то, что она внесла свою лепту в развитие интерактивной карты со ссылками на национальные поиски и средними сроками регистрации.
Благодаря Юлии, на карте появились средние сроки регистрации в трех странах:
Ливия ≈ 49 дней
Мальта ≈ 180 дней
Саудовская Аравия ≈ 105 дней
Также мы опубликовали в облаке памятку с основной информацией о товарных знаках для того, чтобы было легче делиться ею ;)
Вот ссылка: https://clck.ru/PLgyX
И мы призываем всех подписчиков предлагать свои идеи по развитию этой рубрики и её инструментов.
#iptools
Как вы могли заметить, в канале появился новый тэг #iptools. Под этим тегом будут выходить полезные инструменты, руководства, документы для юристов, сталкивающихся с товарными знаками или защитой интеллектуальной собственности.
Мы хотим поблагодарить Юлию Ившину за то, что она внесла свою лепту в развитие интерактивной карты со ссылками на национальные поиски и средними сроками регистрации.
Благодаря Юлии, на карте появились средние сроки регистрации в трех странах:
Ливия ≈ 49 дней
Мальта ≈ 180 дней
Саудовская Аравия ≈ 105 дней
Также мы опубликовали в облаке памятку с основной информацией о товарных знаках для того, чтобы было легче делиться ею ;)
Вот ссылка: https://clck.ru/PLgyX
И мы призываем всех подписчиков предлагать свои идеи по развитию этой рубрики и её инструментов.
Flourish
Среднее количество дней, необходимых для регистрации + национальные реестры
A Flourish data visualisation by Nikolay Shevchenko
🇨🇳 Прецедентная победа Under Armour в Китае
Привет! На связи Иван Никифоров.
На прошлой неделе Under Armour (UA), американский производитель спортивной одежды, одержал важную победу в Верховном Суде Китая. Сумма компенсации воображение не поражает, однако дело может стать важной вехой в борьбе с китайскими производителями контрафактных товаров. Дело длилось с 2016 года, когда китайский Uncle Martian был обвинён в нарушении исключительных прав UA, так как использовал сходный логотип «UM».
В тексте решения упомянуто, что Under Armour добился широкой известности и хорошей репутации в Китае, что делает очевидным нарушение ТЗ вкупе с другими доказательствами. Нарушителя обязали опубликовать судебное решение в своих соцсетях (SINA/Weibo).
Важную роль сыграло то, что UA предприняла первые действия ещё до запуска контрафактных товаров на рынок. За счёт оперативных мер и самоотверженной работы всей команды UA получилось собрать все необходимые доказательства и получить экстраординарное предварительное судебное предписание, которое запретило Uncle Martian продавать свои товары во время судебного разбирательства. Всё это стало возможным (по словам представителей) благодаря тому, что UA были заранее готовы к защите своих интересов в Китае, имели стратегию и хорошее портфолио товарных знаков.
Это дело положительно выбивается из обычного тренда споров в китайских судах с китайскими производителями – обычно менее одного процента американских компаний добиваются решения в свою пользу по таким искам. Но гораздо большее прецедентное значение имеет то, что у UA получилось запретить выпускать контрафактные товары до судебного решения. Поэтому в течение всего долгого разбирательства возможный экономический урон компании был минимизирован.
Если позиции и подход Верховного суда Китая закрепятся в практике, то многие мировые бренды, имеющие интересы на китайском рынке, наконец смогут вздохнуть с облегчением.
Кстати, вы можете освежить в памяти нашу неделю Китая в канале ;) Там много полезной информации об этой юрисдикции.
Привет! На связи Иван Никифоров.
На прошлой неделе Under Armour (UA), американский производитель спортивной одежды, одержал важную победу в Верховном Суде Китая. Сумма компенсации воображение не поражает, однако дело может стать важной вехой в борьбе с китайскими производителями контрафактных товаров. Дело длилось с 2016 года, когда китайский Uncle Martian был обвинён в нарушении исключительных прав UA, так как использовал сходный логотип «UM».
В тексте решения упомянуто, что Under Armour добился широкой известности и хорошей репутации в Китае, что делает очевидным нарушение ТЗ вкупе с другими доказательствами. Нарушителя обязали опубликовать судебное решение в своих соцсетях (SINA/Weibo).
Важную роль сыграло то, что UA предприняла первые действия ещё до запуска контрафактных товаров на рынок. За счёт оперативных мер и самоотверженной работы всей команды UA получилось собрать все необходимые доказательства и получить экстраординарное предварительное судебное предписание, которое запретило Uncle Martian продавать свои товары во время судебного разбирательства. Всё это стало возможным (по словам представителей) благодаря тому, что UA были заранее готовы к защите своих интересов в Китае, имели стратегию и хорошее портфолио товарных знаков.
Это дело положительно выбивается из обычного тренда споров в китайских судах с китайскими производителями – обычно менее одного процента американских компаний добиваются решения в свою пользу по таким искам. Но гораздо большее прецедентное значение имеет то, что у UA получилось запретить выпускать контрафактные товары до судебного решения. Поэтому в течение всего долгого разбирательства возможный экономический урон компании был минимизирован.
Если позиции и подход Верховного суда Китая закрепятся в практике, то многие мировые бренды, имеющие интересы на китайском рынке, наконец смогут вздохнуть с облегчением.
Кстати, вы можете освежить в памяти нашу неделю Китая в канале ;) Там много полезной информации об этой юрисдикции.
Telegram
Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность
Мы заметили популярность постов про КНР, и астрологи объявили неделю Китая у нас на канале.
Сегодня мы решили рассказать вам про китайских патентных троллей, и что делать, если ваш бренд уже зарегистрирован в китайском патентном ведомстве, но не на вас =)…
Сегодня мы решили рассказать вам про китайских патентных троллей, и что делать, если ваш бренд уже зарегистрирован в китайском патентном ведомстве, но не на вас =)…
⚡️Booking.сom может быть товарным знаком
Cегодня, в последний день июня, Верховный Суд США (8 судей – "за", судья Сотомайор – против, судья Брайер – воздержался) вынес долгожданное решение по делу Booking.сom – первому делу в истории Суда, заслушанному дистанционно.
Верховный Суд посчитал возможным зарегистрировать "Booking.сom" в качестве товарного знака.
«A term styled “generic.сom” is a generic name for a class of goods or services only if the term has that meaning to consumers»: любые слова с расширением .com общеупотребимы… только если они воспринимаются в качестве таковых потребителями.
Поскольку «Booking.сom» не воспринимается потребителями как общеупотребимый термин, он не является таковым и должен быть зарегистрирован.
И да, главный вопрос, который нас мучил все это время: Верховный Суд посчитал, что дело Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co., не применимо к доменным именам. В данном случае должен быть применен именно Lanham Act.
Делимся с вами свежеиспеченным судебным актом, и совсем скоро в канале будет его детальный разбор.
Cегодня, в последний день июня, Верховный Суд США (8 судей – "за", судья Сотомайор – против, судья Брайер – воздержался) вынес долгожданное решение по делу Booking.сom – первому делу в истории Суда, заслушанному дистанционно.
Верховный Суд посчитал возможным зарегистрировать "Booking.сom" в качестве товарного знака.
«A term styled “generic.сom” is a generic name for a class of goods or services only if the term has that meaning to consumers»: любые слова с расширением .com общеупотребимы… только если они воспринимаются в качестве таковых потребителями.
Поскольку «Booking.сom» не воспринимается потребителями как общеупотребимый термин, он не является таковым и должен быть зарегистрирован.
И да, главный вопрос, который нас мучил все это время: Верховный Суд посчитал, что дело Goodyear Co. v. Goodyear Rubber Co., не применимо к доменным именам. В данном случае должен быть применен именно Lanham Act.
Делимся с вами свежеиспеченным судебным актом, и совсем скоро в канале будет его детальный разбор.
Telegram
Games of Brands
Booking.сom: По горячим следам
Сегодня ВС США слушал дело PATENT AND TRADEMARK OFFICE V. Booking.com B.V. Однако решение пока не вынесено. В его ожидании рассказываем самое интересное с полей юридического сражения:
USPTO настаивает на применении к данному…
Сегодня ВС США слушал дело PATENT AND TRADEMARK OFFICE V. Booking.com B.V. Однако решение пока не вынесено. В его ожидании рассказываем самое интересное с полей юридического сражения:
USPTO настаивает на применении к данному…
🧟 Патентный непроверенный
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Холли С. Мариелла, работник департамента юстиции штата Калифорния, недавно обнаружила своё имя и другие свои персональные данные в нескольких заявках на регистрацию товарных знаков. Вопросами интеллектуальной собственности она никогда не занималась, поэтому за объяснениями обратилась в Американское патентное ведомство (USPTO).
