Штрафы за сведения о сотрудниках и ошибки компаний в налоговых платёжках.
Начнём с основных неточностей, которые юрлица и ИП делают в платёжках при перечислении налогов на ЕНС. Они могут привести к некорректному сальдо и переплате. Первое - неверное указание реквизитов банковского счёта территориального органа федерального казначейства. В этом случае деньги могут оказаться не по адресу назначения. Чтобы исправить ситуацию, нужно связаться с банком, который подскажет ответ. Либо уведомить ИФНС о возврате денег при неправильных данных.
Аналогично некорректно может указываться ИНН получателя. Вместо этого бухгалтеры по ошибке вводят реквизиты своей компании. Либо вместо ИНН плательщика вводят несуществующий или третьего лица. В этом случае деньги не дойдут до адресата, или окажутся уплаченными не за данного налогоплательщика. Тогда придётся связываться с организацией, за которую ошибочно перечислен налог и просить вернуть средства. Бухгалтеры также могут недостоверно отобразить КБК при уплате налогов в составе ЕНП. Если же платёж поступает вне рамок ЕНП, то вводится иной КБК. Наконец, при неверно указанной сумме платежа может оказаться положительное или отрицательное сальдо ЕНС. В первом случае деньги можно оставить на счёте или попросить вернуть переплату. Во втором - нужно составить другую платёжку, чтобы погасить недоимку.
Кроме неприятностей, связанных с ошибками в квитанциях в ФНС, организации могут получать штрафы от Соцфонда за несвоевременное направление ЕФС-1. При этом суммы достигают миллионных значений. Этот документ - единая форма сведений, в которых указываются данные о работниках, их зарплате, страховых взносах и стаже, трудовых и прочих кадровых договорах. Предоставить их необходимо в течение трёх рабочих дней после запроса. Так, одна компания не вовремя это сделала в части извещения о договорах ГПХ и была оштрафована на 6 миллионов рублей. Суд снизил наказание до 1 миллиона рублей. Основание – во-первых, нарушение совершено впервые, во-вторых, оно не нанесло ущерба.
В другом деле суд вообще отменил взыскание на 2 миллиона рублей. Юрлицо несвоевременно направило отчёты из-за технической ошибки в программном обеспечении. Но в его действиях не нашли вины, так как было выявлено отсутствие обновления сертификата шифрования со стороны Соцфонда. К тому же компания повторно выслала документы до того, как ведомство наложило санкции. Оно пыталось оспорить отмену штрафа, но не смогло этого сделать. А вот в другом похожем разбирательстве взыскание оставили в силе. Фирма позднее срока выслала ЕФС-1, сославшись на неполадки в программе. Однако это произошло по её халатности, и она имела возможность вовремя исполнить обязательства. Как правило, при технических сбоях, допущенных страхователями, штрафы признаются обоснованными. А если неполадки в оборудовании Соцфонда – то нет. В целом, в подобного рода ситуациях для минимизации или отмены зачастую формально наложенных штрафов юрлицам и ИП следует использовать ряд документов. К ним относятся ответы Соцфонда о технических неисправностях, доказательства в виде фото об ошибках в программах, информация от оператора электронного документооборота. В гораздо более выгодных условиях работают бюджетные учреждения. Одно из них допустило задержку с исправлением ошибок в ЕФС-1. Штраф составил всего 35 тысяч рублей. Но суд снизил его в 11 раз. Основание – отсутствие ущерба.
Начнём с основных неточностей, которые юрлица и ИП делают в платёжках при перечислении налогов на ЕНС. Они могут привести к некорректному сальдо и переплате. Первое - неверное указание реквизитов банковского счёта территориального органа федерального казначейства. В этом случае деньги могут оказаться не по адресу назначения. Чтобы исправить ситуацию, нужно связаться с банком, который подскажет ответ. Либо уведомить ИФНС о возврате денег при неправильных данных.
Аналогично некорректно может указываться ИНН получателя. Вместо этого бухгалтеры по ошибке вводят реквизиты своей компании. Либо вместо ИНН плательщика вводят несуществующий или третьего лица. В этом случае деньги не дойдут до адресата, или окажутся уплаченными не за данного налогоплательщика. Тогда придётся связываться с организацией, за которую ошибочно перечислен налог и просить вернуть средства. Бухгалтеры также могут недостоверно отобразить КБК при уплате налогов в составе ЕНП. Если же платёж поступает вне рамок ЕНП, то вводится иной КБК. Наконец, при неверно указанной сумме платежа может оказаться положительное или отрицательное сальдо ЕНС. В первом случае деньги можно оставить на счёте или попросить вернуть переплату. Во втором - нужно составить другую платёжку, чтобы погасить недоимку.
Кроме неприятностей, связанных с ошибками в квитанциях в ФНС, организации могут получать штрафы от Соцфонда за несвоевременное направление ЕФС-1. При этом суммы достигают миллионных значений. Этот документ - единая форма сведений, в которых указываются данные о работниках, их зарплате, страховых взносах и стаже, трудовых и прочих кадровых договорах. Предоставить их необходимо в течение трёх рабочих дней после запроса. Так, одна компания не вовремя это сделала в части извещения о договорах ГПХ и была оштрафована на 6 миллионов рублей. Суд снизил наказание до 1 миллиона рублей. Основание – во-первых, нарушение совершено впервые, во-вторых, оно не нанесло ущерба.
В другом деле суд вообще отменил взыскание на 2 миллиона рублей. Юрлицо несвоевременно направило отчёты из-за технической ошибки в программном обеспечении. Но в его действиях не нашли вины, так как было выявлено отсутствие обновления сертификата шифрования со стороны Соцфонда. К тому же компания повторно выслала документы до того, как ведомство наложило санкции. Оно пыталось оспорить отмену штрафа, но не смогло этого сделать. А вот в другом похожем разбирательстве взыскание оставили в силе. Фирма позднее срока выслала ЕФС-1, сославшись на неполадки в программе. Однако это произошло по её халатности, и она имела возможность вовремя исполнить обязательства. Как правило, при технических сбоях, допущенных страхователями, штрафы признаются обоснованными. А если неполадки в оборудовании Соцфонда – то нет. В целом, в подобного рода ситуациях для минимизации или отмены зачастую формально наложенных штрафов юрлицам и ИП следует использовать ряд документов. К ним относятся ответы Соцфонда о технических неисправностях, доказательства в виде фото об ошибках в программах, информация от оператора электронного документооборота. В гораздо более выгодных условиях работают бюджетные учреждения. Одно из них допустило задержку с исправлением ошибок в ЕФС-1. Штраф составил всего 35 тысяч рублей. Но суд снизил его в 11 раз. Основание – отсутствие ущерба.
Приобретение подержанного авто: риски для покупателя.
Сегодня новые автомобили у дилеров малодоступны для россиян. Поэтому они чаще покупают технику с пробегом и износом у их владельцев. Для поиска подходящей по качеству и цене машины удобнее всего воспользоваться услугами автоэксперта. За 20 и более тысяч рублей он подберёт искомый вариант, проверит юридическую чистоту и техническую исправность, может проконсультировать про заключение договора.
Перед покупкой необходимо на сайте Госавтоинспекции проверить объект на предмет регистрации, розыска, ДТП. На https://www.reestr-zalogov.ru/search выяснить, не находится ли он в залоге у банка или иных лиц и организаций. Ну и не лишнем будет на сайте ФССП узнать о возможных долгах продавца в рамках исполнительных производств.
Если покупатель не проверит факт, что товар находится в залоге, то он автоматически как новый владелец станет залогодателем. Суды в таких ситуациях встают на сторону продавца. И совершенно не важно, что в договоре купли-продажи есть пункт о гарантиях отсутствия споров, ареста, залога в отношении автомобиля. В данном случае вся осмотрительность и ответственность ложится на покупателя. При этом суды готовы расторгать сделки и требовать возврата денег, если после приобретения выяснится, что на автомобиль наложен запрет на совершение регистрационных действий со стороны ФССП.
Если говорить о технической составляющей, то здесь покупатель находится в серой зоне. При приобретении авто в салоне он вправе по закону и гарантийному обслуживанию бесплатно устранить неисправность. А вот при взаимодействии с физлицом и подержанной техникой у него такого права нет. Поэтому перед сделкой нужно провести диагностику в специализированной организации.
Если покупатель обнаружил дефекты после оформления договора купли-продажи, суды встают на сторону продавца. Например, в одном разбирательстве первый из них зафиксировал при диагностике проблемы с эффективностью торможения и освещением. Однако суд не удовлетворил иск о расторжении и взыскания денежных средств. В резолюции указывалось, что покупатель знал о годе выпуска и большом пробеге автомобиля и не имел претензий к его технической составляющей. К тому же продавец-физлицо мог не знать о наличии эксплуатационных недостатков.
Все сделки с транспортными средствами оформляются договорами купли-продажи. Они ни требуют нотариального удостоверения. Без документа невозможно перерегистрировать авто в ГИБДД, оформить ОСАГО или КАСКО. Образцы легко найти в интернете. Ещё удобнее сервис в Госуслугах по купле-продаже транспорта. Помимо заполнения и заключения договора с помощью сервиса можно проверить наличие авто в залоге, розыске, под арестом. Вместе с договором составляется акт приема-передачи, хотя это не обязательно. После сделки покупатель получает от продавца не только машину, но и документы к ней (ПТС, СТС, инструкция по эксплуатации). В течение 10 дней первый должен поставить машину на учёт в ГИБДД (можно заранее записаться в МФЦ), а до этого приобрести полис ОСАГО. Если он не обратился в ГИБДД, но прежний собственник имеет право самостоятельно снять машину с регистрационного учёта, чтобы не нести за неё никакой ответственности.
В ряде случаев договор купли-продажи могут признать недействительным. Во-первых, если одна из сторон будет признана психически нездоровой и недееспособной во время подписания сделки. Ещё один повод оспаривания – несогласие супруга продавца о реализации имущества. Однако в данном случае нужно доказать, что покупатель был курсе этого несогласия. Подобное происходит в период раздела имущества между супругами. Также договор признают фиктивным при условии сокрытия имущества. Например, если на авто наложены регистрационные взыскания, и собственник продал его родственнику. При этом по-прежнему управляет транспортом и реальной оплаты не получал. Или если такая сделка осуществлена в течение трёх лет до начала процедуры банкротства владельца опять же с целью сокрытия имущества.
Сегодня новые автомобили у дилеров малодоступны для россиян. Поэтому они чаще покупают технику с пробегом и износом у их владельцев. Для поиска подходящей по качеству и цене машины удобнее всего воспользоваться услугами автоэксперта. За 20 и более тысяч рублей он подберёт искомый вариант, проверит юридическую чистоту и техническую исправность, может проконсультировать про заключение договора.
Перед покупкой необходимо на сайте Госавтоинспекции проверить объект на предмет регистрации, розыска, ДТП. На https://www.reestr-zalogov.ru/search выяснить, не находится ли он в залоге у банка или иных лиц и организаций. Ну и не лишнем будет на сайте ФССП узнать о возможных долгах продавца в рамках исполнительных производств.
Если покупатель не проверит факт, что товар находится в залоге, то он автоматически как новый владелец станет залогодателем. Суды в таких ситуациях встают на сторону продавца. И совершенно не важно, что в договоре купли-продажи есть пункт о гарантиях отсутствия споров, ареста, залога в отношении автомобиля. В данном случае вся осмотрительность и ответственность ложится на покупателя. При этом суды готовы расторгать сделки и требовать возврата денег, если после приобретения выяснится, что на автомобиль наложен запрет на совершение регистрационных действий со стороны ФССП.