Оказалось, что существует мошенник, который использует её имя, рекламируя свои услуги. При этом бдительность осмотрительных предпринимателей усыпляет как страница в интернете настоящей Холли, так и упоминание её имени в ряде заявок.
Как же они там оказались? Эту завесу смог приоткрыть один из обманутых предпринимателей. Сначала он самостоятельно подал заявку на регистрацию, но потом к нему обратилась лже-Холли, представилась крутым IP-юристом, рассказала о большом количестве ошибок в его заявке и предложила свои услуги. После этого она была внесена в базу как представитель предпринимателя с его позволения. Кстати, услуги были оказаны очень некачественно, мошенник ошибся даже в написании заявляемого словесного обозначения.
Случаи такого надувательства простых бизнесменов в последнее время особенно участились. Несмотря на то, что USPTO заявила, что проблема заметно преувеличена, в ведомстве пообещали заняться улучшением системы поиска в TESS (Trademark Electronic Search System). Сегодняшняя версия программы позволяет поиск по имени представителя, однако не даёт никакой дополнительной информации. По этой причине обладатель хоть сколько-нибудь распространённого имени не сможет разобраться, есть ли среди найденного заявки, использующие его имя. В планах – создать удобную систему авторизации для полного устранения возможности подобных нарушений.
Будьте осторожны и всегда проверяйте юристов, которые предлагают вам свои услуги. Если вы слышали о подобных случаях обмана в России, рассказывайте о них нам на @NikolayShevchenko.
P.S. Это не первый случай, когда сферой защиты интеллектуальной собственности пользуются мошенники. Два года назад одному из наших клиентов пришла подставная квитанция об уплате пошлины.
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Холли С. Мариелла, работник департамента юстиции штата Калифорния, недавно обнаружила своё имя и другие свои персональные данные в нескольких заявках на регистрацию товарных знаков. Вопросами интеллектуальной собственности она никогда не занималась, поэтому за объяснениями обратилась в Американское патентное ведомство (USPTO).
Оказалось, что существует мошенник, который использует её имя, рекламируя свои услуги. При этом бдительность осмотрительных предпринимателей усыпляет как страница в интернете настоящей Холли, так и упоминание её имени в ряде заявок.
Как же они там оказались? Эту завесу смог приоткрыть один из обманутых предпринимателей. Сначала он самостоятельно подал заявку на регистрацию, но потом к нему обратилась лже-Холли, представилась крутым IP-юристом, рассказала о большом количестве ошибок в его заявке и предложила свои услуги. После этого она была внесена в базу как представитель предпринимателя с его позволения. Кстати, услуги были оказаны очень некачественно, мошенник ошибся даже в написании заявляемого словесного обозначения.
Случаи такого надувательства простых бизнесменов в последнее время особенно участились. Несмотря на то, что USPTO заявила, что проблема заметно преувеличена, в ведомстве пообещали заняться улучшением системы поиска в TESS (Trademark Electronic Search System). Сегодняшняя версия программы позволяет поиск по имени представителя, однако не даёт никакой дополнительной информации. По этой причине обладатель хоть сколько-нибудь распространённого имени не сможет разобраться, есть ли среди найденного заявки, использующие его имя. В планах – создать удобную систему авторизации для полного устранения возможности подобных нарушений.
Будьте осторожны и всегда проверяйте юристов, которые предлагают вам свои услуги. Если вы слышали о подобных случаях обмана в России, рассказывайте о них нам на @NikolayShevchenko.
P.S. Это не первый случай, когда сферой защиты интеллектуальной собственности пользуются мошенники. Два года назад одному из наших клиентов пришла подставная квитанция об уплате пошлины.
Telegram
Games of Brands
WARNING
Недавно нашему клиенту написали из WIPO и потребовали оплатить пошлину за регистрацию товарного знака.
Клиент знает, что WIPO – это World Intellectual Property Organization (Всемирная организация интеллектуальной собственности), куда, помимо прочего…
Недавно нашему клиенту написали из WIPO и потребовали оплатить пошлину за регистрацию товарного знака.
Клиент знает, что WIPO – это World Intellectual Property Organization (Всемирная организация интеллектуальной собственности), куда, помимо прочего…
🎸 Сегодня в #trademarksinreallife будем разбирать защиту гитары Paul Reed Smith SE Custom 24 в США.
Paul Reed Smith Guitars — американская компания, занимающаяся производством электро-, бас- и акустических гитар, а также гитарных усилителей.
Историю бренда вы можете прочитать в Википедии, а мы тут для другого.
Название и словесные составляющие бренда защищены несколькими словесными товарными знаками, а лого защищен комбинированным знаком.
Переходим непосредственно к защите самого товара – и тут юристы компании разгулялись на полную. И все, как мы любим – позиционные знаки, причем качественные и защищающие уникальные черты.
Тут и защита формы головы грифа, и защита формы корпуса. Ну и знак, который защищает одну из самых главных отличительных черт гитар PRS – птиц на грифе вместо меток. Историю этой фишки вы также можете прочитать в Вики. Знак был подан ещё в 1985 году, и до сих под действует.
Кстати, если вы хотите посмотреть на защиту более популярного бренда гитар, то чуть больше года назад мы разбирали защиту Gibson.
А в выпуске Копикаста «Экспертность зашкаливает!» эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС Ольга Терещенко поделилась с нами инсайтом, что эксперты Роспатента очень любят заявки, в которых испрашивается защита в отношении музыкальных инструментов. Почему? Узнайте сами в Копикасте.
С вами был Николай Шевченко. Отличных выходных)
Paul Reed Smith Guitars — американская компания, занимающаяся производством электро-, бас- и акустических гитар, а также гитарных усилителей.
Историю бренда вы можете прочитать в Википедии, а мы тут для другого.
Название и словесные составляющие бренда защищены несколькими словесными товарными знаками, а лого защищен комбинированным знаком.
Переходим непосредственно к защите самого товара – и тут юристы компании разгулялись на полную. И все, как мы любим – позиционные знаки, причем качественные и защищающие уникальные черты.
Тут и защита формы головы грифа, и защита формы корпуса. Ну и знак, который защищает одну из самых главных отличительных черт гитар PRS – птиц на грифе вместо меток. Историю этой фишки вы также можете прочитать в Вики. Знак был подан ещё в 1985 году, и до сих под действует.
Кстати, если вы хотите посмотреть на защиту более популярного бренда гитар, то чуть больше года назад мы разбирали защиту Gibson.
А в выпуске Копикаста «Экспертность зашкаливает!» эксперт по интеллектуальной собственности ФИПС Ольга Терещенко поделилась с нами инсайтом, что эксперты Роспатента очень любят заявки, в которых испрашивается защита в отношении музыкальных инструментов. Почему? Узнайте сами в Копикасте.
С вами был Николай Шевченко. Отличных выходных)
Telegram
Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность
Что вы думаете, какого балла заслуживает защищенность гитар Gibson в Европе?
🤼♂️ Адвокаты против Адвокатов: навстречу Гугл-праву
В четверг Суд ЕС вынес интересное решение (EU:C:2020:519) по спору двух немецких юридических фирм.
Фирма MBK Rechtsanwälte (что переводится с немецкого как "адвокаты/юристы") в свое время надежно защитила свой бренд словесным товарным знаком.
Другая фирма MK Advokaten (что переводится как "адвокаты", и не только с немецкого) пыталась оказывать юридические услуги под этим наименованием, однако в результате проигранного судебного дела отказалась от этой идеи. По итогам спора MBK Rechtsanwälte смогла получить компенсацию и гарантийное заверение об отсутствии дальнейших нарушений.
Вместе с тем, автоматические алгоритмы Googlе пока не учитывают вынесенное судебное решение непосредственно, и пользователи по запросу MBK продолжали попадать на сайт фирмы-нарушителя.
На претензии настоящих MBK бывшие нарушители отвечают, что никакой активной рекламы в Google они не размещали.
Они действительно разместили упоминания о себе в немецком крупном онлайн-справочнике («Das Örtliche»), но сразу после судебного решения убрали какие-либо упоминания MBK как связанного с ними обозначения.
В более раннем деле Daimler AG, EU:C:2016:134, 2016 года Суд ЕС уже указывал, что не является нарушением товарного знака его использование в интернет-рекламе с упоминанием компании, у которой нет права на товарный знак, если эта реклама размещается другими лицами и не с согласия этой самой компании.
Позавчера Суд ЕС прецедент менять не стал и решение было вынесено с учётом схожей логики. Суд указал, что термин «использование» предполагает некое активное действие или хотя бы определенный контроль над ним. Потенциальный нарушитель не может быть признан использующим товарный знак просто потому, что он получает экономическую выгоду от происходящей ситуации.
То, что оператор веб-сайта по своей инициативе и от своего имени размещает рекламу третьего лица, вовсе не презюмирует, что это третье лицо является заказчиком такой рекламы. Этот факт подлежит самостоятельному доказыванию.
Данное дело – отличный пример того, как классические юридические инструменты все чаще и чаще не способны предоставить адекватную защиту бренду, когда дело касается новых технологий. Фактически на наших глазах создаются новые модели регулирования общественных отношений – Гугл-право!
Существовать может не то, что прямо разрешено классическим законом, а то, что не может быть удалено по правилам и алгоритмам новых информационных систем, подобно 15 секундам «законной» чужой музыки в собственном ролике на ютьюб, не признаваемой в качестве таковой правопорядком, но допускаемой алгоритмами видеосервиса.
Решения, подобные позавчерашнему, словно трещины на скорлупе классической интеллектуальной собственности – первый признак будущего регулирования, которому еще только суждено появиться на свет и более эффективно защитить бренд в новой информационной реальности.
З.Ы. 2 апреля Суд Европейского Союза вынес не менее интересное решение о регулировании ИС в интернете: Маркетплейс вправе продавать контрафакт… если не знает, что это контрафакт
В четверг Суд ЕС вынес интересное решение (EU:C:2020:519) по спору двух немецких юридических фирм.
Фирма MBK Rechtsanwälte (что переводится с немецкого как "адвокаты/юристы") в свое время надежно защитила свой бренд словесным товарным знаком.
Другая фирма MK Advokaten (что переводится как "адвокаты", и не только с немецкого) пыталась оказывать юридические услуги под этим наименованием, однако в результате проигранного судебного дела отказалась от этой идеи. По итогам спора MBK Rechtsanwälte смогла получить компенсацию и гарантийное заверение об отсутствии дальнейших нарушений.
Вместе с тем, автоматические алгоритмы Googlе пока не учитывают вынесенное судебное решение непосредственно, и пользователи по запросу MBK продолжали попадать на сайт фирмы-нарушителя.
На претензии настоящих MBK бывшие нарушители отвечают, что никакой активной рекламы в Google они не размещали.
Они действительно разместили упоминания о себе в немецком крупном онлайн-справочнике («Das Örtliche»), но сразу после судебного решения убрали какие-либо упоминания MBK как связанного с ними обозначения.
В более раннем деле Daimler AG, EU:C:2016:134, 2016 года Суд ЕС уже указывал, что не является нарушением товарного знака его использование в интернет-рекламе с упоминанием компании, у которой нет права на товарный знак, если эта реклама размещается другими лицами и не с согласия этой самой компании.
Позавчера Суд ЕС прецедент менять не стал и решение было вынесено с учётом схожей логики. Суд указал, что термин «использование» предполагает некое активное действие или хотя бы определенный контроль над ним. Потенциальный нарушитель не может быть признан использующим товарный знак просто потому, что он получает экономическую выгоду от происходящей ситуации.
То, что оператор веб-сайта по своей инициативе и от своего имени размещает рекламу третьего лица, вовсе не презюмирует, что это третье лицо является заказчиком такой рекламы. Этот факт подлежит самостоятельному доказыванию.
Данное дело – отличный пример того, как классические юридические инструменты все чаще и чаще не способны предоставить адекватную защиту бренду, когда дело касается новых технологий. Фактически на наших глазах создаются новые модели регулирования общественных отношений – Гугл-право!
Существовать может не то, что прямо разрешено классическим законом, а то, что не может быть удалено по правилам и алгоритмам новых информационных систем, подобно 15 секундам «законной» чужой музыки в собственном ролике на ютьюб, не признаваемой в качестве таковой правопорядком, но допускаемой алгоритмами видеосервиса.
Решения, подобные позавчерашнему, словно трещины на скорлупе классической интеллектуальной собственности – первый признак будущего регулирования, которому еще только суждено появиться на свет и более эффективно защитить бренд в новой информационной реальности.
З.Ы. 2 апреля Суд Европейского Союза вынес не менее интересное решение о регулировании ИС в интернете: Маркетплейс вправе продавать контрафакт… если не знает, что это контрафакт
Telegram
Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность
Маркетплейс вправе продавать контрафакт… если не знает, что это контрафакт
Такое решение сегодня вынес Суд Европейского Союза, отвечая на запрос Федерального Верховного суда Германии.
В далеком 2014 году правообладатель товарного знака Davidoff заметил…
Такое решение сегодня вынес Суд Европейского Союза, отвечая на запрос Федерального Верховного суда Германии.
В далеком 2014 году правообладатель товарного знака Davidoff заметил…
Прощайте, маэстро!
Сегодня в Риме из жизни ушел Эннио Морриконе, один из великих композиторов современности.
Его музыка 60 лет восхищала нас и кинокритиков в «долларовой трилогии», фильмах «Профессионал» и «72 метра», в кино Квентина Тарантино.
Буквально год назад Морриконе оставил свой след и в праве интеллектуальной собственности.
Своим судебном делом Ennio Morricone Music, Inc. v. Bixio Music Group он как нельзя лучше продемонстрировал (несмотря на кажущиеся сходство и глобальную унификацию регулирования) одно из принципиальных различий европейского и американского авторского права.
Концепция «Work for hire», существующая в американском праве, часто воспринимается в качестве аналога континентального договора авторского заказа или договора на создание служебного произведения. Как установил суд в деле Морриконе - это ошибочно.
Копирайт в США предполагает, что в рамках Work for hire автором (!) признается не сам создатель произведения, а непосредственно организация, заказавшая создание объекта авторского права, в данном случае - музыкальных произведений, написанных композитором к 6 кинофильмам. Речь идет о так называемом corporate authorship. В то же время, в континентальной (в данной ситуации – итальянской) правовой системе автор – это всегда физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Несмотря на кажущееся сходство двух правовых систем, дело Морриконе их разницу наглядно демонстрирует:
Суд применяет континентальное авторское право (по соглашению сторон), удовлетворяя иск Морриконе о расторжении ранее заключенного с ответчиком договора о передаче прав на его музыкальные произведения (такая возможность появляется у авторов спустя 35 лет после заключения договора), мотивируя это именно тем, что первоначальным источником авторского права выступал сам композитор. Подобное было бы невозможно, если бы суд применил американский копирайт, признав изначальным автором именно ответчика, заказавшего написание музыки, но не Морриконе.
Спасибо Вам, синьор Морриконе.
Сегодня в Риме из жизни ушел Эннио Морриконе, один из великих композиторов современности.
Его музыка 60 лет восхищала нас и кинокритиков в «долларовой трилогии», фильмах «Профессионал» и «72 метра», в кино Квентина Тарантино.
Буквально год назад Морриконе оставил свой след и в праве интеллектуальной собственности.
Своим судебном делом Ennio Morricone Music, Inc. v. Bixio Music Group он как нельзя лучше продемонстрировал (несмотря на кажущиеся сходство и глобальную унификацию регулирования) одно из принципиальных различий европейского и американского авторского права.
Концепция «Work for hire», существующая в американском праве, часто воспринимается в качестве аналога континентального договора авторского заказа или договора на создание служебного произведения. Как установил суд в деле Морриконе - это ошибочно.
Копирайт в США предполагает, что в рамках Work for hire автором (!) признается не сам создатель произведения, а непосредственно организация, заказавшая создание объекта авторского права, в данном случае - музыкальных произведений, написанных композитором к 6 кинофильмам. Речь идет о так называемом corporate authorship. В то же время, в континентальной (в данной ситуации – итальянской) правовой системе автор – это всегда физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
Несмотря на кажущееся сходство двух правовых систем, дело Морриконе их разницу наглядно демонстрирует:
Суд применяет континентальное авторское право (по соглашению сторон), удовлетворяя иск Морриконе о расторжении ранее заключенного с ответчиком договора о передаче прав на его музыкальные произведения (такая возможность появляется у авторов спустя 35 лет после заключения договора), мотивируя это именно тем, что первоначальным источником авторского права выступал сам композитор. Подобное было бы невозможно, если бы суд применил американский копирайт, признав изначальным автором именно ответчика, заказавшего написание музыки, но не Морриконе.
Спасибо Вам, синьор Морриконе.