Если говорить о технической составляющей, то здесь покупатель находится в серой зоне. При приобретении авто в салоне он вправе по закону и гарантийному обслуживанию бесплатно устранить неисправность. А вот при взаимодействии с физлицом и подержанной техникой у него такого права нет. Поэтому перед сделкой нужно провести диагностику в специализированной организации.
Если покупатель обнаружил дефекты после оформления договора купли-продажи, суды встают на сторону продавца. Например, в одном разбирательстве первый из них зафиксировал при диагностике проблемы с эффективностью торможения и освещением. Однако суд не удовлетворил иск о расторжении и взыскания денежных средств. В резолюции указывалось, что покупатель знал о годе выпуска и большом пробеге автомобиля и не имел претензий к его технической составляющей. К тому же продавец-физлицо мог не знать о наличии эксплуатационных недостатков.
Все сделки с транспортными средствами оформляются договорами купли-продажи. Они ни требуют нотариального удостоверения. Без документа невозможно перерегистрировать авто в ГИБДД, оформить ОСАГО или КАСКО. Образцы легко найти в интернете. Ещё удобнее сервис в Госуслугах по купле-продаже транспорта. Помимо заполнения и заключения договора с помощью сервиса можно проверить наличие авто в залоге, розыске, под арестом. Вместе с договором составляется акт приема-передачи, хотя это не обязательно. После сделки покупатель получает от продавца не только машину, но и документы к ней (ПТС, СТС, инструкция по эксплуатации). В течение 10 дней первый должен поставить машину на учёт в ГИБДД (можно заранее записаться в МФЦ), а до этого приобрести полис ОСАГО. Если он не обратился в ГИБДД, но прежний собственник имеет право самостоятельно снять машину с регистрационного учёта, чтобы не нести за неё никакой ответственности.
В ряде случаев договор купли-продажи могут признать недействительным. Во-первых, если одна из сторон будет признана психически нездоровой и недееспособной во время подписания сделки. Ещё один повод оспаривания – несогласие супруга продавца о реализации имущества. Однако в данном случае нужно доказать, что покупатель был курсе этого несогласия. Подобное происходит в период раздела имущества между супругами. Также договор признают фиктивным при условии сокрытия имущества. Например, если на авто наложены регистрационные взыскания, и собственник продал его родственнику. При этом по-прежнему управляет транспортом и реальной оплаты не получал. Или если такая сделка осуществлена в течение трёх лет до начала процедуры банкротства владельца опять же с целью сокрытия имущества.
Суды штрафуют компании, чей сотрудник виновен в даче взятки.
Приведём дела, где юрлицо было оштрафовано при различных обстоятельствах. В том числе, когда сотрудник уже был осуждён по уголовной статье за взятку, когда руководство не знало о преступлении или при содействии директора в его раскрытии. И даже в ситуации, если подкуп осуществляло третье лицо.
В административном кодексе существует статья 19.28. – Незаконное вознаграждение от имени юрлица. Минимальный штраф может составить до трехкратной суммы переданных или предложенных денег или стоимости имущества. А если взятка в крупном и особо крупном размере - до тридцатикратной и стократной суммы (более одного и 20 млн рублей). Срок давности по наказанию составляет шесть лет, т.е. за его пределами привлекать к ответственности нельзя.
ООО понесёт наказание даже в том случае, если сотрудник дал взятку и был осуждён. В частности, перед процедурой госзакупок замдиректора передал 350 тысяч рублей руководителю другой организации, чтобы она проиграла на аукционе. Оба виновных гражданина понесли уголовную ответственность по ст. 291 УК. Кроме того прокурор запросил, а суд согласился, что первая компания также должна быть оштрафована и лишена суммы взятки. Примечательно, что её юристы даже не оспаривали это решение.
В другом разбирательстве обвиняемая организация пыталась доказать, что вручивший незаконное вознаграждение на полмиллиона рублей гендиректору другого общества не имел с нею трудовых отношений. Деньги предназначались для того, чтобы получатель в дальнейшем регулярно закупал и оплачивал товары. Суд согласился со следствием и постановил взыскать не только переданные денежные средства, но и назначить для первой организации штраф на 760 тысяч рублей. Было доказано, что передавшее взятку лицо действовало в её интересах, даже если он не состоял в штате. При этом являлся родственником учредителя.
Нередко ООО может подвергнуться крупному штрафу, даже если руководитель был не в курсе намерений и действий сотрудника. Однако оно не подвергается взысканию согласно 19.28 КоАП, если помогало выявлению и раскрытию преступления. Тем не менее подобное не было доказано в деле о попытке подкупа работника полиции путём передачи имущества стоимостью более 1 млн рублей (т.е. незаконное вознаграждение в крупном размере) в обмен на то, чтобы он не увидел нарушений при проверке транспорта организации. На суде ответчик в лице директора уверял, что принимал в компании антикоррупционные меры и был не в курсе действий подчинённого. Однако суд помимо конфискации взятки наложил штраф в 22 млн рублей. Аргументы не возымели воздействия, так как не было доказано активного действий в части раскрытия преступления.
Если компания будет максимально сотрудничать с правоохранительными органами, предоставлять доказательства, то у неё есть хорошие шансы на освобождение от потенциального наказания. В частности, гендиректор юрлица передал крупную взятку начальнику департамента госкомпании за победу на аукционе. Гособвинение пыталось «повесить» на первую организацию крупный штраф. При расследовании уголовного дела руководитель заключил сделку со следствием, по которой дал признательные показания и рассказал о причастных к преступлению. При этом представители юрлица не менее активно содействовали этому, что стало основанием для отказа в назначении крупного штрафа. Попытки прокурора оспорить решение суда в вышестоящей инстанции не увенчались успехом.
Приведём дела, где юрлицо было оштрафовано при различных обстоятельствах. В том числе, когда сотрудник уже был осуждён по уголовной статье за взятку, когда руководство не знало о преступлении или при содействии директора в его раскрытии. И даже в ситуации, если подкуп осуществляло третье лицо.
В административном кодексе существует статья 19.28. – Незаконное вознаграждение от имени юрлица. Минимальный штраф может составить до трехкратной суммы переданных или предложенных денег или стоимости имущества. А если взятка в крупном и особо крупном размере - до тридцатикратной и стократной суммы (более одного и 20 млн рублей). Срок давности по наказанию составляет шесть лет, т.е. за его пределами привлекать к ответственности нельзя.
ООО понесёт наказание даже в том случае, если сотрудник дал взятку и был осуждён. В частности, перед процедурой госзакупок замдиректора передал 350 тысяч рублей руководителю другой организации, чтобы она проиграла на аукционе. Оба виновных гражданина понесли уголовную ответственность по ст. 291 УК. Кроме того прокурор запросил, а суд согласился, что первая компания также должна быть оштрафована и лишена суммы взятки. Примечательно, что её юристы даже не оспаривали это решение.
В другом разбирательстве обвиняемая организация пыталась доказать, что вручивший незаконное вознаграждение на полмиллиона рублей гендиректору другого общества не имел с нею трудовых отношений. Деньги предназначались для того, чтобы получатель в дальнейшем регулярно закупал и оплачивал товары. Суд согласился со следствием и постановил взыскать не только переданные денежные средства, но и назначить для первой организации штраф на 760 тысяч рублей. Было доказано, что передавшее взятку лицо действовало в её интересах, даже если он не состоял в штате. При этом являлся родственником учредителя.
Нередко ООО может подвергнуться крупному штрафу, даже если руководитель был не в курсе намерений и действий сотрудника. Однако оно не подвергается взысканию согласно 19.28 КоАП, если помогало выявлению и раскрытию преступления. Тем не менее подобное не было доказано в деле о попытке подкупа работника полиции путём передачи имущества стоимостью более 1 млн рублей (т.е. незаконное вознаграждение в крупном размере) в обмен на то, чтобы он не увидел нарушений при проверке транспорта организации. На суде ответчик в лице директора уверял, что принимал в компании антикоррупционные меры и был не в курсе действий подчинённого. Однако суд помимо конфискации взятки наложил штраф в 22 млн рублей. Аргументы не возымели воздействия, так как не было доказано активного действий в части раскрытия преступления.
Если компания будет максимально сотрудничать с правоохранительными органами, предоставлять доказательства, то у неё есть хорошие шансы на освобождение от потенциального наказания. В частности, гендиректор юрлица передал крупную взятку начальнику департамента госкомпании за победу на аукционе. Гособвинение пыталось «повесить» на первую организацию крупный штраф. При расследовании уголовного дела руководитель заключил сделку со следствием, по которой дал признательные показания и рассказал о причастных к преступлению. При этом представители юрлица не менее активно содействовали этому, что стало основанием для отказа в назначении крупного штрафа. Попытки прокурора оспорить решение суда в вышестоящей инстанции не увенчались успехом.
Особенности выездных налоговых проверок: вопросы с ответами.
С целью инициирования ВНП должны быть основания, возможности для доначислений налогов, а не просто желание ФНС. Само мероприятие весьма затратное, трудоёмкое, поэтому в рамках предпроверочного анализа формируется финансовая обоснованность. Точно также поводом для проверки не становится жалоба конкурента или кредитора. Подобные сигналы могут лишь дополнить уже возникший интерес к объекту. Даже при информации из Роструда или иных госведомств сначала будет проведён первичный анализ, а уже потом примут решение о вероятной ВНП. Аналогично это касается юрлиц или ИП, сменивших регион прописки на более льготный с точки зрения налогообложения.
Считается, что инспекторы вправе проводить выездную проверку только за три предшествующих года. Однако у них расширенные полномочия: аналогичные мероприятия возможны и за текущий год при отдельном постановлении и даже за пределами трёх лет при необходимости анализа уточнённой декларации. Продолжительность ВНП не может превышать два месяца. В некоторых случаях период продлевается до четырёх месяцев, крайне редко – до полугодия. Если сроки затягиваются, это никак не влияет на снижение суммы доначислений. Также как нельзя сократить штрафы и пени.
В ходе проверки ФНС может поставить под сомнение все операции, в том числе те, по которым были исполнены налоговые обязательства. Суды почти всегда встают на сторону государственных ведомств. В одном деле инспекция доначислила свыше 7 миллионов рублей НДС и налога на прибыль со штрафом. Причиной стали сделки ООО с контрагентом, который сотрудничал только с этим юрлицом. Якобы их отношения носили формальный характер и были призваны сократить налогооблагаемую базу. Однако задолженности перед госбюджетом не возникло, фирма-фигурант заплатила в казну даже больше. Тем не менее это ей не помогло.
При выезде в организацию налоговики имеют право осуществить выемку документов, относящейся к другому юрлицу или ИП. Иски в суд мало что решают: он чаще всего признаёт законными данные действия, соглашаясь с доводами о взаимозависимости или сотрудничестве с фирмами-однодневками. Кроме того для производства доначислений фискалы могут использовать все доказательства неуплаты, в том числе документы и протоколы допросов сотрудников компании, полученные до начала ВНП.
После доначислений многие организации не соглашаются с ними и обращаются с жалобами в вышестоящие инстанции ФНС или в суды. В 80% случаев действия налоговиков признаются обоснованными. Однако важно правильно составить возражения на акт ВНП с доводами о нарушениях со стороны проверяющих.
Если говорить о тенденциях, то больше всего проверки грозит тем юрлицам, кто подозревается в незаконной оптимизации НДС или применяет дробление бизнеса. Они автоматически попадают в непубличный Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей. Как известно, в случае выявления правонарушений при дроблении ФНС может амнистировать компанию. Но это касается периода 2022-2024 гг. При обнаружении фактов за 2021-й год придётся уплатить налоги и штрафы.
Кроме того проверяющие органы активно интересуют сотрудничество юрлиц с самозанятыми с целью необоснованной налоговой выгоды и подмены трудовых отношений. Далее – фиктивная миграция в другие регионы с действующими пониженными ставками УСН. Правда, в первые три года с момента новой прописки придётся платить по старым, более высоким ставкам. Однако ФНС по-прежнему будут тщательно отслеживать эти действия.