📚 Публиковать или нет в 1912 году
Доклад Ф.Рейна «Авторское право на фотографические снимки» 1912 года.
Недавно мы обсуждали проблему «встраиваемого контента» - можно ли свободно использовать чужие фотографии, размещенные в Инстаграм. Вы не поверите, почти похожий вопрос (с поправкой на эпоху) обсуждался 108 лет назад!
Мы продолжаем пополнять нашу офисную библиотеку, и сегодня, благодаря помощи @V0X0X, в ней появился доклад Ф.Рейна «Авторское право на фотографические снимки» 1912 года.
Автор - Федор Федорович Рейн, дату смерти установить не удалось.
- Кто юридически признается автором фотографий, сопровождающих научное исследование – непосредственно фотограф или все же составитель научной работы?
- Вправе ли фотограф «встроить» фото из чужого исследования в свои последующие работы?
- Почему создание скульптуры на основе фотографии в то время не признавалось «воспроизведением», а сейчас оно таковым признается?
- Принадлежат ли фотографу права только на негатив либо он обладает правом на всю совокупность производных фотоматериалов?
Доклад совсем не длинный - отличное чтение на вечер всем, кто интересуется авторским правом, фотографией и желает почувствовать дух эпохи, когда правовое регулирование «новых фототехнологий» только формировалось.
Специально для читателей канала мы приводим всю книгу в электронном обработанном виде (ранее были доступны лишь несколько ее бумажных экземпляров).
Увлекательного ознакомления!
Ссылка на саму книгу: http://claims.ru/templates/claims/resources/files/Rein%E2%80%93Avtorskoe-plavo-na-fotograficheskie-snimki_1912.pdf
Об интеллектуальной собственности в дореволюционной России:
Лонгрид Право на Коронацию
Разбор Как зарегистрировать товарный знак в дореволюционной России?
Революция товарных знаков
Доклад Ф.Рейна «Авторское право на фотографические снимки» 1912 года.
Недавно мы обсуждали проблему «встраиваемого контента» - можно ли свободно использовать чужие фотографии, размещенные в Инстаграм. Вы не поверите, почти похожий вопрос (с поправкой на эпоху) обсуждался 108 лет назад!
Мы продолжаем пополнять нашу офисную библиотеку, и сегодня, благодаря помощи @V0X0X, в ней появился доклад Ф.Рейна «Авторское право на фотографические снимки» 1912 года.
Автор - Федор Федорович Рейн, дату смерти установить не удалось.
- Кто юридически признается автором фотографий, сопровождающих научное исследование – непосредственно фотограф или все же составитель научной работы?
- Вправе ли фотограф «встроить» фото из чужого исследования в свои последующие работы?
- Почему создание скульптуры на основе фотографии в то время не признавалось «воспроизведением», а сейчас оно таковым признается?
- Принадлежат ли фотографу права только на негатив либо он обладает правом на всю совокупность производных фотоматериалов?
Доклад совсем не длинный - отличное чтение на вечер всем, кто интересуется авторским правом, фотографией и желает почувствовать дух эпохи, когда правовое регулирование «новых фототехнологий» только формировалось.
Специально для читателей канала мы приводим всю книгу в электронном обработанном виде (ранее были доступны лишь несколько ее бумажных экземпляров).
Увлекательного ознакомления!
Ссылка на саму книгу: http://claims.ru/templates/claims/resources/files/Rein%E2%80%93Avtorskoe-plavo-na-fotograficheskie-snimki_1912.pdf
Об интеллектуальной собственности в дореволюционной России:
Лонгрид Право на Коронацию
Разбор Как зарегистрировать товарный знак в дореволюционной России?
Революция товарных знаков
❔Возвращаем опросы)
Предисловие:
Для владельцев домашних животных в период отъездов очень часто встаёт вопрос о передержке. Если вы не хотите напрягать друзей или родных, то для этих целей есть отели для животных.
Вопрос:
Можно ли зарегистрировать обозначение "Котель" (ударение на первый слог) для кошачьих отелей ?
🍎 Да, конечно!
🍋 Да, но если подать знак как КО-Тель
🍏 Да, но если добавить в знак ударение
🍐 Нет, потому что это вводит потребителей в заблуждение
🍉 Нет, потому что это описание вида услуги
🍊 Нет, по другой причине
Предисловие:
Для владельцев домашних животных в период отъездов очень часто встаёт вопрос о передержке. Если вы не хотите напрягать друзей или родных, то для этих целей есть отели для животных.
Вопрос:
Можно ли зарегистрировать обозначение "Котель" (ударение на первый слог) для кошачьих отелей ?
🍎 Да, конечно!
🍋 Да, но если подать знак как КО-Тель
🍏 Да, но если добавить в знак ударение
🍐 Нет, потому что это вводит потребителей в заблуждение
🍉 Нет, потому что это описание вида услуги
🍊 Нет, по другой причине
Правильный ответ: 🍊Нет, по другой причине
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Вчера мы задали вопрос о том, можно ли зарегистрировать обозначение «Котель» для кошачьих отелей? Сегодня – отвечаем.
🍉 Нет, потому что это описание вида услуги.
Несмотря на то что, увидев «Котель», большинство потребителей догадается, что человеку переночевать там не получится, назвать это описанием вида услуги вряд ли возможно. Котель – это фантазийное, выдуманное слово, созданное за счёт забавной игры слов. Потребители не называют отели для животных котелями.
🍐 Нет, потому что это вводит потребителей в заблуждение.
Потребитель окажется в заблуждении из-за товарного знака, если такой товарный знак породит у него неверное представление о качествах или производителе товара. В данном случае потребитель, увидев знак КОТЕЛЬ, очевидно подумает, что это кошачий отель, для этой услуги мы и регистрируем товарный знак, так что тут все окей. Нельзя, конечно, исключать вариант, что небольшое количество людей может подумать, что это сокращение от котельной. Коты в котельной – страшно представить…
🍏 Да, но если добавить в знак ударение.
Ударение вряд ли может серьезно повлиять на регистрабельность знака. Несмотря на то что оно может довольно сильно поменять смысл слова, как правило, не очень внимательные потребители уделяют ему мало внимания. Кстати, мы в Копикасте разбирали один довольно интересный и забавный случай с перестановкой ударения.
🍋 Да, но если подать знак как КО-Тель.
Обозначение КО-Тель становится ещё более фантазийным, а помимо этого из-за дефиса будет как минимум визуально восприниматься иначе, чем, например, описание услуги. Это повышает вероятность зарегистрировать такой товарный знак. Хотя при наличии противопоставлений, такое изменение в обозначении вряд ли спасёт заявителя: звуковое сходство останется прежним, а изменения в смысле заметит далеко не каждый собаковод и эксперт Роспатента.
🍎 Да, конечно!
Большинство наших читателей отметили именно этот вариант. И они правы в том, что «универсальных» условий для отказа в данной ситуации действительно нет, но этот товарный знак не может быть зарегистрирован с 2016 года. Первое правило регистрации товарных знаков: хочешь зарегистрировать товарный знак – смотри реестр 😉
🍊Нет, по другой причине.
Это правильный ответ. Ведь при попытке регистрации такого обозначения ему будет противопоставлен товарный знак «КОТЕЛЬ гостиница для кошек», зарегистрированный в отношении гостиниц для животных и соответствующих услуг 43 класса МКТУ. Существование более раннего и используемого товарного знака делает невозможной регистрацию последующих тождественных и сходных обозначений в отношении однородных товаров и услуг.
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Вчера мы задали вопрос о том, можно ли зарегистрировать обозначение «Котель» для кошачьих отелей? Сегодня – отвечаем.
🍉 Нет, потому что это описание вида услуги.
Несмотря на то что, увидев «Котель», большинство потребителей догадается, что человеку переночевать там не получится, назвать это описанием вида услуги вряд ли возможно. Котель – это фантазийное, выдуманное слово, созданное за счёт забавной игры слов. Потребители не называют отели для животных котелями.
🍐 Нет, потому что это вводит потребителей в заблуждение.
Потребитель окажется в заблуждении из-за товарного знака, если такой товарный знак породит у него неверное представление о качествах или производителе товара. В данном случае потребитель, увидев знак КОТЕЛЬ, очевидно подумает, что это кошачий отель, для этой услуги мы и регистрируем товарный знак, так что тут все окей. Нельзя, конечно, исключать вариант, что небольшое количество людей может подумать, что это сокращение от котельной. Коты в котельной – страшно представить…
🍏 Да, но если добавить в знак ударение.