Каковы иные признаки вероятного попадания под ВНП? К ним относятся предпринимательство без образования ООО или ИП; ошибки в декларациях; использование фирм-однодневок, выплата зарплат в конвертах.
С целью инициирования ВНП должны быть основания, возможности для доначислений налогов, а не просто желание ФНС. Само мероприятие весьма затратное, трудоёмкое, поэтому в рамках предпроверочного анализа формируется финансовая обоснованность. Точно также поводом для проверки не становится жалоба конкурента или кредитора. Подобные сигналы могут лишь дополнить уже возникший интерес к объекту. Даже при информации из Роструда или иных госведомств сначала будет проведён первичный анализ, а уже потом примут решение о вероятной ВНП. Аналогично это касается юрлиц или ИП, сменивших регион прописки на более льготный с точки зрения налогообложения.
Считается, что инспекторы вправе проводить выездную проверку только за три предшествующих года. Однако у них расширенные полномочия: аналогичные мероприятия возможны и за текущий год при отдельном постановлении и даже за пределами трёх лет при необходимости анализа уточнённой декларации. Продолжительность ВНП не может превышать два месяца. В некоторых случаях период продлевается до четырёх месяцев, крайне редко – до полугодия. Если сроки затягиваются, это никак не влияет на снижение суммы доначислений. Также как нельзя сократить штрафы и пени.
В ходе проверки ФНС может поставить под сомнение все операции, в том числе те, по которым были исполнены налоговые обязательства. Суды почти всегда встают на сторону государственных ведомств. В одном деле инспекция доначислила свыше 7 миллионов рублей НДС и налога на прибыль со штрафом. Причиной стали сделки ООО с контрагентом, который сотрудничал только с этим юрлицом. Якобы их отношения носили формальный характер и были призваны сократить налогооблагаемую базу. Однако задолженности перед госбюджетом не возникло, фирма-фигурант заплатила в казну даже больше. Тем не менее это ей не помогло.
При выезде в организацию налоговики имеют право осуществить выемку документов, относящейся к другому юрлицу или ИП. Иски в суд мало что решают: он чаще всего признаёт законными данные действия, соглашаясь с доводами о взаимозависимости или сотрудничестве с фирмами-однодневками. Кроме того для производства доначислений фискалы могут использовать все доказательства неуплаты, в том числе документы и протоколы допросов сотрудников компании, полученные до начала ВНП.
После доначислений многие организации не соглашаются с ними и обращаются с жалобами в вышестоящие инстанции ФНС или в суды. В 80% случаев действия налоговиков признаются обоснованными. Однако важно правильно составить возражения на акт ВНП с доводами о нарушениях со стороны проверяющих.
Если говорить о тенденциях, то больше всего проверки грозит тем юрлицам, кто подозревается в незаконной оптимизации НДС или применяет дробление бизнеса. Они автоматически попадают в непубличный Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей. Как известно, в случае выявления правонарушений при дроблении ФНС может амнистировать компанию. Но это касается периода 2022-2024 гг. При обнаружении фактов за 2021-й год придётся уплатить налоги и штрафы.
Кроме того проверяющие органы активно интересуют сотрудничество юрлиц с самозанятыми с целью необоснованной налоговой выгоды и подмены трудовых отношений. Далее – фиктивная миграция в другие регионы с действующими пониженными ставками УСН. Правда, в первые три года с момента новой прописки придётся платить по старым, более высоким ставкам. Однако ФНС по-прежнему будут тщательно отслеживать эти действия.
Каковы иные признаки вероятного попадания под ВНП? К ним относятся предпринимательство без образования ООО или ИП; ошибки в декларациях; использование фирм-однодневок, выплата зарплат в конвертах.
Плюсы и минусы страхования вкладов от потери процентов.
В связи с высокой учётной ставкой ЦБ банки с прошлого года резко повысили проценты по вкладам. Сегодня они от 20% и выше. Однако по большинству программ при досрочном снятии денег доходность падает до минимума. Клиенту возвращают изначальную сумму плюс пересчитывают по ставке до 0,1%. Даже если он закрыл депозит всего за несколько дней до окончания срока, указанного в договоре. Это связано с тем, что чаще всего вклады открывают от трёх до шести месяцев, а банки заинтересованы на более длительные периоды.
В итоге страховые компании предложили, а банки согласились на введение новой услуги. Это страхование от потери накопленных процентов при досрочном закрытии вкладов. Однако получить выплату клиент может только в нескольких случаях в зависимости от конкретного банка. Их можно назвать возникновением трудной жизненной ситуации. Например, при потере работы – речь о сокращении или закрытии организации. Либо из-за смерти близкого родственника, но только при несчастном случае. Или при впервые диагностированной тяжёлой болезни (онкология, инфаркт, инсульт и т.д.), установлении инвалидности при несчастном случае. Страховые выплаты при досрочном расторжении вклада также полагаются за повреждение или утрату недвижимости при ЧП, угоне или существенном ущербе автомобиля.
В зависимости от банка и программы страховая сумма, уплачиваемой клиентом, может варьироваться от 2 тысяч до 8 тысяч рублей в год. А компенсация при наступлении страхового случая – от 50 тысяч до 400 тысяч. В других банках стоимость договора страхования рассчитывается путём умножения срока вклада на соответствующий ему коэффициент по тарифу и на итоговый процентный доход. В одних ситуациях сумма страховых выплат будет 100%-ной в независимости от причины, в других – 25% или 50%. При этом она не должна превышать 3 млн рублей. К примеру, возмещение в 400 тысяч рублей можно получить при вкладе на 4 млн рублей по ставке 20% и досрочном закрытии через полгода.
Преимущества указанной услуги очевидны. При возникновении непредвиденного обстоятельства гражданин при вынужденном снятии вклада получает все или значительную часть процентов. Особенно это актуально для тех, кто размещает значительные суммы на длительные сроки. Недостаток – эта возможность прописана только при наступлении форс-мажорного события, указанного в договоре. Если клиент забрал деньги по основанию, не указанном в страховке, то сохранить проценты не удастся. Выгодность страховки зависит от суммы, ставки и условий услуги.
Альтернативой потери доходов при закрытии депозита раньше срока является открытие нескольких из них с разными периодами. Если неожиданно понадобятся деньги, то их можно снять с одного вклада, а остальные будут спокойно накапливать проценты. Это можно сделать в одном или нескольких банках. Допустим, у гражданина полмиллиона рублей. Вместо одного он может оформить четыре счёта сроком от трёх месяцев до года. В этой ситуации, если ему понадобятся 100 тысяч, он сохранит доходность по трём депозитам. Не забываем, что они застрахованы государством только в сумме до 1,4 млн рублей в случае банкротства или отзыва лицензии у банка.
К началу 2025 года совокупный объём денег населения на банковских вкладах составил 57 триллионов рублей с годовой динамикой роста на 26%. Однако 96% клиентов держат на счетах суммы до 1 миллиона рублей, а средняя не превышает 400 тысяч. Как видим, денег у подавляющей части граждан немного.
В связи с высокой учётной ставкой ЦБ банки с прошлого года резко повысили проценты по вкладам. Сегодня они от 20% и выше. Однако по большинству программ при досрочном снятии денег доходность падает до минимума. Клиенту возвращают изначальную сумму плюс пересчитывают по ставке до 0,1%. Даже если он закрыл депозит всего за несколько дней до окончания срока, указанного в договоре. Это связано с тем, что чаще всего вклады открывают от трёх до шести месяцев, а банки заинтересованы на более длительные периоды.
В итоге страховые компании предложили, а банки согласились на введение новой услуги. Это страхование от потери накопленных процентов при досрочном закрытии вкладов. Однако получить выплату клиент может только в нескольких случаях в зависимости от конкретного банка. Их можно назвать возникновением трудной жизненной ситуации. Например, при потере работы – речь о сокращении или закрытии организации. Либо из-за смерти близкого родственника, но только при несчастном случае. Или при впервые диагностированной тяжёлой болезни (онкология, инфаркт, инсульт и т.д.), установлении инвалидности при несчастном случае. Страховые выплаты при досрочном расторжении вклада также полагаются за повреждение или утрату недвижимости при ЧП, угоне или существенном ущербе автомобиля.
В зависимости от банка и программы страховая сумма, уплачиваемой клиентом, может варьироваться от 2 тысяч до 8 тысяч рублей в год. А компенсация при наступлении страхового случая – от 50 тысяч до 400 тысяч. В других банках стоимость договора страхования рассчитывается путём умножения срока вклада на соответствующий ему коэффициент по тарифу и на итоговый процентный доход. В одних ситуациях сумма страховых выплат будет 100%-ной в независимости от причины, в других – 25% или 50%. При этом она не должна превышать 3 млн рублей. К примеру, возмещение в 400 тысяч рублей можно получить при вкладе на 4 млн рублей по ставке 20% и досрочном закрытии через полгода.
Преимущества указанной услуги очевидны. При возникновении непредвиденного обстоятельства гражданин при вынужденном снятии вклада получает все или значительную часть процентов. Особенно это актуально для тех, кто размещает значительные суммы на длительные сроки. Недостаток – эта возможность прописана только при наступлении форс-мажорного события, указанного в договоре. Если клиент забрал деньги по основанию, не указанном в страховке, то сохранить проценты не удастся. Выгодность страховки зависит от суммы, ставки и условий услуги.
Альтернативой потери доходов при закрытии депозита раньше срока является открытие нескольких из них с разными периодами. Если неожиданно понадобятся деньги, то их можно снять с одного вклада, а остальные будут спокойно накапливать проценты. Это можно сделать в одном или нескольких банках. Допустим, у гражданина полмиллиона рублей. Вместо одного он может оформить четыре счёта сроком от трёх месяцев до года. В этой ситуации, если ему понадобятся 100 тысяч, он сохранит доходность по трём депозитам. Не забываем, что они застрахованы государством только в сумме до 1,4 млн рублей в случае банкротства или отзыва лицензии у банка.
К началу 2025 года совокупный объём денег населения на банковских вкладах составил 57 триллионов рублей с годовой динамикой роста на 26%. Однако 96% клиентов держат на счетах суммы до 1 миллиона рублей, а средняя не превышает 400 тысяч. Как видим, денег у подавляющей части граждан немного.
Принудительный выкуп доли: разъяснения ВС.
Часто владельцы наименьшей доли в квартире охотно идут навстречу остальным собственникам при условии продажи по завышенной стоимости. ВС дал разъяснения, в каком случае можно обязать совладельца продать долю по рыночной цене.
Согласно статье 252 ГК, владельцы могут поделить доли двумя способами: договорённость через заключение соглашения либо по решению суда. При невозможности выделения доли из-за её слишком маленьких размеров совладельцу должны предоставить денежную компенсацию с его согласия, но чаще это происходит принудительно.
Дело двух супругов дошло до ВС. Пара вместе с маленькой дочкой проживали в трёхкомнатной квартире общей площадью 66,5 квадратных метра. Жильё было давно приватизировано супругом и его матерью поровну, но позже она продала свою часть. По итогу семье с учётом ещё одной родственницы с 1/12 доли досталась только половина в виде двух комнат. Остальная часть жилья - посторонним людям, которым была продана доля матери.
Супруги решили выкупить жилплощадь, но не сошлись в окончательной стоимости с другими владельцами. Поэтому обратились в районный суд, где просили признать доли двух людей наименьшими (1/6 часть), выкупить их часть по рыночной цене и признать право собственности этой доли за ребёнком. Инстанция отказала.
Апелляция же удовлетворила требования истцов. Ответчики пытались оспорить решение в Верховном суде. Коллегия ВС по гражданским делам поддержала выводы апелляции и указала на пункт 4 статьи 252 ГК. Там сказано о том, как принудительно выкупить незначительную долю по рыночной цене, даже если владелец с этим не согласен. Кроме определения конкретной незначительности доли важно придерживаться двух условий. Первое — исключается возможность реального долевого выдела. Второе — отсутствие интересов собственника на использование общего имущества.
В своём определении №5-КГ17-51 ВС постановил отдать всю квартиру супругам с ребёнком, остальным совладельцам выплатить стоимость их долей.
Часто владельцы наименьшей доли в квартире охотно идут навстречу остальным собственникам при условии продажи по завышенной стоимости. ВС дал разъяснения, в каком случае можно обязать совладельца продать долю по рыночной цене.
Согласно статье 252 ГК, владельцы могут поделить доли двумя способами: договорённость через заключение соглашения либо по решению суда. При невозможности выделения доли из-за её слишком маленьких размеров совладельцу должны предоставить денежную компенсацию с его согласия, но чаще это происходит принудительно.
Дело двух супругов дошло до ВС. Пара вместе с маленькой дочкой проживали в трёхкомнатной квартире общей площадью 66,5 квадратных метра. Жильё было давно приватизировано супругом и его матерью поровну, но позже она продала свою часть. По итогу семье с учётом ещё одной родственницы с 1/12 доли досталась только половина в виде двух комнат. Остальная часть жилья - посторонним людям, которым была продана доля матери.
Супруги решили выкупить жилплощадь, но не сошлись в окончательной стоимости с другими владельцами. Поэтому обратились в районный суд, где просили признать доли двух людей наименьшими (1/6 часть), выкупить их часть по рыночной цене и признать право собственности этой доли за ребёнком. Инстанция отказала.
Апелляция же удовлетворила требования истцов. Ответчики пытались оспорить решение в Верховном суде. Коллегия ВС по гражданским делам поддержала выводы апелляции и указала на пункт 4 статьи 252 ГК. Там сказано о том, как принудительно выкупить незначительную долю по рыночной цене, даже если владелец с этим не согласен. Кроме определения конкретной незначительности доли важно придерживаться двух условий. Первое — исключается возможность реального долевого выдела. Второе — отсутствие интересов собственника на использование общего имущества.
В своём определении №5-КГ17-51 ВС постановил отдать всю квартиру супругам с ребёнком, остальным совладельцам выплатить стоимость их долей.
Наследник умер раньше наследодателя: что будет с имуществом?
Конституционный суд разбирался в деле, где имущество наследодателя по ошибке нижестоящих инстанций чуть не перешло государству.
В Архангельской области женщина завещала квартиру и вклады своему гражданскому мужу, его отцу и сыну. Сын написал отказ от доли в пользу отца, которому досталось 2/3 имущества. Отец гражданского мужа ушёл из жизни раньше, но наследодатель не стала вносить правки в завещание.
Суды, ссылаясь на положения ГК, не стали признавать за мужем право на оставшуюся треть имущества, поскольку он уже унаследовал свою часть. По закону (статья 1161 ГК РФ) в такой ситуации доля переходит к другим наследникам, но таковых у завещательницы больше не было. Значит имущество становится выморочным. Инстанции указали, что в рассматриваемом деле правила приращения долей применимы лишь к тем, кто призван к наследованию, но не касаются внезапной смерти одного из них.
Заявитель решил, что суды нарушили право его частной собственности и обратился в КС. Там напомнили, что в ГК есть подробное описание правил замены наследника. Но решение наследодателя в аналогичных случаях должно быть первичным. Например, в своём завещании он исключил наследование по закону или указал для наследников определённые части имущества. Но если завещание не указывает на последствия неожиданной смерти наследника, то здесь требуется госрегулирование.
В рассматриваемом деле оставшаяся доля наследства после судебных решений должна была перейти местной администрации. Таким способом сохраняется жилищный фонд. КС подчеркнул, что завещатель изначально прописал наследников, не имея намерения о переходе части государству, а значит доли пропорционально достаются только указанным лицам.
Суд также сделал вывод, что статья 1161 ГК не запрещает расширения долей между оставшимися по завещанию наследниками в случае смерти раньше наследодателя. Если в самом завещании нет запрета на приращение или по закону отсутствуют другие наследники, то это не противоречит Конституции РФ. Дело было отправлено на пересмотр.
Конституционный суд разбирался в деле, где имущество наследодателя по ошибке нижестоящих инстанций чуть не перешло государству.
В Архангельской области женщина завещала квартиру и вклады своему гражданскому мужу, его отцу и сыну. Сын написал отказ от доли в пользу отца, которому досталось 2/3 имущества. Отец гражданского мужа ушёл из жизни раньше, но наследодатель не стала вносить правки в завещание.
Суды, ссылаясь на положения ГК, не стали признавать за мужем право на оставшуюся треть имущества, поскольку он уже унаследовал свою часть. По закону (статья 1161 ГК РФ) в такой ситуации доля переходит к другим наследникам, но таковых у завещательницы больше не было. Значит имущество становится выморочным. Инстанции указали, что в рассматриваемом деле правила приращения долей применимы лишь к тем, кто призван к наследованию, но не касаются внезапной смерти одного из них.
Заявитель решил, что суды нарушили право его частной собственности и обратился в КС. Там напомнили, что в ГК есть подробное описание правил замены наследника. Но решение наследодателя в аналогичных случаях должно быть первичным. Например, в своём завещании он исключил наследование по закону или указал для наследников определённые части имущества. Но если завещание не указывает на последствия неожиданной смерти наследника, то здесь требуется госрегулирование.
В рассматриваемом деле оставшаяся доля наследства после судебных решений должна была перейти местной администрации. Таким способом сохраняется жилищный фонд. КС подчеркнул, что завещатель изначально прописал наследников, не имея намерения о переходе части государству, а значит доли пропорционально достаются только указанным лицам.
Суд также сделал вывод, что статья 1161 ГК не запрещает расширения долей между оставшимися по завещанию наследниками в случае смерти раньше наследодателя. Если в самом завещании нет запрета на приращение или по закону отсутствуют другие наследники, то это не противоречит Конституции РФ. Дело было отправлено на пересмотр.
Правила получения налоговой отсрочки и рассрочки.
Бизнесмены с долгами перед ФНС могут погасить их частями, оформив отсрочку или рассрочку. Для этого необходимо соответствовать некоторым условиям. Обе процедуры доступны ИП и любым компаниям, имеющих финансовые трудности, по причине которых нет возможности уплатить налоги в срок.
Условия для предоставления отсрочки и рассрочки:
• Компания пострадала из-за стихийного бедствия или катастрофы;
• После заключения госконтракта не поступили бюджетные деньги или перечислена только часть;
• После оплаты всей суммы налога бизнесмен рискует стать банкротом;
• Нет средств или имущества для погашения всего долга. Здесь обязательно предоставляются выписки со счетов в банке;
• Если это сезонный бизнес из списка правительства, а часть дохода не превышает 50%.
В отдельных регионах власти могут сами устанавливать условия для отсрочки и рассрочки. Если после проверки предприниматель не может заплатить все доначисления, то ему могут дать только рассрочку при соблюдении некоторых критериев:
• за 90 дней до подачи заявления на рассрочку поступило меньше средств, чем должен бизнесмен;
• компания официально существует больше года;
• бизнес не проходит реорганизацию или ликвидацию;
• компанией предоставлена банковская гарантия для обеспечения долга.
Налоговики могут и отказать в этих процедурах, если:
• заведено уголовное дело по налоговому преступлению против ИП или главы фирмы, даже бывшего;
• начато производство о налоговом правонарушении;
• ИП намерен переезжать на ПМЖ в другую страну;
• за последние три года отсрочка или рассрочка была одобрена, но полностью не погашена;
• открыта процедура банкротства фирмы или ИП.
Отметим, что воспользоваться отсрочкой или рассрочкой можно на любую сумму, которую компания задолжала перед ФНС.
Бизнесмены с долгами перед ФНС могут погасить их частями, оформив отсрочку или рассрочку. Для этого необходимо соответствовать некоторым условиям. Обе процедуры доступны ИП и любым компаниям, имеющих финансовые трудности, по причине которых нет возможности уплатить налоги в срок.
Условия для предоставления отсрочки и рассрочки:
• Компания пострадала из-за стихийного бедствия или катастрофы;
• После заключения госконтракта не поступили бюджетные деньги или перечислена только часть;
• После оплаты всей суммы налога бизнесмен рискует стать банкротом;
• Нет средств или имущества для погашения всего долга. Здесь обязательно предоставляются выписки со счетов в банке;
• Если это сезонный бизнес из списка правительства, а часть дохода не превышает 50%.
В отдельных регионах власти могут сами устанавливать условия для отсрочки и рассрочки. Если после проверки предприниматель не может заплатить все доначисления, то ему могут дать только рассрочку при соблюдении некоторых критериев:
• за 90 дней до подачи заявления на рассрочку поступило меньше средств, чем должен бизнесмен;
• компания официально существует больше года;
• бизнес не проходит реорганизацию или ликвидацию;
• компанией предоставлена банковская гарантия для обеспечения долга.
Налоговики могут и отказать в этих процедурах, если:
• заведено уголовное дело по налоговому преступлению против ИП или главы фирмы, даже бывшего;
• начато производство о налоговом правонарушении;
• ИП намерен переезжать на ПМЖ в другую страну;
• за последние три года отсрочка или рассрочка была одобрена, но полностью не погашена;
• открыта процедура банкротства фирмы или ИП.
Отметим, что воспользоваться отсрочкой или рассрочкой можно на любую сумму, которую компания задолжала перед ФНС.
Вместо договоров переписка в мессенджерах: когда она имеет юридическую силу.
Как известно, договор между контрагентами должен быть заключён в письменной форме для защиты их интересов согласно ст. 434 ГК. Но на практике партнёры нередко договариваются о сделках, поставках, услугах и платежах более свободным способом – перепиской в мессенджерах и электронной почте. Разумеется, и в данном случае одна из сторон может нарушать условия, игнорировать договорённости, а то и вовсе исчезнуть, не исполнив обязательств. Может ли пострадавший обратиться в суд для взыскания убытков или неустойки при отсутствия письменного договора с подписями?
Сегодня нет жёстких правил при оформлении коммерческих соглашений. Кроме традиционного документа существует два иных варианта подтверждения условий и согласия. Первый - обмен письмами и документами в электронной форме. Второй – подтверждение о намерениях установить правоотношения. Например, выплата аванса за поставляемый товар.
Доказательством договорных отношений могут быть разные, но при этом конкретные условия согласования сделки и её исполнения без традиционного письменного оформления. В судебной практике есть немало таковых примеров. В частности, одна из сторон частично или полностью оплатила услуги; направила рамочный договор; в электронной переписке выработаны чёткие критерии цены, сроков, объёма; высланы акты выполненных работ. При вынесении решений суды руководствуются ни оформлением контрагентами единого документа, а подтверждением действий о его исполнении. Если поставщик выполнил свои обязательства и не получил оплату, то вправе требовать взыскания с партнёра даже в отсутствие подписанного договора.
Тем не менее, электронная переписка может быть и не признана в качестве доказательства заключённых договорных отношений. Это происходит, если нет фактов об условиях сделки и её исполнения. Например, пострадавшая фирма отгрузила товар, но не получила полной оплаты. Если она не сможет доказать этого, то выиграть дело вряд ли получится. Также как маловероятно взыскать стоимость оказанных услуг, если отсутствуют подтверждения. Соответственно, суды не принимают во внимание факт заключения договора между сторонами. В этом случае можно подать иск о неосновательном обогащении. Пример – заказчик выплатил аванс, но услуга не была оказана.