Ударение вряд ли может серьезно повлиять на регистрабельность знака. Несмотря на то что оно может довольно сильно поменять смысл слова, как правило, не очень внимательные потребители уделяют ему мало внимания. Кстати, мы в Копикасте разбирали один довольно интересный и забавный случай с перестановкой ударения.
🍋 Да, но если подать знак как КО-Тель.
Обозначение КО-Тель становится ещё более фантазийным, а помимо этого из-за дефиса будет как минимум визуально восприниматься иначе, чем, например, описание услуги. Это повышает вероятность зарегистрировать такой товарный знак. Хотя при наличии противопоставлений, такое изменение в обозначении вряд ли спасёт заявителя: звуковое сходство останется прежним, а изменения в смысле заметит далеко не каждый собаковод и эксперт Роспатента.
🍎 Да, конечно!
Большинство наших читателей отметили именно этот вариант. И они правы в том, что «универсальных» условий для отказа в данной ситуации действительно нет, но этот товарный знак не может быть зарегистрирован с 2016 года. Первое правило регистрации товарных знаков: хочешь зарегистрировать товарный знак – смотри реестр 😉
🍊Нет, по другой причине.
Это правильный ответ. Ведь при попытке регистрации такого обозначения ему будет противопоставлен товарный знак «КОТЕЛЬ гостиница для кошек», зарегистрированный в отношении гостиниц для животных и соответствующих услуг 43 класса МКТУ. Существование более раннего и используемого товарного знака делает невозможной регистрацию последующих тождественных и сходных обозначений в отношении однородных товаров и услуг.
Telegram
Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность
#Копикаст 26 - Sex, Trademarks, Rock'N'Roll
Верховный Суд США признал неконституционным запрет "аморальных" товарных знаков. Виктор и Антон обсудили, как регистрируют такие знаки в России.
Из нового выпуска Копикаста вы узнаете, какие знаки Роспатент и…
Верховный Суд США признал неконституционным запрет "аморальных" товарных знаков. Виктор и Антон обсудили, как регистрируют такие знаки в России.
Из нового выпуска Копикаста вы узнаете, какие знаки Роспатент и…
Разбор комплексного подхода к защите элементов фирменного стиля на примере итальянского бренда спортивной одежды Moncler
#trademarksinreallife
Что такое эффективная юридическая защита бренда с позиции не-юриста? Тут все просто: гарантировать уникальность определенного элемента/фишки/способа на рынке, в той мере, в которой она необходима владельцу бренда.
Если мы говорим о малом/среднем и не инновационном бизнесе, зачастую можно обойтись минимальным набором знаков (словесник + комбинированный). Однако, когда бренд набирает критическую массу лояльных потребителей, такой подход перестаёт быть достаточно эффективным.
Дело в том, что копировать бренд можно тоже по-умному, а не в лоб. Можно взять узнаваемые лояльными потребителями черты бренда и переиначить их так, что потребитель не будет путаться в происхождении продуктов (не будет сходства до степени смешения), следовательно и не будет нарушения. Однако при этом у потребителя будут срабатывать те же триггеры (якоря) в голове, что приведет его к тому же эмоциональному состоянию во время покупки или к мысли «а зачем мне переплачивать за бренд?».
Самую яркую историю можно вспомнить с компанией Xiaomi, разработки которой в начале своего пути очень сильно отсылали к Apple. Что, возможно, помогло компании очень быстро развиться и перерасти во что-то более самостоятельное.
Так вот, комплексная защита – это разбор бренда до основных триггеров (якорей) и защита именно их как вместе, так и отдельно.
Такой подход даёт более широкую защиту от различных переиначиваний. В зависимости от глубины анализа триггеров меняется и «ширина» защиты.
Чтобы было более понятно, давайте все же начнем разбор. В историю бренда мы не будем углубляться, однако вы можете с лёгкостью с ней ознакомиться.
Чтобы легче объяснить, о чем идет речь, мы выбрали один простой элемент – логотип. Конечно, все усложняется, когда мы говорим о комплексной защите всего бренда.
У Moncler не самый замысловатый логотип, однако и его смогли разобрать на отдельные составляющие, что позволяет компании «блочить» продукты конкурентов, использующие сходные до степени смешения элементы. Благодаря этому компания защищена не только от копирования визуального стиля, но и от повторения малых элементов, которые могут в глазах потребителя вызывать сходные ассоциации. Если вы считаете, что это перебор, то прочтите наш очень давний пост о британском термине "a moron in a hurry" (спешащий идиот).
Теперь о мерах, позволяющих еще больше расширить защиту бренда, — вариации.
Тут все просто, регистрируем измененные составляющие элемента, благодаря чему и закрываем возможность их использования для конкурентов.
Зачастую подобные элементы даже не очень часто встречаются в основной линейке. Однако использовать их все же надо (никто не отменял возможность отмены ТЗ за неиспользование 😉). В нашем случае Moncler иногда наносит их на некоторые модели как паттерн.
Грамотный анализ триггеров потребителей позволяет выстроить устойчивую защиту бренда. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите нам!)
С вами был Николай Шевченко, всем отличных выходных!
#trademarksinreallife
Что такое эффективная юридическая защита бренда с позиции не-юриста? Тут все просто: гарантировать уникальность определенного элемента/фишки/способа на рынке, в той мере, в которой она необходима владельцу бренда.
Если мы говорим о малом/среднем и не инновационном бизнесе, зачастую можно обойтись минимальным набором знаков (словесник + комбинированный). Однако, когда бренд набирает критическую массу лояльных потребителей, такой подход перестаёт быть достаточно эффективным.
Дело в том, что копировать бренд можно тоже по-умному, а не в лоб. Можно взять узнаваемые лояльными потребителями черты бренда и переиначить их так, что потребитель не будет путаться в происхождении продуктов (не будет сходства до степени смешения), следовательно и не будет нарушения. Однако при этом у потребителя будут срабатывать те же триггеры (якоря) в голове, что приведет его к тому же эмоциональному состоянию во время покупки или к мысли «а зачем мне переплачивать за бренд?».
Самую яркую историю можно вспомнить с компанией Xiaomi, разработки которой в начале своего пути очень сильно отсылали к Apple. Что, возможно, помогло компании очень быстро развиться и перерасти во что-то более самостоятельное.
Так вот, комплексная защита – это разбор бренда до основных триггеров (якорей) и защита именно их как вместе, так и отдельно.
Такой подход даёт более широкую защиту от различных переиначиваний. В зависимости от глубины анализа триггеров меняется и «ширина» защиты.
Чтобы было более понятно, давайте все же начнем разбор. В историю бренда мы не будем углубляться, однако вы можете с лёгкостью с ней ознакомиться.
Чтобы легче объяснить, о чем идет речь, мы выбрали один простой элемент – логотип. Конечно, все усложняется, когда мы говорим о комплексной защите всего бренда.
У Moncler не самый замысловатый логотип, однако и его смогли разобрать на отдельные составляющие, что позволяет компании «блочить» продукты конкурентов, использующие сходные до степени смешения элементы. Благодаря этому компания защищена не только от копирования визуального стиля, но и от повторения малых элементов, которые могут в глазах потребителя вызывать сходные ассоциации. Если вы считаете, что это перебор, то прочтите наш очень давний пост о британском термине "a moron in a hurry" (спешащий идиот).
Теперь о мерах, позволяющих еще больше расширить защиту бренда, — вариации.
Тут все просто, регистрируем измененные составляющие элемента, благодаря чему и закрываем возможность их использования для конкурентов.
Зачастую подобные элементы даже не очень часто встречаются в основной линейке. Однако использовать их все же надо (никто не отменял возможность отмены ТЗ за неиспользование 😉). В нашем случае Moncler иногда наносит их на некоторые модели как паттерн.
Грамотный анализ триггеров потребителей позволяет выстроить устойчивую защиту бренда. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите нам!)
С вами был Николай Шевченко, всем отличных выходных!
❤1
🏎 Ferrari потеряла защиту GTO 250
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Ferrari GTO 250 - одна из самых дорогих машин в мире. Этот красивый автомобиль выпускался в 1962-1964 годах. На сегодняшний день существует всего 36 экземпляров, один из которых был продан в 2018 году за 70 миллионов долларов. Тем обиднее для Ferrari стала утрата товарного знака, который с 2008 года защищал форму автомобиля.
Знак был потерян в споре с Ares Design. Эта компания специализируется на создании современных адаптаций культовых автомобилей. Заявив о том, что будет выпущена серия автомобилей на основе GTO 250 стоимостью около одного миллиона долларов, Ares Design спровоцировали Ferrari на ответные действия. Так, итальянский суд по иску Ferrari признал возможность защиты облика машины авторским правом: транспортное средство приравняли к произведению искусства.
В качестве встречных действий Ares Design обратились с требованием отмены товарного знака. В Европе действует правило: если знак не используется в течение 5 лет, то он подлежит отмене (в России этот срок составляет 3 года). При этом для индивидуализации автомобилей Ferrari не использовала этот товарный знак уже с 1964 года. Более того, в EUIPO установили, что и в будущем Ferrari не намерена производить другие машины этой модели. По этой причине товарный знак был отменён в отношении автомобилей. Правовая охрана сохранилась только для игрушечных Ferrari и масштабных моделей.
Несмотря на победу в этом споре, далеко не факт, что новые версии GTO 250 смогут свободно продаваться повсеместно.
Во-первых, само словесное обозначение (GTO 250) сейчас регистрируется в качестве товарного знака. Во-вторых, ранее признанное авторское право даст Ferrari возможность противостоять несанкционированной переработке легендарного облика автомобиля. В-третьих, в ряде стран Ferrari пока удалось сохранить свой товарный знак.
Чего же не удалось Ferrari?
Компания не смогла затянуть спор о товарном знаке до 1 января 2021 года и тем самым сохранить защиту своего автомобиля в Великобритании.
Отмена товарного знака ЕС в период Brexit не позволит появиться в Великобритании «клону» этого товарного знака, о чем мы писали ранее.
В отношении авторского права у Ferrari могут возникнуть дополнительные сложности в Англии, поскольку английское правовое регулирование существенно отличается от европейского.
Ключевым прецедентом для Великобритании является дело об авторском праве на дизайн шлемов имперских штурмовиков из «Звездных войн».
Для защиты внешнего вида утилитарных предметов массового потребления в Англии следует применять особые "design rights", сроки которых в отношении GTO 250 уже истекли, а не "copyright".
Спасти Ferrari в Великобритании возможно лишь убедив местный суд в том, что GTO 250 - это все же не массовый автомобиль, а самый настоящий эксклюзив.
P.S. А вот кому потеря защиты навряд ли грозит, так это Ford G.T. 350 (Mustang), разбор товарных знаков которого есть у нас в канале.
Всем привет! На связи Иван Никифоров.
Ferrari GTO 250 - одна из самых дорогих машин в мире. Этот красивый автомобиль выпускался в 1962-1964 годах. На сегодняшний день существует всего 36 экземпляров, один из которых был продан в 2018 году за 70 миллионов долларов. Тем обиднее для Ferrari стала утрата товарного знака, который с 2008 года защищал форму автомобиля.
Знак был потерян в споре с Ares Design. Эта компания специализируется на создании современных адаптаций культовых автомобилей. Заявив о том, что будет выпущена серия автомобилей на основе GTO 250 стоимостью около одного миллиона долларов, Ares Design спровоцировали Ferrari на ответные действия. Так, итальянский суд по иску Ferrari признал возможность защиты облика машины авторским правом: транспортное средство приравняли к произведению искусства.
В качестве встречных действий Ares Design обратились с требованием отмены товарного знака. В Европе действует правило: если знак не используется в течение 5 лет, то он подлежит отмене (в России этот срок составляет 3 года). При этом для индивидуализации автомобилей Ferrari не использовала этот товарный знак уже с 1964 года. Более того, в EUIPO установили, что и в будущем Ferrari не намерена производить другие машины этой модели. По этой причине товарный знак был отменён в отношении автомобилей. Правовая охрана сохранилась только для игрушечных Ferrari и масштабных моделей.
Несмотря на победу в этом споре, далеко не факт, что новые версии GTO 250 смогут свободно продаваться повсеместно.
Во-первых, само словесное обозначение (GTO 250) сейчас регистрируется в качестве товарного знака. Во-вторых, ранее признанное авторское право даст Ferrari возможность противостоять несанкционированной переработке легендарного облика автомобиля. В-третьих, в ряде стран Ferrari пока удалось сохранить свой товарный знак.
Чего же не удалось Ferrari?
Компания не смогла затянуть спор о товарном знаке до 1 января 2021 года и тем самым сохранить защиту своего автомобиля в Великобритании.
Отмена товарного знака ЕС в период Brexit не позволит появиться в Великобритании «клону» этого товарного знака, о чем мы писали ранее.
В отношении авторского права у Ferrari могут возникнуть дополнительные сложности в Англии, поскольку английское правовое регулирование существенно отличается от европейского.
Ключевым прецедентом для Великобритании является дело об авторском праве на дизайн шлемов имперских штурмовиков из «Звездных войн».
Для защиты внешнего вида утилитарных предметов массового потребления в Англии следует применять особые "design rights", сроки которых в отношении GTO 250 уже истекли, а не "copyright".
Спасти Ferrari в Великобритании возможно лишь убедив местный суд в том, что GTO 250 - это все же не массовый автомобиль, а самый настоящий эксклюзив.
P.S. А вот кому потеря защиты навряд ли грозит, так это Ford G.T. 350 (Mustang), разбор товарных знаков которого есть у нас в канале.
Telegram
Games of Brands
Возможно, мы нашли самый защищенный автомобиль! И это Ford G.T. 350 (Mustang). Смотрите, как он защищен в США.
#trademarksinreallife
Напомним вам про разборы защищенности других автомобильных марок:
FIAT;
AUDI R8;
Решётки радиатора у BMW.
Отличных долгих…
#trademarksinreallife
Напомним вам про разборы защищенности других автомобильных марок:
FIAT;
AUDI R8;
Решётки радиатора у BMW.
Отличных долгих…
👍1
🇫🇷 Vive La France!
Буквально через час Эйфелева башня озарится вспышками салюта – сегодня Франция отмечает Fête nationale.
В России его традиционно называют Днем взятия Бастилии, что на самом деле не совсем верно. Закон о ежегодном проведении праздника был принят в 1880 году. При этом, законодатели уточняли, что он не столько посвящен штурму Бастилии 14 июля 1789 года, сколько национальному единству французов, торжества по поводу которого произошли через год, 14 июля 1790, и лишь совпали с датой исторического штурма.
Fête nationale – это не просто праздник свободы и равенства, этот день напоминает нам про события 1790х годов, навсегда изменившие политическое и общественное устройство Франции, Европы и мира, а для нас еще и создавшие то современное право интеллектуальной собственности, которым сегодня пользуется большая часть человечества.
В нашем канале мы часто рассказываем про историю французского права интеллектуальной собственности. Начиная с конца XVIII века именно оно первым формирует многие подходы к регулированию, которые впоследствии принимаются и начинают широко применяться в мире.
Среди «изначально французских» юридических достижений:
▫️дихотомия авторского права, на имущественные и личные неимущественные права,
▫️ первые регистрируемые товарные знаки и первое законодательство о недобросовестной конкуренции,
▫️ первый международный договор о товарных знаках (между прочим, с Россией) и первая международная конвенция по интеллектуальной собственности (между прочим, без России)
▫️ защита архитектурных построек как объектов авторского права
▫️ первые дела о правах на личный облик при жизни и после смерти
Среди французских IP-концепций, еще только ожидающих момента занять свое место в интеллектуальном праве России:
◾️ «Аура роскоши» бренда и ее признание судами
◾️ юридический инструмент Saisie-Contrefacon, позволяющий существенно упростить доказывание и пресечение нарушения интеллектуальных прав
◾️ исключительное право на рецептуру кулинарного блюда, и многие другие.
В честь праздника мы решили объявить в канале неделю Франции и детально остановиться на всех наиболее интересных нормах французского IP-права и преимуществах французских товарных знаков.
P.S. На иллюстрации картина Клода Моне «Праздник 30 июля 1878» (предшественник сегодняшнего праздника). Сейчас эта работа в общественном достоянии, о чем смотрите нашу инфографику и прецедентное французское дело.
Буквально через час Эйфелева башня озарится вспышками салюта – сегодня Франция отмечает Fête nationale.
В России его традиционно называют Днем взятия Бастилии, что на самом деле не совсем верно. Закон о ежегодном проведении праздника был принят в 1880 году. При этом, законодатели уточняли, что он не столько посвящен штурму Бастилии 14 июля 1789 года, сколько национальному единству французов, торжества по поводу которого произошли через год, 14 июля 1790, и лишь совпали с датой исторического штурма.
Fête nationale – это не просто праздник свободы и равенства, этот день напоминает нам про события 1790х годов, навсегда изменившие политическое и общественное устройство Франции, Европы и мира, а для нас еще и создавшие то современное право интеллектуальной собственности, которым сегодня пользуется большая часть человечества.