Согласно разъяснению ВС РФ, скриншоты мессенджера с перепиской по поводу условий сделок не обязательно удостоверять нотариально. Важно, чтобы фигурировали даты и время. При этом в одних разбирательствах суды принимают во внимание распечатки только с нотариальным заверением. В других этого не требуется. В любом случае первичны следующие критерии. Первый – представление истцом скриншотов с именами отправителя, получателя, датами. Второе – представление им доказательств выполнения своих обязательств (частичная или полная оплата, поставка товара или оказание услуги). Третье – можно сделать экспертизу переписки для подтверждения максимальной аутентичности. Перед этими действиями по традиции нужно подать досудебную претензию о невыполнении условий договорённостей. Лучше всего её отправить по почте. Параллельно выслать на официальную электронную почту контрагента, указанной на сайте (при его наличии). Срок ожидания реакции на претензию чаще всего составляет 30 дней. После этого можно обращаться в суд.
Как известно, договор между контрагентами должен быть заключён в письменной форме для защиты их интересов согласно ст. 434 ГК. Но на практике партнёры нередко договариваются о сделках, поставках, услугах и платежах более свободным способом – перепиской в мессенджерах и электронной почте. Разумеется, и в данном случае одна из сторон может нарушать условия, игнорировать договорённости, а то и вовсе исчезнуть, не исполнив обязательств. Может ли пострадавший обратиться в суд для взыскания убытков или неустойки при отсутствия письменного договора с подписями?
Сегодня нет жёстких правил при оформлении коммерческих соглашений. Кроме традиционного документа существует два иных варианта подтверждения условий и согласия. Первый - обмен письмами и документами в электронной форме. Второй – подтверждение о намерениях установить правоотношения. Например, выплата аванса за поставляемый товар.
Доказательством договорных отношений могут быть разные, но при этом конкретные условия согласования сделки и её исполнения без традиционного письменного оформления. В судебной практике есть немало таковых примеров. В частности, одна из сторон частично или полностью оплатила услуги; направила рамочный договор; в электронной переписке выработаны чёткие критерии цены, сроков, объёма; высланы акты выполненных работ. При вынесении решений суды руководствуются ни оформлением контрагентами единого документа, а подтверждением действий о его исполнении. Если поставщик выполнил свои обязательства и не получил оплату, то вправе требовать взыскания с партнёра даже в отсутствие подписанного договора.
Тем не менее, электронная переписка может быть и не признана в качестве доказательства заключённых договорных отношений. Это происходит, если нет фактов об условиях сделки и её исполнения. Например, пострадавшая фирма отгрузила товар, но не получила полной оплаты. Если она не сможет доказать этого, то выиграть дело вряд ли получится. Также как маловероятно взыскать стоимость оказанных услуг, если отсутствуют подтверждения. Соответственно, суды не принимают во внимание факт заключения договора между сторонами. В этом случае можно подать иск о неосновательном обогащении. Пример – заказчик выплатил аванс, но услуга не была оказана.
Согласно разъяснению ВС РФ, скриншоты мессенджера с перепиской по поводу условий сделок не обязательно удостоверять нотариально. Важно, чтобы фигурировали даты и время. При этом в одних разбирательствах суды принимают во внимание распечатки только с нотариальным заверением. В других этого не требуется. В любом случае первичны следующие критерии. Первый – представление истцом скриншотов с именами отправителя, получателя, датами. Второе – представление им доказательств выполнения своих обязательств (частичная или полная оплата, поставка товара или оказание услуги). Третье – можно сделать экспертизу переписки для подтверждения максимальной аутентичности. Перед этими действиями по традиции нужно подать досудебную претензию о невыполнении условий договорённостей. Лучше всего её отправить по почте. Параллельно выслать на официальную электронную почту контрагента, указанной на сайте (при его наличии). Срок ожидания реакции на претензию чаще всего составляет 30 дней. После этого можно обращаться в суд.
Номинальность генерального директора или удаленная работа?
Женщина, работающая в муниципальном детском саду, зарегистрировала фирму в другом городе. Это компания занималась продажей в розницу лакокрасочной продукции. В созданном юрлице гражданка была единственным учредителем и генеральным директором. В городе, где функционировала компания, работу по продаже товаров выполнял менеджер. Также гражданка выдала доверенность своему сыну, который оказывал помощь в бизнесе. Женщина самостоятельно занималась подготовкой всей отчетности по юрлицу.
Налоговики усомнились в том, что гражданка может выполнять обязанности руководителя общества, находящегося далеко от места ее проживания. Кроме того, их смущал тот факт, что у женщины имеется официальная работа в детском саду. Все это наводило на мысль о номинальности директора. Фискалы внесли в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений о юрлице, что могло грозить компании исключением ее из госреестра.
Гражданка оспорила такое решение фискалов в суде, утверждая, что не является номинальным директором, а выполняет свои обязанности удаленно. Первая инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заняв сторону налоговиков. Однако это решение было обжаловано, а затем отменено.
Апелляционная инстанция, наоборот, признала доводы истицы разумными. Исходя из материалов данного дела, арбитры сделали такие выводы:
• гражданка в курсе всех дел компании и владеет исчерпывающей информацией о ее деятельности;
• номинальность руководителя не может быть подтверждена небольшим числом сотрудников и отсутствием у фирмы собственных зданий и помещений;
• имеющаяся у женщины работа в детском саду не свидетельствует о том, что у нее отсутствует возможность выполнять другую деятельность удаленно или с помощью представителей;
• номинальность директора не подтверждает и имеющаяся у сына гражданки доверенность. Этот факт не говорит о том, что фактическим руководителем юрлица является он.
Такая позиция апелляции была поддержана и кассационной инстанцией. Судьи зафиксировали ее в Постановлении Арбитражного суда Северо-западного округа от 04.02.2025 по делу № А56-125071/2023.
Женщина, работающая в муниципальном детском саду, зарегистрировала фирму в другом городе. Это компания занималась продажей в розницу лакокрасочной продукции. В созданном юрлице гражданка была единственным учредителем и генеральным директором. В городе, где функционировала компания, работу по продаже товаров выполнял менеджер. Также гражданка выдала доверенность своему сыну, который оказывал помощь в бизнесе. Женщина самостоятельно занималась подготовкой всей отчетности по юрлицу.
Налоговики усомнились в том, что гражданка может выполнять обязанности руководителя общества, находящегося далеко от места ее проживания. Кроме того, их смущал тот факт, что у женщины имеется официальная работа в детском саду. Все это наводило на мысль о номинальности директора. Фискалы внесли в ЕГРЮЛ отметку о недостоверности сведений о юрлице, что могло грозить компании исключением ее из госреестра.
Гражданка оспорила такое решение фискалов в суде, утверждая, что не является номинальным директором, а выполняет свои обязанности удаленно. Первая инстанция отказала ей в удовлетворении иска, заняв сторону налоговиков. Однако это решение было обжаловано, а затем отменено.
Апелляционная инстанция, наоборот, признала доводы истицы разумными. Исходя из материалов данного дела, арбитры сделали такие выводы:
• гражданка в курсе всех дел компании и владеет исчерпывающей информацией о ее деятельности;
• номинальность руководителя не может быть подтверждена небольшим числом сотрудников и отсутствием у фирмы собственных зданий и помещений;
• имеющаяся у женщины работа в детском саду не свидетельствует о том, что у нее отсутствует возможность выполнять другую деятельность удаленно или с помощью представителей;
• номинальность директора не подтверждает и имеющаяся у сына гражданки доверенность. Этот факт не говорит о том, что фактическим руководителем юрлица является он.
Такая позиция апелляции была поддержана и кассационной инстанцией. Судьи зафиксировали ее в Постановлении Арбитражного суда Северо-западного округа от 04.02.2025 по делу № А56-125071/2023.
Сделки с недвижимостью против согласия супруга могут запретить.
В Общественной палате предложили остановить регистрацию жилищных сделок без согласия одного из супругов. Данное правило действовало до 2017 года.
В Семейном кодексе прописано, что недвижимость считается общей собственностью, даже если была куплена кем-то одним во время брака. Исключение составляют случаи с брачным договором. Раньше без разрешения супруга сделка по регистрации останавливалась. Но с 2017 года недвижимость регистрируют без предоставления согласия. В ЕГРН вносят запись об отсутствии этого документа, что отображается в выписке и подтверждает право нового собственника на недвижимость.
Вот только собственник узнаёт об этой отметке после сделки, что омрачает дальнейшие действия с жильем. Любые операции с такой недвижимостью, согласно статьи 173.1 ГК, считаются оспоримыми и могут признаваться недействительными по иску второго супруга, ведь согласия он не давал.
Для разведённых пар действуют другие правила. Со дня расторжения брака они являются участниками совместного имущества, которое определяется статьей 253 ГК и устанавливает согласие на распоряжение общей собственностью. То есть для подтверждения не нужно никаких нотариально заверенных документов.
Законом не предусмотрен регламент удаления записи об отсутствии согласия. Даже если в Росреестр подадут согласие для закрытия этой отметки — поступит отказ. Запись будет вызывать вопросы у будущих покупателей, ставя под сомнение проведение сделки. Велика вероятность и того, что при оспаривании второй супруг может преследовать корыстные цели. А значит после признания фиктивности сделки не будет возврата уплаченной за недвижимость суммы.
В таких ситуациях всё чаще возникает путаница, связанная с семейным положением. Поэтому возвращение обязательного согласия установит четкий порядок. Возможно, станут доступны данные из брачных договоров, которые помогут осуществлять сделки более прозрачно.
В Общественной палате предложили остановить регистрацию жилищных сделок без согласия одного из супругов. Данное правило действовало до 2017 года.
В Семейном кодексе прописано, что недвижимость считается общей собственностью, даже если была куплена кем-то одним во время брака. Исключение составляют случаи с брачным договором. Раньше без разрешения супруга сделка по регистрации останавливалась. Но с 2017 года недвижимость регистрируют без предоставления согласия. В ЕГРН вносят запись об отсутствии этого документа, что отображается в выписке и подтверждает право нового собственника на недвижимость.
Вот только собственник узнаёт об этой отметке после сделки, что омрачает дальнейшие действия с жильем. Любые операции с такой недвижимостью, согласно статьи 173.1 ГК, считаются оспоримыми и могут признаваться недействительными по иску второго супруга, ведь согласия он не давал.
Для разведённых пар действуют другие правила. Со дня расторжения брака они являются участниками совместного имущества, которое определяется статьей 253 ГК и устанавливает согласие на распоряжение общей собственностью. То есть для подтверждения не нужно никаких нотариально заверенных документов.
Законом не предусмотрен регламент удаления записи об отсутствии согласия. Даже если в Росреестр подадут согласие для закрытия этой отметки — поступит отказ. Запись будет вызывать вопросы у будущих покупателей, ставя под сомнение проведение сделки. Велика вероятность и того, что при оспаривании второй супруг может преследовать корыстные цели. А значит после признания фиктивности сделки не будет возврата уплаченной за недвижимость суммы.
В таких ситуациях всё чаще возникает путаница, связанная с семейным положением. Поэтому возвращение обязательного согласия установит четкий порядок. Возможно, станут доступны данные из брачных договоров, которые помогут осуществлять сделки более прозрачно.
Соцвыплаты в цифровых рублях: затронет всех граждан?
В планах Минфина, Центробанка и Федерального казначейства - запустить в конце лета выплаты пособий в цифровых рублях. Поскольку техническая сторона этого процесса ещё не доработана, вопрос по запуску остается открытым.
На этой почве многие информационные источники стали запугивать россиян, распространяя слухи о том, что мера коснётся каждого. В некоторых регионах пенсионеры обращаются в МФЦ с заявлениями об отказе от цифровой валюты.
На самом деле ЦБ упомянул о том, что с 25 августа будет тестировать формат по запуску цифрового рубля в области капитального строительства и соцвыплат. В этом эксперименте примут участие только добровольцы, в будущем гражданам дадут право выбора: получать пособия и пенсии обычными или цифровыми рублями.