В нашем канале мы часто рассказываем про историю французского права интеллектуальной собственности. Начиная с конца XVIII века именно оно первым формирует многие подходы к регулированию, которые впоследствии принимаются и начинают широко применяться в мире.
Среди «изначально французских» юридических достижений:
▫️дихотомия авторского права, на имущественные и личные неимущественные права,
▫️ первые регистрируемые товарные знаки и первое законодательство о недобросовестной конкуренции,
▫️ первый международный договор о товарных знаках (между прочим, с Россией) и первая международная конвенция по интеллектуальной собственности (между прочим, без России)
▫️ защита архитектурных построек как объектов авторского права
▫️ первые дела о правах на личный облик при жизни и после смерти
Среди французских IP-концепций, еще только ожидающих момента занять свое место в интеллектуальном праве России:
◾️ «Аура роскоши» бренда и ее признание судами
◾️ юридический инструмент Saisie-Contrefacon, позволяющий существенно упростить доказывание и пресечение нарушения интеллектуальных прав
◾️ исключительное право на рецептуру кулинарного блюда, и многие другие.
В честь праздника мы решили объявить в канале неделю Франции и детально остановиться на всех наиболее интересных нормах французского IP-права и преимуществах французских товарных знаков.
P.S. На иллюстрации картина Клода Моне «Праздник 30 июля 1878» (предшественник сегодняшнего праздника). Сейчас эта работа в общественном достоянии, о чем смотрите нашу инфографику и прецедентное французское дело.
✨ Французское IP-волшебство
«Saisie-contrefaçon» (читается примерно как "сэзи-контрафасон") вполне могло бы быть магическим заклинанием французской школы волшебства Шармбатон... В действительности же это один из самых могущественных инструментов в арсенале французских IP-юристов — особая досудебная процедура сбора доказательств допущенного нарушения интеллектуального права.
Впервые введенная революционным Национальным Конвентом в 1793 году для защиты только что провозглашенных авторских прав, Saisie-contrefaçon сегодня (c 2007 года) применяется для всех объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, программы для ЭВМ или базы данных.
Заявитель, предполагающий нарушение его права, получает от судьи (а в части нарушения прав на товарные знаки ЕС — от Президента Верховного Суда Парижа, Tribunal Judiciaire de Paris) разрешение на осуществление вторжения на территорию потенциального ответчика либо третьего лица, вне зависимости от того, работает ли предприятие ответчика или закрыто. Вторжение осуществляется посредством местных приставов.
Ключевая особенность процедуры — внезапность! Она осуществляется без предупреждения собственника помещений. При этом для ее запуска не требуется предоставление в суд доказательств того, что нарушение совершено. Достаточно подтвердить собственные IP-права и определить периметр поиска.
Таким образом, обеспечивается возможность незамедлительного эффективного получения доказательств, если нарушение допущено.
В свою очередь, пропорциональность ограничения прав лица, подвергнутого вторжению, обеспечивается возможностью со стороны этого лица оспорить превышение приставом пределов вторжения, достаточных для получения необходимых доказательств, изначально установленных судьей, о чем в 2013 году Кассационный суд Франции вынес прецедентное решение. Параллельно пристав обеспечивает конфиденциальность всех полученных в процессе вторжения материалов и информации.
Внезапность вторжения и четкий контроль за пропорциональностью осуществления Saisie-contrefaçon делают процедуру одним из наиболее распространенных и ключевых способов сбора доказательств на территории Франции.
После получения доказательств в течение 30 дней необходимо подать собственно иск к нарушителю.
В каком-то смысле аналогичной процедурой в российской правовой системе могли бы стать предварительные обеспечительные меры. Однако, в отличие от французского Saisie-contrefaçon, для их применения в России предъявляется слишком высокий стандарт доказывания наличия потенциального нарушения (в то время как во Франции он отсутствует). Кроме того, их крайне редкие (практически разовые) случаи использования в России не дают сформироваться внутри системы правоприменения эффективному балансу. Во Франции такой сформированный баланс позволяет с одной стороны оперативно получить все необходимые доказательства нарушения интеллектуальных прав, а с другой — не стать инструментом злоупотребления правом со стороны конкурента-заявителя.
Дополнительное преимущество Saisie-contrefaçon заключается в возможности использования полученных с его помощью на территории Франции доказательств (в том числе содержащихся в электронном виде) для судопроизводства на территории других юрисдикций. Об этом — недавнее решение парижской апелляции по спору Sanofi-Aventis против Mylan.
Если у вас появится желание или необходимость применить немножко французской юридической магии Saisie-contrefaçon — смело пишите нам на @NikolayShevchenko, мы расскажем, как правильно её применить :)
«Saisie-contrefaçon» (читается примерно как "сэзи-контрафасон") вполне могло бы быть магическим заклинанием французской школы волшебства Шармбатон... В действительности же это один из самых могущественных инструментов в арсенале французских IP-юристов — особая досудебная процедура сбора доказательств допущенного нарушения интеллектуального права.
Впервые введенная революционным Национальным Конвентом в 1793 году для защиты только что провозглашенных авторских прав, Saisie-contrefaçon сегодня (c 2007 года) применяется для всех объектов интеллектуальной собственности, включая товарные знаки, программы для ЭВМ или базы данных.
Заявитель, предполагающий нарушение его права, получает от судьи (а в части нарушения прав на товарные знаки ЕС — от Президента Верховного Суда Парижа, Tribunal Judiciaire de Paris) разрешение на осуществление вторжения на территорию потенциального ответчика либо третьего лица, вне зависимости от того, работает ли предприятие ответчика или закрыто. Вторжение осуществляется посредством местных приставов.
Ключевая особенность процедуры — внезапность! Она осуществляется без предупреждения собственника помещений. При этом для ее запуска не требуется предоставление в суд доказательств того, что нарушение совершено. Достаточно подтвердить собственные IP-права и определить периметр поиска.
Таким образом, обеспечивается возможность незамедлительного эффективного получения доказательств, если нарушение допущено.
В свою очередь, пропорциональность ограничения прав лица, подвергнутого вторжению, обеспечивается возможностью со стороны этого лица оспорить превышение приставом пределов вторжения, достаточных для получения необходимых доказательств, изначально установленных судьей, о чем в 2013 году Кассационный суд Франции вынес прецедентное решение. Параллельно пристав обеспечивает конфиденциальность всех полученных в процессе вторжения материалов и информации.
Внезапность вторжения и четкий контроль за пропорциональностью осуществления Saisie-contrefaçon делают процедуру одним из наиболее распространенных и ключевых способов сбора доказательств на территории Франции.
После получения доказательств в течение 30 дней необходимо подать собственно иск к нарушителю.
В каком-то смысле аналогичной процедурой в российской правовой системе могли бы стать предварительные обеспечительные меры. Однако, в отличие от французского Saisie-contrefaçon, для их применения в России предъявляется слишком высокий стандарт доказывания наличия потенциального нарушения (в то время как во Франции он отсутствует). Кроме того, их крайне редкие (практически разовые) случаи использования в России не дают сформироваться внутри системы правоприменения эффективному балансу. Во Франции такой сформированный баланс позволяет с одной стороны оперативно получить все необходимые доказательства нарушения интеллектуальных прав, а с другой — не стать инструментом злоупотребления правом со стороны конкурента-заявителя.
Дополнительное преимущество Saisie-contrefaçon заключается в возможности использования полученных с его помощью на территории Франции доказательств (в том числе содержащихся в электронном виде) для судопроизводства на территории других юрисдикций. Об этом — недавнее решение парижской апелляции по спору Sanofi-Aventis против Mylan.
Если у вас появится желание или необходимость применить немножко французской юридической магии Saisie-contrefaçon — смело пишите нам на @NikolayShevchenko, мы расскажем, как правильно её применить :)
В среду ведущие подкаста Копикаст Антон Ендресяк и Виктор Горский-Мочалов проведут онлайн мастер-класс, где расскажут о нетрадиционных товарных знаках. Мастер-класс организован центром "PRO.Образование" МГЮА.
Нетрадиционные товарные знаки — иногда вполне традиционные. Позиционные, цветовые, звуковые, обонятельные и многие другие виды товарных знаков уже давно знакомы юридической практике. Однако их освоение всё ещё вызывает много вопросов в России и других странах:
- Во всём ли мире доступны нетрадиционные знаки?
- Как плохой перевод международных договоров мешает регистрации нетрадиционных знаков?
- Как далеко может зайти нетрадиционность?
- Нетрадиционные знаки и доктрина функциональности: есть ли конфликт?