Пока власти нацелены на то, чтобы взять под контроль бюджетные потоки благодаря цифровой валюте. Это снизит уровень коррупции, поскольку будут заключаться специальные контракты, позволяющие отслеживать все финансовые операции. То есть потратить перечисленные цифровые деньги на что-либо другое не получится — только на указанные в контракте пункты. Если кодировка не совпадает, транзакция автоматически не проходит.
Эксперты рассказали, что ЦБ может отслеживать движение цифровых рублей, что в дальнейшем, вероятно, затронет обычных граждан. Например, выплаченные детские пособия должны уходить на детей, а не нужды родителей в виде алкоголя или похода на маникюр. Также их нельзя будет снять с карты.
Но регулятор всё же заверил, что цифровой рубль станет только дополнением к безналичным и наличным деньгам. Все операции по нему проходят без комиссии. Никто не станет заставлять оформлять цифровой кошелёк — всё на добровольной основе. Поэтому пенсионеров попросили не обращаться в МФЦ с заявлениями об отказе, поскольку без их согласия открыть такой счёт невозможно. Но многие доверчивые граждане уверены, что уже имеют электронный кошелёк.
В планах Минфина, Центробанка и Федерального казначейства - запустить в конце лета выплаты пособий в цифровых рублях. Поскольку техническая сторона этого процесса ещё не доработана, вопрос по запуску остается открытым.
На этой почве многие информационные источники стали запугивать россиян, распространяя слухи о том, что мера коснётся каждого. В некоторых регионах пенсионеры обращаются в МФЦ с заявлениями об отказе от цифровой валюты.
На самом деле ЦБ упомянул о том, что с 25 августа будет тестировать формат по запуску цифрового рубля в области капитального строительства и соцвыплат. В этом эксперименте примут участие только добровольцы, в будущем гражданам дадут право выбора: получать пособия и пенсии обычными или цифровыми рублями.
Пока власти нацелены на то, чтобы взять под контроль бюджетные потоки благодаря цифровой валюте. Это снизит уровень коррупции, поскольку будут заключаться специальные контракты, позволяющие отслеживать все финансовые операции. То есть потратить перечисленные цифровые деньги на что-либо другое не получится — только на указанные в контракте пункты. Если кодировка не совпадает, транзакция автоматически не проходит.
Эксперты рассказали, что ЦБ может отслеживать движение цифровых рублей, что в дальнейшем, вероятно, затронет обычных граждан. Например, выплаченные детские пособия должны уходить на детей, а не нужды родителей в виде алкоголя или похода на маникюр. Также их нельзя будет снять с карты.
Но регулятор всё же заверил, что цифровой рубль станет только дополнением к безналичным и наличным деньгам. Все операции по нему проходят без комиссии. Никто не станет заставлять оформлять цифровой кошелёк — всё на добровольной основе. Поэтому пенсионеров попросили не обращаться в МФЦ с заявлениями об отказе, поскольку без их согласия открыть такой счёт невозможно. Но многие доверчивые граждане уверены, что уже имеют электронный кошелёк.
Долю ООО будут продавать по рыночной цене: риски для компаний.
Депутаты рассмотрят новый законопроект, прописывающий правила для участников ООО по разделению долей. Предполагается, что данная мера снизит число споров, но здесь есть свои риски.
Законопроект позволит уходящим из компании участникам получить долю по рыночной цене. Сейчас стоимость доли балансовая, а значит гораздо ниже рынка. Это является главной причиной споров внутри ООО. Плюс с этого года при покупке доли по цене меньше стоимости чистых активов придётся заплатить НДФЛ, поскольку это считается доходом в виде получения материальной выгоды. Для налога на прибыль подобных положений нет.
Но если стоимость доли при продаже сильно отличается от рыночной, это может заинтересовать налоговиков. Риски здесь в том, что инспекторы по пункту 6 статьи 82 НК могут доказать намеренное изменение цены с целью неуплаты налога. К примеру, ФНС увидит символическую цену, фактически прикрывающую дарение, и выставят доначисление. Но чем больше будет стоимость при продаже доли, тем меньше налоговые риски.
Согласно новому закону, покидающему ООО совладельцу предложат получить долю по рыночной цене, если он подаст руководителю заявление до истечения срока выплаты. Определять стоимость доли будет оценщик, его может привлечь сама фирма или один из участников. Если появились разногласия, но стороны не пришли к единому мнению до момента истечения срока, то участник получит её по цене чистых активов, а позже — доплату по рынку.
Новый законопроект был создан исходя из судебной практики о стоимости доли в ООО, когда многие компании через инстанции добивались оценки. Поэтому мера должна снизить число случаев, где выплаты намеренно завышались либо занижались.
По мнению экспертов, закон нужно доработать, чтобы он учитывал интересы Минэкономразвития и бизнеса для защиты корпоративных отношений. И есть ещё один риск — существенное ухудшение финансового положения фирмы при выкупе долей, поэтому число судебных споров из-за отчёта по оценке может заметно вырасти.
Депутаты рассмотрят новый законопроект, прописывающий правила для участников ООО по разделению долей. Предполагается, что данная мера снизит число споров, но здесь есть свои риски.
Законопроект позволит уходящим из компании участникам получить долю по рыночной цене. Сейчас стоимость доли балансовая, а значит гораздо ниже рынка. Это является главной причиной споров внутри ООО. Плюс с этого года при покупке доли по цене меньше стоимости чистых активов придётся заплатить НДФЛ, поскольку это считается доходом в виде получения материальной выгоды. Для налога на прибыль подобных положений нет.
Но если стоимость доли при продаже сильно отличается от рыночной, это может заинтересовать налоговиков. Риски здесь в том, что инспекторы по пункту 6 статьи 82 НК могут доказать намеренное изменение цены с целью неуплаты налога. К примеру, ФНС увидит символическую цену, фактически прикрывающую дарение, и выставят доначисление. Но чем больше будет стоимость при продаже доли, тем меньше налоговые риски.
Согласно новому закону, покидающему ООО совладельцу предложат получить долю по рыночной цене, если он подаст руководителю заявление до истечения срока выплаты. Определять стоимость доли будет оценщик, его может привлечь сама фирма или один из участников. Если появились разногласия, но стороны не пришли к единому мнению до момента истечения срока, то участник получит её по цене чистых активов, а позже — доплату по рынку.
Новый законопроект был создан исходя из судебной практики о стоимости доли в ООО, когда многие компании через инстанции добивались оценки. Поэтому мера должна снизить число случаев, где выплаты намеренно завышались либо занижались.
По мнению экспертов, закон нужно доработать, чтобы он учитывал интересы Минэкономразвития и бизнеса для защиты корпоративных отношений. И есть ещё один риск — существенное ухудшение финансового положения фирмы при выкупе долей, поэтому число судебных споров из-за отчёта по оценке может заметно вырасти.
Невыплаченную зарплату умершего работника можно получить независимо от факта совместного проживания с ним.
В случае смерти сотрудника у работодателя может возникнуть вопрос относительно того, с кем производить окончательный расчет. Зарплата умершего работника может быть выдана его родственникам и иждивенцам. Среди родственников, которые вправе претендовать на такие средства значатся члены семьи покойного, входящие в ее состав согласно Семейному кодексу РФ. Это муж или жена, дети, а также родители.
Для получения денег гражданин должен обратиться в компанию и представить подтверждающие документы. При этом на перечисление причитающихся сумм отводится одна неделя. В данном случае факт совместного проживания родственников или иждивенцев с умершим сотрудником не будет играть никакой роли (ст. 141 ТК РФ, ст. 2 СК РФ, абз. 1 п. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9). Поэтому если за зарплатой к работодателю обратятся совершеннолетние лица, не проживавшие с работником, он не может отказать, ссылаясь на этот факт.
Однако неполученными в связи со смертью работника могут оказаться также выплаты, не относящиеся к зарплате. В отношении их ст. 141 ТК РФ, согласно ее буквальному толкованию, действовать не будет. Такие суммы работодатель должен выплатить обратившимся гражданам на основании п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Претендовать на их могут:
• члены семьи, проживавшие вместе с умершим работником;
• нетрудоспособные иждивенцы покойного вне зависимости от того, проживали они вместе с ним или нет.
Недавно сотрудникам ГИТ города Москвы был задан вопрос относительно получения зарплаты покойного его совершеннолетними детьми, проживавшими отдельно. В письме ведомства от 28.01.2025 № 77/ТЗ/29/10-1657-25-СП не дан однозначный ответ на заданную дилемму. Однако инспекторы в тексте документа также ссылаются на уже приведенные в материале положения Семейного, Трудового и Гражданского кодексов.
Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод. Заработную плату и другие средства, которые причитались умершему сотруднику, работодатель должен выплатить члену его семьи или человеку, находящемуся на иждивении работника на момент его смерти. Иждивенец вправе претендовать на все выплаты независимо от того, проживал он с покойным или же нет. Член семьи вправе получить выплаты, только если проживал совместно с умершим. Однако это правило не касается непосредственно перечисления зарплаты покойного.
В случае смерти сотрудника у работодателя может возникнуть вопрос относительно того, с кем производить окончательный расчет. Зарплата умершего работника может быть выдана его родственникам и иждивенцам. Среди родственников, которые вправе претендовать на такие средства значатся члены семьи покойного, входящие в ее состав согласно Семейному кодексу РФ. Это муж или жена, дети, а также родители.
Для получения денег гражданин должен обратиться в компанию и представить подтверждающие документы. При этом на перечисление причитающихся сумм отводится одна неделя. В данном случае факт совместного проживания родственников или иждивенцев с умершим сотрудником не будет играть никакой роли (ст. 141 ТК РФ, ст. 2 СК РФ, абз. 1 п. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9). Поэтому если за зарплатой к работодателю обратятся совершеннолетние лица, не проживавшие с работником, он не может отказать, ссылаясь на этот факт.
Однако неполученными в связи со смертью работника могут оказаться также выплаты, не относящиеся к зарплате. В отношении их ст. 141 ТК РФ, согласно ее буквальному толкованию, действовать не будет. Такие суммы работодатель должен выплатить обратившимся гражданам на основании п. 1 ст. 1183 ГК РФ. Претендовать на их могут:
• члены семьи, проживавшие вместе с умершим работником;
• нетрудоспособные иждивенцы покойного вне зависимости от того, проживали они вместе с ним или нет.
Недавно сотрудникам ГИТ города Москвы был задан вопрос относительно получения зарплаты покойного его совершеннолетними детьми, проживавшими отдельно. В письме ведомства от 28.01.2025 № 77/ТЗ/29/10-1657-25-СП не дан однозначный ответ на заданную дилемму. Однако инспекторы в тексте документа также ссылаются на уже приведенные в материале положения Семейного, Трудового и Гражданского кодексов.
Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод. Заработную плату и другие средства, которые причитались умершему сотруднику, работодатель должен выплатить члену его семьи или человеку, находящемуся на иждивении работника на момент его смерти. Иждивенец вправе претендовать на все выплаты независимо от того, проживал он с покойным или же нет. Член семьи вправе получить выплаты, только если проживал совместно с умершим. Однако это правило не касается непосредственно перечисления зарплаты покойного.
Участие в административных делах упростили – когда новшество начнут применять?
Новый закон от 07.04.2025 № 59-ФЗ, которым вносятся изменения в КоАП РФ, уже опубликован. Им предусмотрено множество новых положений, направленных на цифровизацию и удаленный доступ к процессу. Благодаря этому участие в административных делах должно стать доступнее.