Подключение свободно)
Ссылка на конференцию появится в канале в среду!
Нетрадиционные товарные знаки — иногда вполне традиционные. Позиционные, цветовые, звуковые, обонятельные и многие другие виды товарных знаков уже давно знакомы юридической практике. Однако их освоение всё ещё вызывает много вопросов в России и других странах:
- Во всём ли мире доступны нетрадиционные знаки?
- Как плохой перевод международных договоров мешает регистрации нетрадиционных знаков?
- Как далеко может зайти нетрадиционность?
- Нетрадиционные знаки и доктрина функциональности: есть ли конфликт?
Подключение свободно)
Ссылка на конференцию появится в канале в среду!
🔝 5 отличий французских знаков
Французские товарные знаки по своему правовому режиму отличаются от российских. Сегодня разберем 5 наиболее запоминающихся отличий.
1️⃣ Обычный француз может владеть французским товарным знаком, а заодно и российским!
Мы уже писали и даже обсуждали в Копикасте, что в России товарные знаки регистрируются лишь на организации и индивидуальных предпринимателей. Однако во Франции данное ограничение отсутствует.
Французское патентное ведомство, в отличие от российского, регистрирует товарные знаки, в том числе и на обычных физических лиц.
Юридическая лазейка: Если Вы не ИП, но хотите зарегистрировать на себя в России товарный знак - зарегистрируйте себе товарный знак во Франции (где это разрешено), а затем подайте Мадридскую заявку (при условии, что у вас есть какой-то бизнес во Франции) и укажите среди стран Россию: в этой ситуации Вы получите себе товарный знак в России, не имея при этом статуса ИП.
2️⃣ Семейные пары могут обладать товарным знаком.
Если Вы с Вашей любимой второй половиной хотите иметь общий товарный знак, нет ничего проще… во Франции. Французское законодательство (в отличие от российского!) разрешает регистрировать товарные знаки сразу на нескольких лиц, при этом порядок использования может быть предусмотрен в соглашении между ними. Это не обязательно должны быть семейные пары – совместными правообладателями могут быть вообще любые лица.
По аналогии с механизмом, предусмотренным для физических лиц, Вы можете также попытаться зарегистрировать такое совместное обладание знаком на территории России (правда, есть риск, что учитывая позицию российского Верховного Суда такое владение признают противоречащим императивным нормам российского правопорядка).
Важно: Совместные товарные знаки, принадлежащие нескольким лицам, не следует путать с коллективными, которые российским законодательством предусмотрены.
Коллективные знаки (которые, кстати, также существуют во Франции) в России предполагают достаточно трудоемкую процедуру регистрации, создания объединений пользователей, контроля качества и т.п. Для совместных товарных знаков ничего подобного не требуется, с этой точки зрения они являются более гибким и универсальным юридическим инструментом.
3️⃣ Acquiescence (или как мы назовем ее на русском юридическом языке - «толерантность») – неизвестная российскому правопорядку концепция.
Владелец товарного знака, допуская открытое добросовестное использование другим лицом сходного обозначения в течение 5 лет, в дальнейшем теряет право запретить такое использование.
Правило направлено на обеспечение стабильного коммерческого оборота и подчеркивает важность проактивной позиции правообладателя. В России аналогичная норма существует лишь в части 5-летнего срока оспаривания сходных товарных знаков, но не в части самой продукции, выпускаемой на рынок.
4️⃣ Сходство есть частная инициатива.
Противодействие появлению в реестре сходных товарных знаков – инициатива правообладателя, которая может быть реализована посредством подачи оппозиции до момента регистрации знака либо последующего оспаривания.
Французское патентное ведомство не осуществляет проверки сходства, ограничиваясь лишь экспертизой в части императивных требований (описательность знака, противоречие морали и т.п.).
5️⃣ Знаки неизменны.
Внешний вид французского товарного знака не может быть изменен. В случае, если правообладатель внес в свой логотип коррективы – подается новая заявка. При этом, сроки отмены знака за неиспользование составляют 5 лет (а не 3, как в России), а использование может быть доказано, если фактическое изменение знака было незначительным.
Французские товарные знаки по своему правовому режиму отличаются от российских. Сегодня разберем 5 наиболее запоминающихся отличий.
1️⃣ Обычный француз может владеть французским товарным знаком, а заодно и российским!
Мы уже писали и даже обсуждали в Копикасте, что в России товарные знаки регистрируются лишь на организации и индивидуальных предпринимателей. Однако во Франции данное ограничение отсутствует.
Французское патентное ведомство, в отличие от российского, регистрирует товарные знаки, в том числе и на обычных физических лиц.
Юридическая лазейка: Если Вы не ИП, но хотите зарегистрировать на себя в России товарный знак - зарегистрируйте себе товарный знак во Франции (где это разрешено), а затем подайте Мадридскую заявку (при условии, что у вас есть какой-то бизнес во Франции) и укажите среди стран Россию: в этой ситуации Вы получите себе товарный знак в России, не имея при этом статуса ИП.
2️⃣ Семейные пары могут обладать товарным знаком.
Если Вы с Вашей любимой второй половиной хотите иметь общий товарный знак, нет ничего проще… во Франции. Французское законодательство (в отличие от российского!) разрешает регистрировать товарные знаки сразу на нескольких лиц, при этом порядок использования может быть предусмотрен в соглашении между ними. Это не обязательно должны быть семейные пары – совместными правообладателями могут быть вообще любые лица.
По аналогии с механизмом, предусмотренным для физических лиц, Вы можете также попытаться зарегистрировать такое совместное обладание знаком на территории России (правда, есть риск, что учитывая позицию российского Верховного Суда такое владение признают противоречащим императивным нормам российского правопорядка).
Важно: Совместные товарные знаки, принадлежащие нескольким лицам, не следует путать с коллективными, которые российским законодательством предусмотрены.
Коллективные знаки (которые, кстати, также существуют во Франции) в России предполагают достаточно трудоемкую процедуру регистрации, создания объединений пользователей, контроля качества и т.п. Для совместных товарных знаков ничего подобного не требуется, с этой точки зрения они являются более гибким и универсальным юридическим инструментом.
3️⃣ Acquiescence (или как мы назовем ее на русском юридическом языке - «толерантность») – неизвестная российскому правопорядку концепция.
Владелец товарного знака, допуская открытое добросовестное использование другим лицом сходного обозначения в течение 5 лет, в дальнейшем теряет право запретить такое использование.
Правило направлено на обеспечение стабильного коммерческого оборота и подчеркивает важность проактивной позиции правообладателя. В России аналогичная норма существует лишь в части 5-летнего срока оспаривания сходных товарных знаков, но не в части самой продукции, выпускаемой на рынок.
4️⃣ Сходство есть частная инициатива.
Противодействие появлению в реестре сходных товарных знаков – инициатива правообладателя, которая может быть реализована посредством подачи оппозиции до момента регистрации знака либо последующего оспаривания.
Французское патентное ведомство не осуществляет проверки сходства, ограничиваясь лишь экспертизой в части императивных требований (описательность знака, противоречие морали и т.п.).
5️⃣ Знаки неизменны.
Внешний вид французского товарного знака не может быть изменен. В случае, если правообладатель внес в свой логотип коррективы – подается новая заявка. При этом, сроки отмены знака за неиспользование составляют 5 лет (а не 3, как в России), а использование может быть доказано, если фактическое изменение знака было незначительным.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня разбираем Louis Vuitton - французский дом моды. Есть подозрение, что у этого бренда самые защищенные сумки в мире.
Единственно, перед чем не может устоять такая серьезная IP-защита, так это перед смехом и иронией) Но об этом мы уже рассказывали раньше.
Кстати, чтобы понять, зачем столько знаков защищают один товар, прочтите прошлый разбор.
#trademarksinreallife
Всем отличных выходных!
Единственно, перед чем не может устоять такая серьезная IP-защита, так это перед смехом и иронией) Но об этом мы уже рассказывали раньше.
Кстати, чтобы понять, зачем столько знаков защищают один товар, прочтите прошлый разбор.
#trademarksinreallife
Всем отличных выходных!
Как вам такой видеоформат для новостей?
Games of Brands / CLAIMS / Товарные знаки, Art law, Интеллектуальная собственность pinned «В среду ведущие подкаста Копикаст Антон Ендресяк и Виктор Горский-Мочалов проведут онлайн мастер-класс, где расскажут о нетрадиционных товарных знаках. Мастер-класс организован центром "PRO.Образование" МГЮА. Нетрадиционные товарные знаки — иногда вполне…»