При возбуждении и рассмотрении дел по КоАП РФ участники смогут передавать и получать бумаги в цифровом варианте. Это касается как взаимодействия с судами, так и с уполномоченными госорганами, рассматривающими административные дела. Подать бумаги можно будет разными способами: через единый или региональный портал Госуслуг, через систему межведомственного электронного взаимодействия, через судебную информационную систему либо через личный кабинет на официальном сайте госоргана. Сейчас в электронном виде допускается лишь подача жалобы на постановление по материалам автоматической фиксации.
Получить документы в электронном виде также можно будет через единый портал Госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, в протоколе о совершении правонарушения допустимо сделать отметку о согласии в дальнейшем получать документы по делу на свой адрес электронной почты.
Несмотря на переход к цифровым технологиям, бумажный формат документов по-прежнему будет актуальным. Даже в том случае, когда документ создан в электронном виде, можно будет получить его бумажный вариант. Для этого потребуется подать соответствующее ходатайство.
Появится возможность дистанционного участия в составлении госорганом протокола. Попросить об этом субъект или его законный представитель вправе, если отсутствует возможность очного присутствия при этой процедуре. Причем возможно как участие в видеоконференции в другом подразделении госоргана, так и целиком удаленное участие в формате веб-конференции.
Рассмотрение дел тоже будет осуществляться с использованием видеосвязи. Орган или должностное лицо, в производстве которого находится дело вправе самостоятельно инициировать такой формат или воспользоваться им по просьбе участника. Сейчас видеосвязь используется лишь в судебных заседаниях.
Новшества вступят в силу летом, с первого июля 2025 года. Однако применять их на практике начнут, только когда для этого появится техническая возможность. Поэтому сразу на использование всех нововведений в полном объеме рассчитывать не приходится.
Новый закон от 07.04.2025 № 59-ФЗ, которым вносятся изменения в КоАП РФ, уже опубликован. Им предусмотрено множество новых положений, направленных на цифровизацию и удаленный доступ к процессу. Благодаря этому участие в административных делах должно стать доступнее.
При возбуждении и рассмотрении дел по КоАП РФ участники смогут передавать и получать бумаги в цифровом варианте. Это касается как взаимодействия с судами, так и с уполномоченными госорганами, рассматривающими административные дела. Подать бумаги можно будет разными способами: через единый или региональный портал Госуслуг, через систему межведомственного электронного взаимодействия, через судебную информационную систему либо через личный кабинет на официальном сайте госоргана. Сейчас в электронном виде допускается лишь подача жалобы на постановление по материалам автоматической фиксации.
Получить документы в электронном виде также можно будет через единый портал Госуслуг или систему межведомственного электронного взаимодействия. Кроме того, в протоколе о совершении правонарушения допустимо сделать отметку о согласии в дальнейшем получать документы по делу на свой адрес электронной почты.
Несмотря на переход к цифровым технологиям, бумажный формат документов по-прежнему будет актуальным. Даже в том случае, когда документ создан в электронном виде, можно будет получить его бумажный вариант. Для этого потребуется подать соответствующее ходатайство.
Появится возможность дистанционного участия в составлении госорганом протокола. Попросить об этом субъект или его законный представитель вправе, если отсутствует возможность очного присутствия при этой процедуре. Причем возможно как участие в видеоконференции в другом подразделении госоргана, так и целиком удаленное участие в формате веб-конференции.
Рассмотрение дел тоже будет осуществляться с использованием видеосвязи. Орган или должностное лицо, в производстве которого находится дело вправе самостоятельно инициировать такой формат или воспользоваться им по просьбе участника. Сейчас видеосвязь используется лишь в судебных заседаниях.
Новшества вступят в силу летом, с первого июля 2025 года. Однако применять их на практике начнут, только когда для этого появится техническая возможность. Поэтому сразу на использование всех нововведений в полном объеме рассчитывать не приходится.
Плюсы и минусы разных форм труда: ИП, самозанятый, наёмный сотрудник.
В различных сферах экономической и прочей деятельности существуют разные виды трудоустройства. Чаще всего это наёмные работники в частных и государственных компаниях, предприятиях, банках, ИП, ведомствах. Одни работают так в офисе по графику, другие удалённо или совмещая режимы. Плюсы такой занятости в том, что ответственность минимальная, только в своей нише, стабильная зарплата даже при условии ухудшения финансовых показателей организации. Если речь об официальном трудоустройстве, то сотруднику намного легче получить кредиты, он нарабатывает пенсионный стаж, имеет оплачиваемые отпуск и больничный. В большинстве юрлиц нет ярко выраженных карьерных возможностей и продвижения, но в некоторых разработаны подобные кадровые программы. С годами хорошего работника или устроенного по кумовству могут повышать в должности, увеличиваются доходы и возможности. Также это относится к курсам по повышению квалификации, тренингам, переобучению за счёт работодателя.
Тем не менее работа найму отличается стандартными недостатками. Первый – персонал полностью зависит от начальства, переработки далеко ни всегда оплачиваются, премии не выдаются, продвижения нет. Он всегда имеет риск увольнения и даже если сам намекнёт об этом, чаще всего никто не возражает. Кстати, большинство офисных работников страшатся увольнения или отсутствия шансов на повышение. В итоге они вынуждены задерживаться после официального рабочего времени, что повышает нагрузку.
В независимости от финансово-хозяйственных итого зарплата сотрудника фиксированная, в некоторых случаях имеется процент от продажи или предоставленных услуг. Даже если прибыль компании существенно выросла, это не часто отражается на повышении доходов работников среднего и низового уровня. Наёмный персонал часто выгорает из-за конкуренции между собой, усталости, завышенных требований и страха перед начальством.
Вторая распространённая в последние года форма труда – самозанятость. Таковых почти 13 миллионов человек. Правда, на самом деле может и меньше, так как часть сотрудников компании оформляют под видом самозанятых. Ведь за них не надо уплачивать НДФЛ и страховые взносы. Одно из ключевых их преимуществ - низкая налоговая ставка, всего 4 и 6%. Плюс не нужно сдавать отчётность в ФНС, достаточно лишь формировать чеки об оказанных услугах и работах, зарегистрировавшись в приложении «Мой налог». У настоящих самозанятых гораздо меньше рисков попасть под проверки со стороны разных надзорных ведомств. Их другое большое преимущество по сравнению с наёмным работником – свободный график, не нужно подстраиваться под условия руководства или соответствовать Трудовому кодексу. Они могут работать как из дома, так и за его пределами.
Чем больше клиентов, покупателей, выполненных работ – тем больше доход. Однако предельная его сумма для самозанятого составляет 2,4 млн рублей в год. При его превышении он обязан перейти на более затратный режим налогообложения. Среди других минусов спецрежима – ограничения по видам деятельности, отсутствие трудового стажа, т.к. нет обязательных пенсионных отчислений. Доход может быть не стабильным при оттоке клиентов и заказчиков. К тому же их нужно постоянно искать. Отпуск и больничный самозанятый оплачивает сам за себя, и он не может иметь официальных сотрудников.
Читать далее:
В различных сферах экономической и прочей деятельности существуют разные виды трудоустройства. Чаще всего это наёмные работники в частных и государственных компаниях, предприятиях, банках, ИП, ведомствах. Одни работают так в офисе по графику, другие удалённо или совмещая режимы. Плюсы такой занятости в том, что ответственность минимальная, только в своей нише, стабильная зарплата даже при условии ухудшения финансовых показателей организации. Если речь об официальном трудоустройстве, то сотруднику намного легче получить кредиты, он нарабатывает пенсионный стаж, имеет оплачиваемые отпуск и больничный. В большинстве юрлиц нет ярко выраженных карьерных возможностей и продвижения, но в некоторых разработаны подобные кадровые программы. С годами хорошего работника или устроенного по кумовству могут повышать в должности, увеличиваются доходы и возможности. Также это относится к курсам по повышению квалификации, тренингам, переобучению за счёт работодателя.
Тем не менее работа найму отличается стандартными недостатками. Первый – персонал полностью зависит от начальства, переработки далеко ни всегда оплачиваются, премии не выдаются, продвижения нет. Он всегда имеет риск увольнения и даже если сам намекнёт об этом, чаще всего никто не возражает. Кстати, большинство офисных работников страшатся увольнения или отсутствия шансов на повышение. В итоге они вынуждены задерживаться после официального рабочего времени, что повышает нагрузку.
В независимости от финансово-хозяйственных итого зарплата сотрудника фиксированная, в некоторых случаях имеется процент от продажи или предоставленных услуг. Даже если прибыль компании существенно выросла, это не часто отражается на повышении доходов работников среднего и низового уровня. Наёмный персонал часто выгорает из-за конкуренции между собой, усталости, завышенных требований и страха перед начальством.
Вторая распространённая в последние года форма труда – самозанятость. Таковых почти 13 миллионов человек. Правда, на самом деле может и меньше, так как часть сотрудников компании оформляют под видом самозанятых. Ведь за них не надо уплачивать НДФЛ и страховые взносы. Одно из ключевых их преимуществ - низкая налоговая ставка, всего 4 и 6%. Плюс не нужно сдавать отчётность в ФНС, достаточно лишь формировать чеки об оказанных услугах и работах, зарегистрировавшись в приложении «Мой налог». У настоящих самозанятых гораздо меньше рисков попасть под проверки со стороны разных надзорных ведомств. Их другое большое преимущество по сравнению с наёмным работником – свободный график, не нужно подстраиваться под условия руководства или соответствовать Трудовому кодексу. Они могут работать как из дома, так и за его пределами.
Чем больше клиентов, покупателей, выполненных работ – тем больше доход. Однако предельная его сумма для самозанятого составляет 2,4 млн рублей в год. При его превышении он обязан перейти на более затратный режим налогообложения. Среди других минусов спецрежима – ограничения по видам деятельности, отсутствие трудового стажа, т.к. нет обязательных пенсионных отчислений. Доход может быть не стабильным при оттоке клиентов и заказчиков. К тому же их нужно постоянно искать. Отпуск и больничный самозанятый оплачивает сам за себя, и он не может иметь официальных сотрудников.
Читать далее:
Авто для инвестирования: какие марки выгоднее купить, чтобы в будущем продать.
Нередко после приобретения нового автомобиля владелец через год-два и более лет его продаёт. Это ни всегда связано со срочной денежной нуждой. Практически все машины теряют со временем в цене, особенно в первые два года эксплуатации. Диапазон «усушки» от 15 до 30%, чуть быстрее дешевеют европейские авто, медленнее – японские. Монополизировавшие российский рынок китайские марки также имеют аналогичную тенденцию - вплоть до 40% в первые год-два. На третий год износа все машины уменьшаются в стоимости примерно по 10% ежегодно.
Быстрее всего снижается цена на массовые бюджетные модели. А к самым высоколиквидным в части сохранения остаточной стоимости эксперты относят статусные немецкие и японские бренды – Toyota, Mercedes, Audi, Nissan. Тем более они, как и другие европейские и японские марки уже несколько лет отсутствуют на российском рынке и потенциальный спрос на них в условиях китайского засилья будет увеличиваться. Также весьма популярны у нас корейские Kia и Hyundai плюс Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda. При этом за последний год высокая сохранность остаточной стоимости имела отечественная Lada Largus.
Сегодня у российских дилеров скопилось около 300 тысяч китайских авто и 200 тысяч – российских. Их реализация существенно упала из-за роста цен и утилизационного сбора, а также подорожания автокредитов. В итоге за первый квартал 2025 года продажи новых авто рухнули на 25% - до 247 тысяч. По-прежнему доля китайских брендов доминирует, хотя и снизилась с 60 до 54%. Почти вся их линейка предлагается дилерами с большими дисконтами – в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причина – падение спроса, затоваривание складов.
Около трети потенциальных покупателей выжидают и надеются, что в РФ снова возвратятся европейские и японские марки. Сегодня они доставляются по параллельному импорту – таковых за первый квартал зарегистрировано более 23 тысяч, прогноза на год – не более 100 тысяч (больше всего ввозят Toyota). При этом в 2024 году по параллельному импорту ввезли более 160 тысяч машин стоимостью 1,2 триллиона рублей. Таким образом средняя цена составила 7,5 млн рублей. Высокая цифра связана в том числе с падением поставок, с 2021 года в среднем иномарка из Европы и Японии стала вдвое дороже. Однако это ни мешает немецким премиум-авто BMW и Mercedes-Benz оставаться в десятке лидеров по продажам по совокупным денежным расходам. В 2024 году было реализовано 12 тысяч BMW по средней цене 13,6 млн рублей и 7 тысяч Mercedes-Benz за 20-21 млн рублей. Кстати, с мая иностранные автомобили, особенно премиальные бренды по параллельному импорту, могут подорожать примерно на 20-25%. Это связано с более высокой методикой подсчёта утилизационного сбора и перерасчётами акцизов и НДС.
В целом постоянное повышение цен снижает потерю стоимости машины. К тому же спрос на ушедшие с российского рынка автомарки с пробегом сохраняется на достаточно высоком уровне. Для сохранности остаточной цены машины и срока службы необходимо придерживаться традиционных методов. Это аккуратное вождение, своевременная замена качественными запчастями и расходными материалами, ежегодное техобслуживание. Разумеется, значимую роль играют год выпуска, показатель пробега, тип коробки передач. Гораздо меньшая стоимость и спрос на авто, если оно попадало в серьёзные ДТП или использовалось в качестве такси.
Нередко после приобретения нового автомобиля владелец через год-два и более лет его продаёт. Это ни всегда связано со срочной денежной нуждой. Практически все машины теряют со временем в цене, особенно в первые два года эксплуатации. Диапазон «усушки» от 15 до 30%, чуть быстрее дешевеют европейские авто, медленнее – японские. Монополизировавшие российский рынок китайские марки также имеют аналогичную тенденцию - вплоть до 40% в первые год-два. На третий год износа все машины уменьшаются в стоимости примерно по 10% ежегодно.
Быстрее всего снижается цена на массовые бюджетные модели. А к самым высоколиквидным в части сохранения остаточной стоимости эксперты относят статусные немецкие и японские бренды – Toyota, Mercedes, Audi, Nissan. Тем более они, как и другие европейские и японские марки уже несколько лет отсутствуют на российском рынке и потенциальный спрос на них в условиях китайского засилья будет увеличиваться. Также весьма популярны у нас корейские Kia и Hyundai плюс Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda. При этом за последний год высокая сохранность остаточной стоимости имела отечественная Lada Largus.
Сегодня у российских дилеров скопилось около 300 тысяч китайских авто и 200 тысяч – российских. Их реализация существенно упала из-за роста цен и утилизационного сбора, а также подорожания автокредитов. В итоге за первый квартал 2025 года продажи новых авто рухнули на 25% - до 247 тысяч. По-прежнему доля китайских брендов доминирует, хотя и снизилась с 60 до 54%. Почти вся их линейка предлагается дилерами с большими дисконтами – в диапазоне от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Причина – падение спроса, затоваривание складов.
Около трети потенциальных покупателей выжидают и надеются, что в РФ снова возвратятся европейские и японские марки. Сегодня они доставляются по параллельному импорту – таковых за первый квартал зарегистрировано более 23 тысяч, прогноза на год – не более 100 тысяч (больше всего ввозят Toyota). При этом в 2024 году по параллельному импорту ввезли более 160 тысяч машин стоимостью 1,2 триллиона рублей. Таким образом средняя цена составила 7,5 млн рублей. Высокая цифра связана в том числе с падением поставок, с 2021 года в среднем иномарка из Европы и Японии стала вдвое дороже. Однако это ни мешает немецким премиум-авто BMW и Mercedes-Benz оставаться в десятке лидеров по продажам по совокупным денежным расходам. В 2024 году было реализовано 12 тысяч BMW по средней цене 13,6 млн рублей и 7 тысяч Mercedes-Benz за 20-21 млн рублей. Кстати, с мая иностранные автомобили, особенно премиальные бренды по параллельному импорту, могут подорожать примерно на 20-25%. Это связано с более высокой методикой подсчёта утилизационного сбора и перерасчётами акцизов и НДС.
В целом постоянное повышение цен снижает потерю стоимости машины. К тому же спрос на ушедшие с российского рынка автомарки с пробегом сохраняется на достаточно высоком уровне. Для сохранности остаточной цены машины и срока службы необходимо придерживаться традиционных методов. Это аккуратное вождение, своевременная замена качественными запчастями и расходными материалами, ежегодное техобслуживание. Разумеется, значимую роль играют год выпуска, показатель пробега, тип коробки передач. Гораздо меньшая стоимость и спрос на авто, если оно попадало в серьёзные ДТП или использовалось в качестве такси.
Какие комиссии банков за свои услуги нарушают права физлиц и юрлиц.
Банк имеет право устанавливать и менять тарифы. Однако нередко они злоупотребляют правами и взимают разнообразные комиссии с клиентов - физлиц и юрлиц. Их размер часто носит завышенный и заградительный характер. Эти платежи заранее прописаны в типовых договорах в виде фиксированных сумм или процентов от операции.
Разумеется, некоторые вознаграждения носят абсолютно законный характер. В частности, за операции по обслуживаю счёта. При денежных переводах, снятии наличных или с кредитных карт, обмена валюты по курсу за границей, при удержании за покупку товаров и услуг с кредитки. К сомнительным или часто завышенным комиссиям относятся те, что связаны с выдачей займов. Они часто по отдельности начисляются за одобрение заявки, перечисление, досрочное погашение. Все эти опции должны автоматически входить в комплексное кредитное обслуживание в виде выплаты заёмщиком процентов. Также нарушаются права клиентов при закрытии счетов юрлицами и ИП, и их переводами физлицам или в иные банки. Часто банки вводят необоснованно высокую плату при выплате работодателем зарплаты сотрудникам, самозанятым, перечислении пособий и прочих выплат.
Главными надзорными ведомствами в указанной сфере являются Центробанк и ФАС. Первый регулятор вырабатывает общие правила и рекомендации по тарифам. Однако он не вправе вмешиваться во внутреннюю политику банка и назначать конкретные условия и размеры вознаграждений. При этом в прошлом году появилось понятие полная стоимость кредита (ПСК), в соответствии с которой банки должны извещать клиентов о полной стоимости обслуживания займа без дополнительных платных соглашений и услуг. Ещё раньше были приняты требования о раскрытии всех условий при открытии вкладов с минимальными процентами, сроками и т.д. Также вышел закон, запрещающий банкам выдавать привлекательную информацию в рекламе или при устных консультациях, которая не соответствует пунктам договора. Многие из них публично предоставляют размеры тарифов по различным продуктам и операциям. Нередко это делается в искаженной и сложной форме, в результате чего на практике граждане и компании сталкиваются со злоупотреблениями. Отдельные банки перед предполагаемой операцией автоматически предупреждает клиента о списании.
Если те или иные комиссии показались необоснованными или чрезмерными, не соблюдается принцип добросовестности, то необходимо сделать следующие шаги. Сопоставить их с пунктами в договоре, сравнить предложения по аналогичным услугам в других банках. Возможно, что они бесплатные или гораздо выгоднее. Далее направьте претензию в свой банк, желательно со ссылками на законы или на противоречия с договором. Если он откажется от удовлетворения требований, можно подать обращение в ЦБ, ФАС или суд.
Большинство судебных исков удовлетворяется. Банки чаще всего оперируют аргументами типа «клиент сам согласился на эти условия», «он мог обратиться в другой банк» и т.д. Но они почти никак не влияют на наличие признаков неразумности и недобросовестности. Это касается не только физлиц, но и компаний. Некоторые из них сталкивались с нарушением своих прав неожиданным и чрезмерным увеличением тарифов. Это происходило при попытке перевода 10 и 12 миллионов рублей на счета в другие банки. За это их обслуживающая организация сняла 10-процентную комиссию, что не было отражено в договоре. В другом разбирательстве гражданин пожаловался на большую комиссию после перечислении денег лишь на основании подозрений в сомнительности операции. В суде он доказал, что перевод был законным, а банк просто захотел обогатиться, используя как повод ФЗ №115. В итоге последний был вынужден возвратить необоснованно изъятую сумму.
Банк имеет право устанавливать и менять тарифы. Однако нередко они злоупотребляют правами и взимают разнообразные комиссии с клиентов - физлиц и юрлиц. Их размер часто носит завышенный и заградительный характер. Эти платежи заранее прописаны в типовых договорах в виде фиксированных сумм или процентов от операции.
Разумеется, некоторые вознаграждения носят абсолютно законный характер. В частности, за операции по обслуживаю счёта. При денежных переводах, снятии наличных или с кредитных карт, обмена валюты по курсу за границей, при удержании за покупку товаров и услуг с кредитки. К сомнительным или часто завышенным комиссиям относятся те, что связаны с выдачей займов. Они часто по отдельности начисляются за одобрение заявки, перечисление, досрочное погашение. Все эти опции должны автоматически входить в комплексное кредитное обслуживание в виде выплаты заёмщиком процентов. Также нарушаются права клиентов при закрытии счетов юрлицами и ИП, и их переводами физлицам или в иные банки. Часто банки вводят необоснованно высокую плату при выплате работодателем зарплаты сотрудникам, самозанятым, перечислении пособий и прочих выплат.
Главными надзорными ведомствами в указанной сфере являются Центробанк и ФАС. Первый регулятор вырабатывает общие правила и рекомендации по тарифам. Однако он не вправе вмешиваться во внутреннюю политику банка и назначать конкретные условия и размеры вознаграждений. При этом в прошлом году появилось понятие полная стоимость кредита (ПСК), в соответствии с которой банки должны извещать клиентов о полной стоимости обслуживания займа без дополнительных платных соглашений и услуг. Ещё раньше были приняты требования о раскрытии всех условий при открытии вкладов с минимальными процентами, сроками и т.д. Также вышел закон, запрещающий банкам выдавать привлекательную информацию в рекламе или при устных консультациях, которая не соответствует пунктам договора. Многие из них публично предоставляют размеры тарифов по различным продуктам и операциям. Нередко это делается в искаженной и сложной форме, в результате чего на практике граждане и компании сталкиваются со злоупотреблениями. Отдельные банки перед предполагаемой операцией автоматически предупреждает клиента о списании.
Если те или иные комиссии показались необоснованными или чрезмерными, не соблюдается принцип добросовестности, то необходимо сделать следующие шаги. Сопоставить их с пунктами в договоре, сравнить предложения по аналогичным услугам в других банках. Возможно, что они бесплатные или гораздо выгоднее. Далее направьте претензию в свой банк, желательно со ссылками на законы или на противоречия с договором. Если он откажется от удовлетворения требований, можно подать обращение в ЦБ, ФАС или суд.
Большинство судебных исков удовлетворяется. Банки чаще всего оперируют аргументами типа «клиент сам согласился на эти условия», «он мог обратиться в другой банк» и т.д. Но они почти никак не влияют на наличие признаков неразумности и недобросовестности. Это касается не только физлиц, но и компаний. Некоторые из них сталкивались с нарушением своих прав неожиданным и чрезмерным увеличением тарифов. Это происходило при попытке перевода 10 и 12 миллионов рублей на счета в другие банки. За это их обслуживающая организация сняла 10-процентную комиссию, что не было отражено в договоре. В другом разбирательстве гражданин пожаловался на большую комиссию после перечислении денег лишь на основании подозрений в сомнительности операции. В суде он доказал, что перевод был законным, а банк просто захотел обогатиться, используя как повод ФЗ №115. В итоге последний был вынужден возвратить необоснованно изъятую сумму.